Сеульская Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по

Сеульская Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по Вклады Тинькофф

Гарантии защиты иностранных инвестиций. механизм защиты прав иностранных инвесторов по сеульской конвенции об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г — мегаобучалка

Защита прав иностранных инвесторов на территории РФ осуществляется при помощи национальных и международных средств. К национальным средствам относится применение стабилизационной оговорки, введение режима особых экономических зон и заключение инвестиционных договоров. К международным средствам относится участие РФ в различных видах договоров, которые устанавливают гарантии прав иностранных инвесторов.

Стабилизационная оговорка в науке МЧП называется “дедушкиной” оговоркой. Согласно данной оговорке инвестору предоставляется гарантия от неблагоприятного изменения зак-ва, действовавшего ранее, при этом оговорка распространяется как на самого иностранного инвестора, так и на коммерческую организацию с иностранными инвестициями. Закон “Об инвестициях” устанавливает определенные положения, которые ограничивают действие данной оговорки. Во-первых, оговорка не распространяется на изменения, которые вносятся в зак-во в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, обеспечения обороны страны и безопасности гос-ва. Во-вторых, оговорка применяется только в отношении тех иностранных инвесторов, которые осуществляют приоритетные инвестиционные проекты, т.е. проекты, включенные в специальный перечень Правительства РФ. Также оговорка может распространяться на организации с иностранными инвестициями при условии, что доля иностранного инвестора составляет более 25%. В-третьих, действие оговорки ограничено сроками, такое действие гарантируется для инвестора в течение срока окупаемости проекта, но не более 7 лет.

Создание особых экономических зон (ОЭЗ). ОЭЗ – ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории гос-ва. На территории такой зоны действуют льготные экономические условия для всех типов инвесторов. Главная цель создания таких зон – решение задач общеэкономического развития территории. В РФ правовое регулирование ОЭЗ осуществляется на основании ФЗ от 22.07.2005 №116 “Об ОЭЗ в РФ”. В соотв-вии с положениями данного закона в качестве основных целей создания ОЭЗ называются следующие:

1) развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики;

2) производство новых видов продукции и развитие импортозаменяющих производств;

3) развитие транспортной инфраструктуры.

Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством РФ и оформляется его постановлением. Заявку на создание ОЭЗ подает высший исполнительный орган соответствующего субъекта совместно с исполнительно-распорядительным органом МО. В заявке в обязательном прядке дб представлено обоснование целесообразности и эффективности создания такой зоны. Управление ОЭЗ возлагается на ФОИВ, специально уполномоченный осуществлять соответствующие функции. В настоящее время таким органом является Минэкономразвития РФ.

1) промышленно-производственные зоны

2) ОЭЗ технико-внедренческого типа:

3) туристско-рекреационные зоны:

4) портовые ОЭЗ:

Резидентам ОЭЗ всех типов предоставляются следующие гарантии и льготы:

1) налоговые льготы, представляющие собой полное освобождение инвесторов от уплаты налогов на имущество и НДС, кроме того на 5 лет они освобождаются от уплаты земельного и транспортного налога, на 4,5% снижается налог на прибыль;

2) таможенные льготы: в данной сфере устанавливается режим свободной таможенной зоны, при котором иностранные товары размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также без применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера;

3) финансовые льготы, которые выражаются в инвестиционных субсидиях государственных льготных кредитах, а также сниженных ставок на оплату коммунальных услуг.

4) административные льготы: выражаются в упрощенном порядке регистрации предприятий, в упрощенном порядке въезда-выезда иностранных гр-н, а также беспрепятственном вывозе правомерно полученной прибыли за рубеж. Кроме того, на всех резидентов ОЭЗ действует стабилизационная оговорка в течение срока действия соглашения о ведении соответствующего вида деятельности.

Инвестиционные соглашения. В настоящее время действующее зак-во предусматривает два вида таких соглашений: концессионные договоры, соглашение о разделе продукции.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

A. Универсальные:

Сеульская конвенция

об учреждении многостороннего агенства по гарантиям инвестиций

Цель конвенции – урегулирование вопросов, связанных с некоммерческими рисками при осуществлении инвестиций на территории др. государств. С целью страхования таких инвестиций на основе конвенций учреждено Многостороннее агенство по гарантиям инвестиций (МИГА).

МИГА – многостороннее агенство по предотвращению и минимизации рисков, которые способствуют увеличению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем страхования инвестиций от политических и некоммерческих рисков, а также путем посредничества в спорах между инвесторами и государствами.

Ст. 2 Конвенции: основная задача МИГА – стимулирование потока инвестиций в развивающиеся страны.Основной вид деятельности МИГА – предоставление гарантий инвесторам, включая совместное и повторное страхование от некоммерческих рисков.

Гарантируемые агенством капиталовложения должны отвечать требованиям:

· быть экономически обоснованными;

· соответствовать и правилам принимающей стороны;

· соответствовать целям и приоритетам развития принимающей стороны.

Кроме того, капиталовложение ,которое гарантируется МИГА, должно производится на территории развивающейся страны, участвующей в Конвенции.

МИГА осуществляет страхование от следующих некоммерческих рисков:

v перевод валюты – любое введение по инициативе принимающего правительства ограничений на перевод за пределами принимающей страны ее валюты в свободно используемую валюту или др. валюту, приемлемую для владельца гарантий.

При страховании возмещаются потери в результате введения подобных ограничений, а также потери, возникшие в результате длительной задержки приобретения иностранной валюты.

v экспроприация или аналогичные меры – любые законодательные или административные действия, исходящие от принимающего правительства в результате которых владелец гарантии лишается права собственности над своим капиталовложением, либо право контроля над ним.

При страховании осуществляется защита не только от национализации и конфискации, но и от скрытой экспроприации (- серия действий принимающего правительства, которые в дальнейшем превратятся в экспроприацию).

МИГА выплачивает компенсацию в размере балансовой стоимости застрахованных инвестиций.

v нарушение договора – любой отказ принимающего правительства от договора с владельцем гарантии или нарушение такого договора в случаях, когда владелец гарантии не имеет возможности обратиться к судебному или арбитражному органу за защитой своих прав (в том числе, когда решение в течение долгого времени не принимается после подачи обращения).

Возможен только при наличии прямых контрактных отношений между инвесторами и принимающими государствами.Страхование от данного вида рисков покрывает потери, возникшие в результате отказа государства от договора с владельцем гарантии. Фактически размер возмещения должен совпадать с компенсацией, положенной инвестору по решению суда, если бы такое решение состоялось.

v война и гражданские беспорядки – покрывает повреждение или уничтожение актовов, либо полное прекращение реализации проект в результате военных действий и гражданских беспорядков, включая революции, гос. перевороты, мятежи и акты терроризма.

Компенсация выплачивается в наименьшей из 3-х величин:

а) балансовая стоимость активов

б) стоимость замены активов

в) стоимость восстановления активов

Возможна выплата компенсация по кредитам, взятым на реализацию проекта, при условии, что инвестор докажет, что неуплата по кредиту напрямую связана с военными действиями или гражданскими беспорядками.

Совет директоров МИГА квалифицированным большинством голосов может утвердить расширение сферы охвата гарантий на др. некоммерческие риски, но к таким рискам не м.б. отнесены риски обесценивания валюты.

Предоставление гарантий по Конвенции происходит в 2 этапа:

1. заключается соглашение между МИГА и ППС (правительством принимающей стороны)

§

– право, подлежащее применению к обязательственным отношениям, возникающим в силу сделок.

Сфера применения обязательственного статута (ст. 1215 ГК РФ):

· толкование договора

· права и обязанности сторон договора

· исполнение договора

· последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора

· прекращение договора

· последствия недействительности договора

Не исчерпывающий перечень: м.б. и другие вопросы (из практики):

· возникновение и прекращение вещных прав на предмет договора

· допустимость уступки требования по договору

· взаимоотношения между цессионарием и должником

· отношения по уплате % (ст. 1218)

· вопросы исковой давности

· момент перехода риска случайной гибели имущества

· дискуссионный вопрос – вопрос о признании договора недействительным???

любая гражданско-правовая сделка м.б. признана недействительной по основаниям, которые установлены национальным правом => право, применимое к признанию сделки недействительной, должно определяться в зависимости от основания недействительности (порок содержания, субъекта, воли и формы).

В соответствии с 4 видами оснований выделяются следующие коллизионные правила:

1) в связи с пороком воли – определяется обязательственным статутом;

2) для определения порока субъектного состава – применяется личный закон (ФЛ или ЮЛ)

3) в связи с пороками формы – определяется по законодательству РФ

4) при пороке содержания – исходя из конкретной ситуации.

При этом по общему правилу, данные отношения охватываются обязательственным статутом, но д.б. учтены сверхимперативные нормы права страны суда, а также право третьих стран, с которыми сделка имеет тесную связь.

Еще один вопрос – проблема, возникающая, когда применимое право приводит к недействительности договора.

Существуют 2 полярные позиции:

С од. ст., стороны должны сами отвечать за последствия сделанного ими выбора. С др. ст., в момент заключения договора стороны могли не знать о возможных последствиях, и их главной целью было заключение договора.

В практике МКАС сложились четкие правила:

1) если стороны выбрали применимое право, при этом стороны – лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность – они как профессиональные участники гражданского оборота несут все последствия, связанные с незнанием избранного права.

2) если стороны договора не являются предпринимателями, либо если применимое право было установлено не на основании соглашения сторон, то суд должен избрать другое применимое право, которое не будет влечь за собой недействительность контракта.

Закон наиболее тесной связи: понятие, сфера применения, примеры применения

!!!!! фактически является субсидиарной привязкой к закону автономии воли сторон, так как эта привязка используется только тогда, когда стороны не избрали применимое право, либо их соглашение оказалось недостаточным или недействительным !!!!!

Статут:

1) толкование договора;

2) права и обязанности сторон договора;

3) исполнение договора;

4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;

5) прекращение договора;

6) последствия недействительности договора.

исковая давность, отношения по уплате процентов, возможность перемены лиц (уступки права требования)

Правило: к договору применяется право того государства, где находится основное место жительства или основное место деятельности той стороны по договору, которая осуществляет исполнение, имеющие решающее значение для содержания этого договора (принцип характерного исполнения)

Как определить эту сторону:

1) В договорах, целью которых является передача вещных прав на имущество, главной стороной является тот, кто передает эти вещные права (продавец, арендодатель, займодавец и т.д.)

2) В договорах, целью которых является какая-либо деятельность (юридически-значимые действия – услуги, работы), главной стороной является тот, кто совершает эти активные действия (подрядчик, исполнитель, хранитель и т.д.)

Дополнительное правило: главной стороной никогда не является плательщик

Законодатель может устанавливать иные правила определения наиболее тесной связи как для всех, так и для отдельных видов договоров.

В отношении строительного подряда и на выполнение проектных и изыскательных работ применяется право страны, где в основном создаются предусмотренные д-ром рез-ты.

Если предметом д-ра явл-ся недвижимое имущ-во, то будет применяться право страны местонахождения данного имущ-ва

По д-ру простого товарищества – гос-во, где в осн.осуще-ся деят-ть этого товарищества.

В отн-ии д-ра, заключенного на аукционе по конкурсу или на бирже, применяется право страны, где проводились аукцион или конкурс или находится биржа.

Если контрагентом по д-ру явл-ся иностранное гос-во, то при отсутствии соглашения о выборе применимого права к д-ру всегда будет применяться право гос-ва-участника по сделке.

Т.о. ГК устанавливает в отн-ии договорных обязательств в сфере МЧП гибкие коллизионные нормы, которые расширяют действие принципа автономии воли сторон. Важно, что эти нормы носят общий хар-р, т.е. они не исходят из деления д-ров на внешнеэкономические и иные. Исключение составляют только правила о форме сделок.

В РФ: ст. 1211 ГК РФ

По одному из дел, рассмотренных МКАС, спор возник из договора, согласно которому российская организация (истец) передала словацкой организации (ответчику) сырье для переработки, а ответчик обязался передать истцу переработанный продукт. МКАС квалифицировал договор как договор подряда. Поскольку стороны не определили в контракте применимое право, МКАС установил его на основании п. 5 ст. 166 Основ, согласно которому должно применяться право стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Таковым было признано право Словакии (дело № 347/1995, решение от 15.04.96 г./).

Понятие, признаки, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Форма договора в МЧП. Заключение внешнеэкономической сделки

Отсутствие легального определения ВЭ сделки порождает теоретические споры и проблемы определения сделки как ВЭ таможенными органами, налоговыми органами и органами, осуществляющими валютный контроль.

Законодательство Российской Федерации не содержит легального определения внешнеэкономической сделки. ГК РФ упоминает данное понятие лишь в связи с формой сделки (ст. 162, 1209 ГК РФ).

Среди определений внешнеторговой, ни внешнеэкономической сделки ключевое место занимает Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., которая понимает под такими соглашениями договоры, заключенные между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах (ст. 1).

В этой связи актуальным является определение признаков ВЭ сделки. При определении ВЭ сделки обычно выделяются 2 группы признаков:

А) Обязательные признаки– квалифицируют сделку в качестве внешнеэкономической. К таким признаком относятся:

Ø Сопряженность сделки с актом ввоза или вывоза товара, т.е. с актом перемещения товара через границу РФ. Причем данное перемещение может либо входить в исполнение сделки, либо предшествовать её заключению, но осуществляться непосредственно в целях совершения сделки

Ø Принадлежность контрагентов сделки к хозяйственной сфере различных государств. При этом принадлежность понимается через понятие местонахождения коммерческого предприятия стороны. Таким образом личный закон лица не будет играть значения для признания сделки внешнеэкономической

Б) Факультативные признаки – могут быть свойственны внешнеэкономической сделке, но присутствуют не всегда.

Пример: установление расчетов в иностранной валюте.

По мнению Бублика ВЭ договор – это урегулированная нормами российского, иностранного или МЧП соглашение внешнеэкономических агентов, один из которых не является резидентом РФ, либо являясь резидентом РФ имеет за рубежом коммерческую организацию, непосредственно связанную с исполнением или заключением договора, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских и иных обслуживающих либо связанных с гражданскими прав и обязанностей при осуществлении любых видов ВЭД. Автор относит ВЭ договор к особому типу хозяйственных соглашений, правовой режим которых определяется помимо гражданского так же таможенным, налоговым и валютным законодательством.

Термин «коммерческое предприятие» стороны как постоянное место осуществления деловых операций неизвестен гражданскому законодательству РФ. Он используется в международных договорах (Венская конвенция)

Наше законодательство не ограничивает возможность иностранных ЮЛ в осуществлении предпринимательской деятельности на территории РФ в той организационно-правовой форме, в которой оно было создано в соответствии с иностранным законодательством. Однако предпочтительнее для нас осуществление коммерческой деятельности иностранным ЮЛ на территории РФ через созданные филиалы и представительства.

Внешнеэкономические сделки подразделяют на:

– односторонние (выдача доверенности иностранному юридическому или физическому лицу на совершение действий от имени доверителя);

– двусторонние (договоры международной купли-продажи, бартерные контракты и т. д.);

– многосторонние (договор о совместной деятельности, учредительный договор и т.д.).

1. Форма Сделок:

В соответствии со ст. 11 Венской конвенции 1980 г. «не требуется, чтобы договор купли-продажи заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания». Практика заключения некоторых видов сделок в устной форме существуют, например, во Франции, Германии, Великобритании, США.

По нашему законодательству форма внешнеэкономических сделок, совершаемых российскими юридическими лицами и гражданами, определяется независимо от места их совершения законодательством России. При этом сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права (п. 2 ст. 1209 ГК РФ 2001 г.).

Внешнеэкономические сделки совершаются российскими лицами в простой письменной форме. Ее несоблюдение влечет недействительность договора (п. 3 ст. 162 ГК РФ), а сделка признается ничтожной.

Письмо ЦБ РФ от 15 июля 1996 г. №300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» => доведены до сведений уполномоченных банков, которые в свою очередь должны ознакомить с рекомендациями своих клиентов и рекомендовать руководствоваться ими при заключении экспортно-импортных сделок.

Требования к внешнеэкономическому контракту:

· унифицированный номер контракта, состоящий из 3-х групп знаков:

1) – из 2-х букв или 3-х цифр, которые соответствуют коду страны продавца по международному классификатору «Страны мира», который используется для целей таможенного оформления;

2) – из 8 цифр, которые составляют код российской организации в соответствии с общероссийским классификатором «Предприятия и организации» (код АКПО);

3) – из 5 цифр, которые представляют собой порядковый номер документа на уровне организации продавца.

· дата подписания д.б. оформлена тремя парами цифр (число ,месяц, год).

· место подписания контракта,

· полное официальное наименование сторон

· полное наименование страны иностранного партнера и страны назначения товара, их трехзначный код в соответствии с классификатором «Страны мира»

· структура контракта – индивидуальна, но должен содержать обязательные разделы:

1 – предмет контракта:

o указывается полное коммерческое наименование и полная характеристика товара, в том числе, ассортимент, размеры, комплектность, наименование тары или упаковки (в соответствии с международным классификатором «Коды для видов груза, упаковок и материалов упаковок»);

o описание и требования к маркировке товара, объем и вес груза в согласованных единицах измерения;

2 – цена и сумма:

o указывается общая сумма контракта и цена за ед. товара в валюте цены с приведением краткого наименования базиса поставки в соответствии со стандартными правилами Инкотермс;

o наименование и код валюты в соответствии с классификатором валют, который используется для целей таможенного оформления.

o Если цена за ед. товара и сумма контракта не м.б. точно установлены на дату подписания контракта, то в контракте приводится подробная формула цены, либо условия ее определения с таким расчетом, чтобы реализация всех оговоренных условий однозначно устанавливала цену товара;

3 – условия платежа:

o наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж в соответствии с кодификатором;

o сроки платежа и условия рассрочки;

o обязательный перечень документов, который продавец передает покупателю для подтверждения факта отгрузки. Аккредитивная форма платежа.

o полное наименование и почтовые адреса банков сторон, номера счетов и платежные реквизиты.

4 – сроки поставки:

o порядок поставки товара, дата завершения поставок и график поставок конкретных партий товара;

o сроки действия контракта, в течение которых д.б. завершены все взаимные обязательства по контракту;

5 – условия приемки товара по качеству и количеству:

o место и сроки проведения инспекций качества и количества товара;

o наименование независимой экспертной организации и порядок предъявления претензий;

6 – форс-мажор:

o условия, при наступлении которых стороны будут освобождаться от ответственности за неисполнение контракта;

o порядок уведомления контрагента о наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также право сторон на аннулирование заключенного контракта, если срок действия форс-мажорных обстоятельств будет значительным.

7 – рассмотрение споров:

o арбитражная оговорка;

o применимое право

8 – санкции

o за ненадлежащее исполнение обязательств по договору

9 (необязательный) – прочие условии и обстоятельства сделки:

o гарантийные обязательства

o лицензионные платежи

o правила технической помощи, монтаже оборудования, а также правила оказания информационных и иных услуг

10 – заключительный:

o юридические и полные почтовые адреса сторон

o подписи лиц, уполномоченный организациями сторон заключить контракт

o подписи д.б. заверены печатью с обязательной расшифровкой ФИО, указанием должности. Подпись без расшифровки д.б. проставлена на каждой странице контракта.

· контракт необходимо пронумеровать, сшить и скрепить печатью.

Помимо письма ЦБ РФ, при подготовке внешнеэкономического контракта можно воспользоваться типовым формами контрактов, а также разработанными пакетами стандартных решений.

ВЭК составляются на 2-х языках, при этом тексты могут иметь отличия, что впоследствии может привести к разногласиям по какому-либо вопросу сделки => в текст контракта целесообразно включать оговорку о приоритете версии контракта.

35. Коллизионные вопросы представительства и доверенности

1. Если представительство основано на договоре, отношения между представляемым и представителем определяются по правилам настоящего Кодекса о праве, подлежащем применению к договору.

2. Если иное не вытекает из закона, отношения между представляемым или представителем и третьим лицом определяются по праву страны, которое выбрано представляемым в доверенности, при условии, что третье лицо и представитель были извещены об этом выборе.

Если представляемый не выбрал применимое право в доверенности либо выбранное право в соответствии с законом не подлежит применению, отношения между представляемым или представителем и третьим лицом определяются по праву страны, где находится место жительства или основное место деятельности представителя. Если третье лицо не знало и не должно было знать о месте жительства или об основном месте деятельности представителя, применяется право страны, где преимущественно действовал представитель в конкретном случае.

3. В случае, если полномочие предоставлено представителю для совершения сделки в отношении недвижимого имущества и при этом сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной регистрации, применяется право страны, где недвижимое имущество внесено в государственный реестр.

4. В случае, если полномочие предоставлено представителю для ведения дела в государственном или третейском суде, применяется право страны, где проводится судебное или третейское разбирательство.

5. Правом, подлежащим применению к отношениям между представляемым или представителем и третьим лицом, определяются, в частности:

1) наличие и объем полномочий представителя;

2) последствия осуществления представителем своих полномочий;

3) требования к содержанию доверенности;

4) срок действия доверенности;

5) прекращение доверенности, в том числе последствия ее прекращения для третьих лиц;

6) допустимость выдачи доверенности в порядке передоверия;

7) последствия совершения сделки при отсутствии полномочий действовать от имени представляемого или при превышении этих полномочий, в том числе в случае последующего одобрения такой сделки представляемым.

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, при отсутствии в доверенности иных указаний считается, что в объем полномочий представителя входит определение порядка разрешения споров(заключение соглашений о передаче споров в государственный или третейский суд и т.п.),а также выбор права, подлежащего применению к сделкам, совершаемым представителем от имени представляемого.

7. Положения настоящей статьи не распространяются на отношения представительства, основанные на указании законалибо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.

§

Договор международной к-п – соглашение о предоставлении товаров определенного вида в собственность покупателя, заключенное между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории различных государств, при этом национальная принадлежность сторон не имеет значения.

Стороны, заключая данный договор, вправе подчинить его любому национальному законодательству.Если стороны не определили применимое право, то орган, рассматривающий спор, на основании коллизионных норм изберет в качестве применимого закон страны продавца. Закон страны продавца имеет универсальный характер и закрепляется во всех коллизионных нормах и международных соглашениях, посвященных вопросам купли-продажи.

Избранная сторонами права применяется так же к возникновению и прекращению права собственности на товар.

Коллизионные нормы относительно купли-продажи товаров содержатся не только в национальных законодательствах, но так же в ряде международных соглашений.

Для стран европейского союза действует римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (принята в 1980г).В соответствии с данной конвенцией, если стороны не избрали применимое право, то должен применяться принцип наиболее тесной связи. Традиционно она устанавливается с правом страны продавца, если из обстоятельств дела не будет следовать иное.

Для западно-европейских действует Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (1955г).Данная конвенция так же отсылает к праву страны продавца.

Основной документ, регулирующий договор – Конвенция ООН 1980г. о договорах международной к-п.

Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи в настоящее время характеризуется единообразием. Это связано с Венской конвенцией «О договорах международной купли-продажи товаров». Данная конвенция была разработана ЮНСИТРАЛ и открыта для подписания 11 апреля 1980г. Для России конвенция вступила в силу с 1 сентября 1991г. Подписывал и ратифицировал её Советский Союз.

В настоящее время в данной Конвенции участвуют более 50 государств мира. В ней нашли отражение особенности 2-х правовых систем: Романо-германская и англо-саксонская. Именно это обстоятельство позволило данной конвенции стать неким универсальным документом.

Конвенция даёт определение договора Международной купли-продажи товаров, содержит положение о форме договоров, о порядке их заключения, регулирует вопросы прав и обязанностей сторон, а так же положения об ответственности.

Конвенция подлежит применению в двух основных случаях:

1) Когда коммерческие предприятия сторон договора находятся в разных государствах, участвующих в конвенции

2) Когда в силу коллизионной нормы в качестве применимого к договору права признается право государства-участника конвенции. Данное положение действует даже в том случае, когда стороны избирают применимое право в силу автономии воли.

Конвенция не применяется к продаже определенных объектов:

Ø Ценных бумаг

Ø Судов водного и воздушного транспорта

Ø Электроэнергии

Ø Товаров с аукциона

Ø Товаров, приобретаемых не для коммерческого использования

Конвенция освещает основные положения договора купли-продажи, однако она не регулирует:

· Вопросы действительности договоров,

· Вопросы права собственности на проданный товар,

· Ответственность продавца за причиненный товаром повреждения,

· Положения о неустойке,

· Применение исковой давности

Конвенция распространяется только на договоры международной купли-продажи. При этом она не применяется к договорам, по которым одна сторона поставляет товар другой стороне для переработки и последующего вывозаобратно.

Конвенция регламентирует порядок заключения договоров. Допускается заключение договора и между отсутствующими сторонами. В данном случае договор заключается путем направления оферты и получения акцепта. Данное положение конвенции не совпадает с положениями ГК. В силу статьи 438 ГК – «Полученный акцепт должен быть прямым и безоговорочным». В то же время статья 19 конвенции говорит о том, что акцепт может содержать дополнительные или отличные условия, при условии, что они не изменять существенные условия оферты.

Согласно ст14 Конвенции – «Оферта должна быть достаточно определенной. В ней должен быть обозначен товар, а так же прямо или косвенно должны быть установлены цена и количество».

При отсутствии указания на цену она может быть определена исходя из средних показателей цен на мировых рынках.

Отсутствие указания на количество товара делает контракт не заключенным.

Таким образом единственным существенным условием договора согласно Конвенции является наименование товара и его количество.

Венская Конвенция допускает заключение договора в любой форме – в том числе и устной. Факт заключения договора может доказываться любыми доказательствами и средствами (в том числе и свидетельскими показаниями).

Однако при присоединении конвенции любое государство может сделать оговорку об обязательности письменной формы такого контракта (Россия сделала такую оговорку).

Таким образом контракт международной купли-продажи товаров с участием российского лица в обязательном порядке должен заключаться в письменной форме. В противном случае он признается ничтожным.

В соответствии со ст13 Конвенции: «Под письменной формой понимается: а) Составление единого документа, подписанного сторонами б) Обмен сообщениями по телеграфу или телетайпу»

Читайте также:  Вклады Совкомбанк для физических лиц: условия, проценты, страхование

§

Продавец обязан:

v Поставить товар

v Передать покупателю документацию на товар

v Передать право собственности на товар

Согласно Конвенции товар признается несоответствующим договору в следующих случаях:

1) Если он не обладает качествами образца

2) Если он не пригоден для целей, для которых подобные товары обычно используются

3) Если он не пригоден для конкретной цели, для которой он приобретался покупателем

4) Когда товар не заторирован и не упакован обычным способом

В соответствии с Конвенцией на покупателе лежит 2 обязанности:

o Принять товар

Принятие товара заключается в совершении покупателем необходимых для этого действий, которые от него разумно ожидаются. При этом покупатель должен осмотреть товар в максимально короткий срок.

o Уплата цены

Обязанность уплаты цены включает в себя принятие таких мер, которые делают платеж возможным. Однако если покупатель для выполнения своих обязанностей привлекает третьих лиц, то он сам несет ответственность за их действия

Основная форма ответственности сторон, согласно Конвенции – ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ. Наряду с возмещением убытков покупатель вправе:

o Потребовать исполнения обязанностей со стороны продавца

o Потребовать замены товара, если нарушение носит существенный характер

o Установить дополнительный срок для исполнения продавцом обязанностей

o Снизить цену в случае несоответствия товара

o Расторгнуть договор в случае существенного нарушения

Продавец наряду с возмещением убытков может:

  • требовать реального исполнения договора
  • установить дополнительный срок для исполнения договора
  • требовать расторжения договора при существенном нарушении

Ответственность по конвенции наступает за сам факт нарушения договора. При этом вина стороны не учитывается.

Ответственность лица исключает так называемые «препятствия вне контроля» (непреодолимая сила) – тот самый форс-мажор.

При этом факт невозможности исполнения обязательства не принимается во внимание, если исполнение было объективно возможно.

Освобождение от ответственности действует только в период существования форс-мажорных обстоятельств. При их отпадении сторона должна незамедлительно исполнить свои обязательства.

В соответствие с Конвенцией под определением «препятствий вне контроля» подпадают разного рода стихийные бедствия, события социального характера (общенациональные забастовки, революции, беспорядки), а так же войны.

Вместе с тем не принято относить к форс-мажорным: банкротство покупателя, изменение курса валюты, отказ в выдаче лицензии.

Сторона, которая не исполняет свое обязательство, в силу форс-мажорных обстоятельств, должна информировать об этом другую сторону.

Кроме того данная сторона должна сама доказать, что неисполнение договора было вызвано препятствиями вне контроля.

Согласно Конвенции – любая сторона может приостановить исполнение своих обязательств, если после заключения договора станет очевидным, что другая сторона не исполнит значительной части своих обязательств. В данном случае необходимо известить другую сторону, которая может предоставить гарантии своих обязательств, и если они будут признаны достаточными, то исполнение договора следует продолжать.

Помимо конвенции действует ряд других источников, которые регламентируют договор международной к-п товаров, во-первых, это Общие условия поставок СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), в настоящее время Условия действуют в редакции 1988г., впервые были разработаны в 1957г. Эти Общие условия поставок создали общий правовой режим взаимной внешнеторговой поставки в странах-участницах. Фактически данные Условия представляли собой перечень основных условий, которые целесообразно включать в договоры. По сути это было то, что сегодня мы называем типовой формой договора. На основе Общих Условий между отдельными членами СЭВ заключались двусторонние соглашения. СССР заключил такие соглашения с Болгарией, Венгрией, ГДР, Кубой, Польшей и Чехословакией. Соответственно, в настоящее время, начиная с 28.06.1991 СЭВ упразднена. В протоколе об упразднении СЭВ гос-вам было предоставлено право определить порядок применения документов СЭВ. В связи с этим зафиксирован неодинаковый подход отдельных стран к порядку применения данного документа. Для России действует факультативный порядок.

С т.зр. сравнительного анализа с ВК можно отметить следующее: во-первых, отличаются сферы применения данных документов, в частности общие условия поставок применяются к договорам к-п с участием ФЛ. Во-вторых, Конвенция в отличие от Общих условий поставок применима к договорам между партнерами одной национальности, при условии, что коммерческие предприятия находятся в разных гос-вах. В-третьих, Общие условия поставок применяются к поставкам всех видов товаров, кроме того, общие условия поставок также применяются к поставкам товаров, если обязательства стороны в основном заключается в выполнении работы.

Помимо Общих условий поставок в международной сфере принимаются двусторонние соглашения, которые носят общее название “торговые договоры”. Для России действует 130 таких договоров.

Помимо обязательных документов существует достаточно большой блок неправовых средств регулирования договора к-п. Прежде всего, сюда относятся торговые обыкновения.

Инкотермс – международные правила толкования торговых терминов. Впервые был опубликован МТП в 1936. Содержащиеся в Инкотермс термины включают в себя базисные условия поставок, которые оговаривают распределение прав и обязанностей между продавцом и покупателем при заключении и исполнении договора. Во всех термины базисные условия поставок сгруппированы по 11 основным направлениям таким образом, что обязанности продавца зеркально соответствуют правам и обязанностям покупателя. В настоящее время наиболее употребимым на практике является Инкотермс в ред. 2022 г., он содержит правила толкования 11 торговых терминов, термины имеют краткое наименование, представляющие собой аббревиатуры их названия на английском языке. Содержащиеся в терминах правила могут применяться к поставкам всех видов товаров при их перевозке воздушным, водным, автомобильным или железнодорожным транспортом. Однако ряд терминов мб использован только при перевозке грузов в рамках морского пространства. Все термины, содержащиеся в Инкотермс разделены на 4 группы:

1) группа Е предусматривает, что продавец предоставляет товары покупателю непосредственно в своих помещениях;

2) группа F: продавец обязуется предоставить товар в распоряжение перевозчика нанятого покупателем в согласованном географическом пункте;

3) группа С: продавец сам обязуется заключить договор перевозки, но при этом он не несет риск случайной гибели имущества, а также какие-либо дополнительные расходы после погрузки товара на транспортное средство;

4) группа D предусматривает, что продавец несет все расходы и принимает на себя все риски до момент доставки товара в страну назначения.

Международные правила Инкотермс носят рекомендательный характер, соответственно стороны, желающие использовать эти правила должны оговаривать применение Инкотермс в своем договоре с обязательным указание редакции Инкотермс, термина, избранного для поставки и наименованием географических пунктов. Ряд стран признает Инкотермс в качестве обязательного документа (например, Украина).

Также к регулированию международной к-п относятся Принципы регулирования международных коммерческих договоров Унидруа, кроме того, Унидруа также разработал Принципы европейского контрактного права, этот документ разработан в рамках подготовки общеевропейского кодекса частного права.

Типовые проформы: фактически типовая проформа представляет собой типовой контракт, в котором содержатся рекомендательные условия, построенные по принципу типизации договорных условий. Проформы разрабатываются участниками делового оборота, а также различными организациями, которые ставят своей задачей содействие международной торговле. Наибольшее значение сегодня получили общие условия и типовые контракты, которые подготовлены Европейской комиссией ООН. В настоящее время разработано около 30 таких документов. Стороны не обязаны использовать эти проформы, но они значительно облегчают международную деловую практику. Кроме того, если проформа разработана в рамках транснациональной корпорации фактически она становится обязательной для её контрагентов.

37. Коллизионные вопросы деликтных обязательств

Общее правило, которое закрепляется в законодательстве большинства государств, состоит в том, что деликтные обязательства регулируются правом местом причинения вреда. Однако значение данной привязки в последнее время снижается. Во-первых эта привязка не применима, если речь идет о причинении вреда на “ничейных” территориях (п: открытое море).

Кроме того данная коллизионная привязка как правило не применяется, когда причинитель вреда и потерпевший являются лицами одного государства. Кроме того данная коллизионная привязка не применяется, когда действуют императивные нормы страны суда.

В связи с наличием данных обстоятельств коллизионное регулирование деликтных обязательств осложняется, и в результате строится на следующих основах:

· Место причинения вреда, которое в свою очередь подразделяется на:

– Место совершения действий, повлекших вред

– Место наступления вредных последствий

· Государство гражданства или местонахождение причинителя вреда

· Право государства-гражданства или места жительства потерпевшего

· Право страны суда

Основная коллизионная проблема в данном случае заключается в выборе между этими правопорядками.

Применение права страны суда может быть предопределено следующими факторами:

Деликтная ответственность связывается с какими-либо публичными интересами, и часто гражданско-правовая ответственность сопутствует административной или уголовной ответственности.В свою очередь нормы об ответственности, как правило, носят императивный характер, и таким образом встает вопрос о соблюдении публичных интересов и публичного порядка конкретного государства.

При этом национальная принадлежность сторон отношения в данном случае, как правило, не отражает фактического содержания отношения.

Кроме того может возникнуть ситуация, когда определенное действие, являющееся основанием для возмещения вреда, рассматривается судом того государства, в котором данное действие считается правомерным. Таким образом суд, рассматривающий дело в данном случае вынесет решение об отказе в возмещении вреда, действуя согласно своим императивным нормам.

В законодательстве большинства государств используется привязка к праву страны общего гражданства участников отношений.В данном случае законодатели исходят из прагматических критериев. В частности применение такого правопорядка не будет вызывать недовольство со стороны участников отношения (по той причине, что лицо знает законодательство своего национального правопорядка).

Однако правопорядок гражданства зачастую не связан с конкретным правоотношением. При этом возможна ситуация, когда право государства гражданства разрешает соответствующие действия, а право место совершения действий не разрешает. В этой ситуации применение права гражданства будет представлять искусственное ограничение действий иностранного гражданского права на территории соответствующего иностранного государства.

Таким образом наиболее универсальный характер всё таки носит закон “места причинения вреда“.

В любом случае, находясь в определенном государстве, лицо обязано руководствоваться правопорядком этого государства. И именно правопорядок государства, в котором был причинен вред, в большей степени влияет на обстоятельства совершения деликта. Именно в связи с этим в настоящее время данная привязка является господствующей.

Российское законодательство при решении вопроса о привязках, закрепляет следующие правила:

К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. При этом, если вреда наступил в другой стране, то может быть применено право этой страны при условии, что причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране.

Одновременно статья 1219 ГК РФ Устанавливает дополнительные изъятия из универсальной привязки:

– Устанавливается принцип гражданства сторон правоотношения

– Если стороны правоотношения имеют разную национальность, но одно и то же место жительства, то будет применяться право их места жительства

Ещё одно изъятие, установленное этой статьей –> Действие всех привязок может быть изменено в том случае, если стороны воспользуются правом страны суда.

Деликтные обязательства с участием иностранного элемента имеют такую характеристику как “статут деликтного обязательства” –> это совокупность, регулирующих его материально правовые нормы, подлежащие применению в силу коллизионной нормы. Таким образом статут обязательства формируется с помощью коллизионных нормы, определяющих применимое право.

Законодательство различных государств предусматривает различное содержание статута деликтного правоотношения.

Содержание статута в данном случае регулируется статьей 1220 ГК РФ.

В частности, в статут входят следующие вопросы:

o Деликтоспособность – способность лица нести ответственность за причиненный вред

o Возложение ответственности за вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда

o Основания ответственности

o Основания ограничения ответственности и освобождения от неё

o Способы возмещения вреда

o Объем и размер возмещения вреда

В российском законодательстве некоторые деликтные отношения получили специальное регулирование:

§ Отношения, возникающие из столкновения судов регулируются правом государства, на территории которого произошло столкновение. А если столкновение произошло в открытом море, то применяется закон флага, если оба судна несли один флаг, либо закон страны суда. Данное правило закреплено в ст420 Кодекса Торгового Мореплавания

§ Отношения, возникающие из причинения ущерба в связи с загрязнением нефтью и нефтепродуктами, регулируются правом РФ, если от данных действий пострадала территория России

§ Отношения, возникающие из причинения ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ, регулируются российским правом, если ущерб причинен на территории РФ, или в её исключительной экономической зоне (ст422 Кодекса)

§ Отношения из причинения вреда в области трудового права регулируются правом места осуществления трудовых отношений (ст 11 ТК)

§ Отношения из причинения вреда при условии, что потерпевшим является потребитель, регулируются либо правом страны, где имеет место жительства или основное место деятельности продавец, либо правом страны, где имеет место жительства потерпевший, либо правом страны, где был приобретен товар или оказаны некачественные услуги. Выбор осуществляется потерпевшим (ст1221 ГК РФ)

§

Деликтная ответственность так же регулируются и международными актами.

В начале 70-х годов в рамках Гаагской Конференции по международному частному праву были приняты 2 Конвенции, посвященные коллизионным вопросам:

1) Конвенция “О праве, применимом к дорожным происшествиям” (1972г)

2) Конвенция “О праве, применимом к ответственности изготовителя” (1973г)

Обе Конвенции унифицируют коллизионное право. При этом они исключают обратную отсылку, а так же устанавливается правило, согласно которому коллизионные нормы. предусмотренные Конвенцией, подлежат применению независимо от взаимности.

В соответствии с Конвенцией 72 г выбор применимого права ставится в зависимость от места происшествия (основная привязка). Кроме того используются привязки обычного места проживания потерпевшего, место регистрации автомобиля и место его постоянного местонахождения.

Конвенция 73г исходит из применения в виде общего правила права государства, где был нанесен вред в том случае, если оно является обычным местом проживания потерпевшего, основным местом деятельности лица, призываемого к ответственности, либо местом, где был приобретен товар.

Однако в соответствии с данной Конвенцией право государства причинения вреда не будет признано применимым,если причинитель вреда докажет, что он не мог разумно предвидеть возможность причинения в этом конкретном государстве. В этом случае к его ответственности будет применяться правопорядок его личного заокна.

Что касается России, то для неё действуют правовые договоры, заключенные в рамках СНГ, а так же более 30 договоров о правовых отношениях.

В рамках СНГ действует модельный гражданский кодекс, который предусматривает, что обязательства вследствие причинения вреда регулируются правом места причинения вреда.

Договоры о правовой помощи в части регулирования обязательств из причинения вреда как правило устанавливают иные требования, чем статья 1219 ГК РФ. В частности действует Конвенция “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовными делам” 93г. Эта Конвенция закрепляет приоритет закона страны суда. Такие же положения предусматривает соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992г.

2. Если стороны обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, имеют место жительства или основное место деятельности в одной и той же стране, применяется право этой страны. Если стороны данного обязательства имеют место жительства или основное место деятельности в разных странах, но являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны.

3. Если из совокупности обстоятельств дела вытекает, что обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, тесно связано с договором между потерпевшим и причинителем вреда, заключенным при осуществлении этими сторонами предпринимательской деятельности, к данному обязательству применяется право, подлежащее применению к такому договору.

38. Коллизионные вопросы обязательств из неосновательного обогащения

Применительно к таким обязательствам не выработана единая позиция относительно надлежащей привязки. Однако, по мнению большинства исследователей, найти общую коллизионную привязку всё таки возможно. При этом следует помнить, что случаи неосновательного обогащения весьма разнообразны. Таким образом, для нахождения единой коллизионной привязки необходимо локализовать конкретное отношение.

При этом локализовать можно только действия или события, а не его эффект. Таким образом в качестве универсальной привязки не может выступать привязка к месту неосновательного обогащения.

Место обогащения в законодательстве большинства государств локализуется как место совершения действий, повлекших обогащение. Однако данная позиция является необоснованной, так как зачастую приращение имущества происходит на территории иного государства, нежели действия, направленные на такое приращение. Такая позиция приводит к возникновению ряда пробелов.

Ряд исследователей полагают, что в данном случае необходимо осуществлять расщепленное регулирование. В частности выделяются 2 группы обязательств из неосновательного обогащения:

v Случаи, когда между сторонами существуют некие правоотношения

v Когда таких правоотношений нет

В первом случае предлагается делать привязку к статуту основного правоотношения.

Во втором случае привязка предполагается к праву места осуществления действий, порождающих правовые последствия. Однако данная позиция критикуется российскими учеными.

Российское законодательство и судебная практика закрепляют следующие правила:

I.К обязательствам, возникающим в следствие неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место

II.Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым правоотношением по которому приобретено или сбережено имущество, то к обязательствами из неосновательного обогащения применяется право страны, которому было или могло быть подчинено основное правоотношения

Эти правила закреплены в ст 1223 ГК РФ.

Исследуя данные нормы следует иметь ввиду, что термин права страны, где обогащение имело место,следует толковать расширительно, понимая под ним место осуществления действий и событий, влияющих на обогащение.

1. Если иное не вытекает из закона, после совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение, стороны могут выбрать по соглашению между собой право, подлежащее применению к обязательству, возникающему вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения.

Выбранное сторонами право применяется без ущерба для прав третьих лиц.

2. Если в момент совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или неосновательное обогащение, все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства.

В отличии от РФ в законодательстве иностранных государства зачастую закрепляются иные правила. Иные правила можно встретить в законодательстве стран СНГ (Белоруссия – закон страны суда, Казахстан – закрепляет закон места приращения имущества, других иностранных государств). Полностью воспроизводит ст1223 закон “О МЧП” Турции.

В международных договорах, в которых участвует РФ, специальные коллизионные нормы, посвященные данному институту, отсутствуют. Так же такие Конвенции не приняты на уровне ООН и на европейском уровне. Таким образом можно утверждать, что унификация коллизионного права в данной сфере не проводится.

§

Права на ИС условно подразделяются на:

1) авторские права

2) смежные

3) право на промышленную собственность

Основным источником в РФ явл-ся ч. 4 ГК, вступившая в силу 1 января 2008 г. Данный НА полностью основан на международных обязательствах, принятых РФ. Понятие интеллектуальной соб-ти б. впервые определено в Конвенции об учреждении всемирной организации интеллектуальной соб-ти. В любом случае, ИС имеет строго территориальный характер, поэтому для признания своих прав в др. гос-ах обладателям прав необходимо повторное заявление приоритета своих прав.

Единственным способом преодоления территориального характера – заключение международного соглашения о взаимном признании и защите прав на результаты ИС, возникшие в др. государстве.

Права на ИС имеют ряд др. особенностей:

– территориальный характер

– не отчуждаемость исключительных прав

– ограниченный срок защиты.

В рамках нац-го законодательства разных гос-в в отношении порядка и условий охраны интеллектуальной соб-ти устанавливается нац-ый режим для иностранцев.

С точки зрения международного частного права Российской Федерации регулирование правоотношений, осложненных иностранным элементом, в области авторского права, как и в целом в области интеллектуальной собственности, осуществляется в международной форме, т.е. посредством международно-правовых норм. Это связано с отсутствием коллизионных норм в национальном законодательстве РФ.

Осн.источниками авторского права с участием иностранного элемента в РФ явл-ся след.док-ты:

– Ч4 ГК

– Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.

– Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.

– Двусторонние соглашения о взаимном признании и защите авторских прав – действуют с Австрией, Болгарией, Венгрией, Кубой и Швецией.

– Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав. 1993 г. Оно не содержит норм материального хар-ра, а направлено на выполнение гос-вами СНГ обязательств в области авторских и смежных прав, вытекающих из участия Советского Союза во Всемирной конвенции 1952г.

Международно-правовое регулирование авторских прав претерпело определенную эволюцию. Начало международной системе охраны авторского права положили Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. и Гаванская конвенция об охране литературной и художественной собственности 1928 г.

Бернская конвенция 1886 г. является своего рода образцом «монументальности» действия международных норм. На сегодняшний день участниками Бернской конвенции, в число которых входят Российская Федерация, практически все бывшие союзные республики (за исключением Узбекистана и Туркмении), США, Китай, являются более 150 государств.

В соответствии с Бернской конвенцией был создан Бернский союз для охраны прав авторов государств-участников.

Во Всемирной конвенции содержится ряд материально-правовых норм, количество которых значительно меньше, чем аналогичных норм, включенных в Бернскую конвенцию:

• положение о том, что авторское право включает исключительное право автора переводить, выпускать в свет переводы и разрешать перевод и выпуск в свет переводы произведений, охраняемых на основании Конвенции;

• срок охраны произведений, на которые распространяется действие Конвенции, не может быть короче периода, охватывающего время жизни автора и 25 лет после его смерти;

• понятие «выпуск в свет» означает воспроизведение в какой-либо материальной форме и предоставление неопределенному кругу лиц экземпляров произведений для чтения или ознакомления путем зрительного восприятия.

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву был принят в 1996 году. Иногда его именуют Договором по авторскому праву (сокращенно – ДАП) или Интернет-договор по авторскому праву. Договор ВОИС по авторскому праву усовершенствовал и дополнил нормы Бернской конвенции.

ГК РФ ст. 1211 п7. В отношении договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяется право страны, на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя.

42. Международные соглашения об охране авторского права. Статус конвенций. Предмет регулирования. Правой режим установленный конвенциями: общие положения

Территориальный характер авторского права является серьезным препятствием для международного сотрудничества в области обмена результатами творческой деятельности. Необходимость международно-правовой защиты авторских прав и их признания на территории других государств стала очевидной более 100 лет назад. В связи с этим унификация авторского права началась уже в XJX в. — в 1886 г. была принята Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует в ред. 1971 г.). Государства-участники основали Бернский союз для охраны прав авторов на их литературные и художественные произведения (его административные функции выполняет ВОИС). Россия присоединилась к Бернской конвенции в 1995 г. Основа Конвенции — материально-правовые нормы об охраняемых произведениях и их авторах. Коллизионное регулирование — применение права страны, где испрашивается охрана авторских прав, или закона суда. При определении субъектов охраны в Бернской конвенции используется территориальный принцип охраны — предпочтение имеет страна происхождения произведения (страна первого опубликования). Решающим признаком является не национальность (гражданство) автора, а национальность произведения, однако в отдельных случаях учитывается и национальность автора. Авторы из стран —членов Союза пользуются в других странах Союза (кроме страны происхождения произведения) в отношении своих произведений правами, которыми в этих странах пользуются их собственные граждане (т.е. национальным режимом), а также правами, специально оговоренными в Конвенции. Такая же охрана предоставляется авторам — гражданам государств, не входящих в Союз, если их произведения опубликованы в одной из стран Союза. Охрана неопубликованных произведений предоставляется только гражданам государств —членов Союза. Таким образом. Конвенция устанавливает различные условия охраны опубликованных и неопубликованных произведений.Максимальный срок охраны авторских прав составляет все время жизни автора и 50 лет после его смерти. Возможно увеличениесроков охраны в соответствии с национальным законодательством.В случае возникновения спора о сроках охраны применяется право государства первой публикации произведения.На переводы, фотографии,кинофильмы и другие объекты сроки охраны снижены.

Конвенция предусматривает две группы авторских прав:

1) Личные имущественные и неимущественные права, установленные национальным законодательством государства, в котором испрашивается требование об охране.

2) Специальные права: исключительное право автора на перевод своего произведения, на его воспроизведение и публичное исполнение, передачу по телевидению и радио, переделку, магнитную запись и т.д. Предусмотрено ограничение права автора на перевод — автор утрачивает исключительное право на перевод, если он в течение 10 лет не воспользовался этим правом.

Отличительные особенности Бернской конвенции — существенные ограничения свободного использования произведений, наличие ряда формальностей по регистрации произведений, обратная сила действия положений Конвенции (однако каждое государство само определяет применение на своей территории этого начала). Объекты охраны — права автора на все произведения в области литературы, науки и искусства, выраженные любым способом и в любой форме. Конвенция устанавливает примерный (не исчерпывающий) перечень видов таких произведений.

В 1952 г. по инициативе ЮНЕСКО была принята Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве (действующая редакция — 1971 г.), имеющая более универсальный характер, чем Бернская. Россия участвует в этой Конвенции с 1973 г. как правопродолжатель СССР. В Преамбуле Конвенции подчеркивается, что ее цель — дополнить уже действующие нормы международного авторского права, но не заменить или нарушить их. Всемирная конвенция содержит большое количество отсылок к национальному законодательству, меньший объем материально-правовых предписаний, чем Бернская конвенция.

В 1996 г. Женевская дипломатическая конференция приняла новый универсальный договор — Договор ВОИС по авторскому праву.Этот Договор установил принципиально иной, более высокий уровень охраны объектов авторского права: правовая охрана авторских прав прямо связана со стимулированием литературного и художественного творчества. Впервые в мировой практике указано, что охрана распространяется не только на форму выражения произведения, а на идеи и процессы; объектами охраны объявлены компьютерные программы, компиляции данных или другой информации как результаты интеллектуальной деятельности, «информация об управлении правами», приложенная к произведению.

Особое место среди универсальных международных договоров занимает Мадридская конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения 1979 г., которая предусматриваетзапрет двойного налогообложения как авторских, так исмежных прав.

Среди региональных соглашений о международно-правовой охране авторских прав следует отметить Межамериканскую конвенцию по охране авторских прав 1946 г., регламенты и директивы Европейского совета (директива Совета ЕС о правовой охране компьютерных программ 1991 г.), Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского нрава 1993 г.

Читайте также:  Накопительный счет в МКБ — условия 2022 года по выгодным вкладам в МКБ в Москве

43. Авторские прав иностранцев в РФ и российских авторов в других странах

Авторские права – совокупность правовых норм, регулирующих порядок использования произведений литературы, науки и искусства. В настоящее время объектами авторского права явл-ся произведения литературы, искусства, а также компьютерные программы и базы данных.

Специфика и условия охраны авторских прав с иностранным элементом в том, что они определяются законом того гос-ва, на территории которого имел место юр. факт, послуживший основой для возникновения авторских прав. Т.о., признание авторских прав основано на принципе национальности произведения.

В отношении произведений иностранных авторов, которые впервые б. изданы за границей, в РФ действует 2 режима:

1) охраняемые произведения – произведения, опубликованные после вступления для РФ в силу соответствующих МД. При этом, РФ принимает участие в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, 1886 г. (для РФ вступила с 13 марта 1995 г.); Всемирная конвенция об авторских правах, 1952 г. (для РФ с 27 мая 1973 г.), несколько двухсторонних договоров о взаимном признании и защите авторских прав (с Австрией, Болгарией, Венгрией. Кубой, Швецией). Режим таких произведений определяется нормами международных соглашений и нормами российского права.

2) не охраняемые произведения – произведения, не подпадающие под действие ни одного из МД. Автор неохраняемых произведений на территории РФ не получают защиту своих исключительных прав (Узбекистан).

Действующее законодательство устанавливает сроки охраны авторских прав:

  • С т.з. ГК срок составляет жизнь автора плюс 70 лет после его смерти,
  • по Бернской конвенции – жизнь автора плюс 50 лет после смерти,
  • по Всемирной конвенции – жизнь автора плюс 25 лет после смерти.

Всемирная конвенция 1952 г. устанавливает льготы для развитых гос-в, там сроки охраны сокращены до 10 лет после опубликования.

Обе конвенции исходят из принципа нац-го режима, устанавливается, что объем авторских прав определяется нац-ым законодательством гос-в – участников. Любое гос-во – участник м. увеличить перечень гарантий для обладателей авторскими правами.

Когда права российских авторов признаются на территории иностранного государства, объем субъективных прав авторов определяется не российским законодательством, а законами данного иностранного государства и правилами международных договоров. И Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1883 г. (в редакции 1971 г.), и Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (в редакции 1971 г.) исходят из принципа национального режима, в соответствии с которым иностранным авторам — гражданам государств, которые участвуют в указанных Конвенциях, предоставляется такой же объем прав, какой признается за авторами — гражданами соответствующего государства. В разных странах объем и содержание этих прав не совпадают. Правда, для стран, участвующих в Бернской или во Всемирной конвенции (в редакции 1971 г.), эти различия не столь существенны, так как само участие государства в одной из этих Конвенций означает необходимость закрепления во внутреннем законодательстве определенного минимального уровня авторских прав.

Охрана произведений российских авторов в странах ближнего зарубежья обеспечивается на основе Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 г. В соответствии с названным Соглашением государства-участники приняли на себя обязательство обеспечить на своих территориях выполнение международных обязательств, вытекающих из участия бывшего СССР во Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1952 г.), исходя из того, что дата вступления в силу указанной Конвенции для бывшего СССР (27 мая 1973 г.) является датой, с которой каждое государство-участник считает себя связанным ее положениями. В тех независимых государствах, которые присоединились к Бернской конвенции, охрана прав российских авторов обеспечивается этой Конвенцией.

Передача произведений российских авторов для использования за рубежом. В течение долгого времени российские авторы были фактически лишены возможности самостоятельно решать вопросы, связанные с предоставлением прав зарубежным пользователям. В соответствии с законодательством бывшего СССР передача авторских прав за рубеж производилась только через Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП).В случае нарушения данного порядка договор автора или его правопреемника, самостоятельно заключенный с иностранным пользователем, признавался ничтожным. В этой связи права иностранного пользователя не охранялись на территории СССР, а доходы, полученные автором, считались незаконными.

В настоящее время российские авторы распоряжаются принадлежащими им авторскими правами самостоятельно, в том числе могут свободно передавать их зарубежным пользователям. Авторские договоры с ними заключаются в общем порядке и могут подчиняться по выбору сторон российскому или иностранному праву. При отсутствии соглашения о подлежащем применению праве действует российское право как право страны, где имеет местожительства или основное место деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания авторского договора.

§

Смежные права связаны с правами лиц, деятельность которых заключается в интерпретации готовых произведений.

Т.о., обладателями смежных прав являются: исполнители, режиссеры, драматурги, производители фонограмм, теле- и радиовещательные организации.

Благодаря появлению понятия смежных прав, их обладатели были включены в сферы действия норм о защите интеллектуальной собственности, одновременно была подчеркнута необходимость в специальном регулировании и защите обладателей смежных прав.

Вместе с тем, понятие «смежные права» используются не во всех правовых системах (не используется в англо-саксонской).

В связи с тем, что международные конвенции в области защиты авторских прав посвящены только защите прав авторов произведений => возникла необходимость принятия специальных конвенций:

Первая конвенция в области смежных прав принята в 1961 г. в Риме «Об охране интересов артистов, исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организации».

Основной принцип – принцип национального режима: нац. режим предоставляется тем государствам-участникам, где испрашивается охрана смежных прав следующими субъектами:

· артисты-исполнители – в отношении исполнений, сделанных или впервые зафиксированных на территории этого государства ;

· производители фонограмм – в отношении фонограмм, которые были впервые записаны или выпущены в свет на территории этого государства;

· теле- и радиовещательные организации, которые имеют штаб-квартиры на территории такого государства.

Римская конвенция предусматривает минимальный уровень охраны прав соответствующих субъектов. Кроме того, подчеркивается, что государства-участники могут заключать между собой двусторонние соглашения о расширении сферы защиты смежных прав. Минимальный срок охраны смежных прав по Конвенции – 20 лет, которые исчисляются с конца года, в котором была выполнена фонограмма, исполнение, радиопередача.

Положения Римской конвенции не распространяются на артистов эстрады => их права должны защищаться положениями национального законодательства.

РФ в Римской конвенции не участвует, но при этом ее положения были учтены при разработке ч. 4 ГК РФ.

Универсальные конвенции, в которых участвует РФ, в области смежных прав:

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 1971 г. (с 13 марта 1995 г. – участие РФ):

· защита от производства копий фонограмм без согласия правообладателя;

· защита от импорта таких копий. Непосредственные методы охраны д.б. установлены национальным законодательства государства-участника;

· возможность воспроизведения фонограмм для использования в научной или образовательной деятельности;

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники 1974 г. (с 13 ноября 1988 г. – участие РФ):

· защита прав от пиратского использования радио – и телепередач, распространяемых с помощью специальной спутниковой связи => запрет на распространение без разрешения => основная задача государств в данном случае – обеспечение предотвращения распространения на своей территории соответствующих программ.

В рамках СНГ действует Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г. – состоит из 7 статей:

· направлено на выполнение обязательств, вытекающих из всемирной конвенции об авторском праве;

· государства принимают на себя обязательства по борьбе с незаконным использованием объектов смежных прав;

· ст. 6: государства-участники обязуются заключить специальные двусторонние соглашения, направленные на защиту смежных прав, которые в том числе, должны содержать вопросы избежания двойного налогообложения в связи с выплатой авторских вознаграждений;

45. Международная охрана прав на объекты промышленной собственности

Объекты: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товара.

В отличие от правового регулирования авторских и смежных прав, вопросы промышленной собственности имеют подчеркнуто территориальный характер: промышленное изобретение д.б. запатентовано, т.е. фактически зарегистрировано на территории государства, где испрашивается защита.

Регистрационные документы действуют только на территории государства, в котором они выданы => для защиты права на территории другого государства требуется самостоятельная заявка и выдача самостоятельного патента. В данном случае происходит не признание ранее возникшего субъективного права, а возникновение нового субъективного права.

В сфере промышленной собственности действует достаточно большое количество международных соглашений:

Конвенция по охране промышленной собственности 20 марта 1883 г. (Париж). В наст. время Конвенция действует в ред. Стокгольмского акта 1967 г.:

1. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

2. Упомянутые выше сроки приоритета составляют двенадцать месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов и товарных знаков.

· установлен принцип независимости регистрации и охранных документов;

· предоставление лицам Союза промышленной собственности национального режима на территории любого государства-члена;

· приоритет: лицо, подавшее заявку на регистрацию объекта в любой из стран Парижского союза, имеет преимущественное право на регистрацию этого же объекта в любой другой стране Союза;

· свободное патентование объектов, которые являются частью ТС;

· правила охраны товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований, общеизвестных товарных знаков без специальной регистрации;

· основания для отказа в регистрации знака, для признания регистрации недействительной;

· фирменные наименования охраняются во всех странах Парижского союза без регистрации.

· правила Конвенции обязывают страны Союза налагать арест при ввозе на любые продукты, которые незаконно снабжены товарных знаком, фирменным наименованием, ложным указанием о происхождении продукта;

· если законодательство страны не допускает наложение ареста при ввозе, то он (=арест) д.б. заменен запрещением ввоза или арестом внутри страны;

· правила, направленные на защиту граждан-стран Союза от недобросовестной конкуренции.

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. (РСТ) действует в ред. 1984 г.:

· условие участия в данном договоре – участие в Парижской конвенции;

· устанавливает правила подачи и правовые последствия международной заявки, закрепляет, что любая правильно оформленная международная заявка имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном в ней государстве (= возможность получения патента сразу же в нескольких государствах);

· в соответствии с заявкой осуществляется установление соответствие изобретения критериям патентоспособности. По итогам – отчет, который направляется заявителю, в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также в каждое из патентных ведомств государств, указанных в заявке. Данные патентные ведомства проводят экспертизу и выносят решение о выдаче патентов на основании национального законодательства.

· Договор предусматривает возможность проведения предварительной экспертизы по международной заявке;

· Его основными положениями являются положения о международной заявке и международном поиске (глава 1 Договора), которые являются обязательными для всех стран-участниц, и положение о международной предварительной экспертизе (глава 2 Договора).

· В настоящее время процедуру рассмотрения заявки по системе РСТ принято делить на два этапа – международную и национальную фазы. Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска (первая фаза РСТ) и международной предварительной экспертизы (вторая фаза РСТ). Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомством страны патентования в соответствии с требованиями внутреннего законодательства.

Евразийская патентная конвенция от 9 сент. 1994 г. (заключена в рамках СНГ):

· учреждает Евразийскую патентную организацию и определяет правила получения евразийского патента;

· право на Евразийский патент – у изобретателя или его правопреемника вне зависимости от принадлежности к гражданству государства-участника;

· евразийская заявка подается через национальное патентное ведомство. Заявка проверяется на соблюдение формальных требований, затем проходит экспертиза по существу, на основании которой принимается решение о выдаче евразийского патента (Коллегией экспертов евразийского ведомства).

Соглашение о международной регистрации промышленных образцов (Гаага, 2 июля 1999 г.):

Международную регистрацию промышленных образцов осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Регистрация права производится на основании заявки ,поданной через национальное ведомство государства-участника.

Промышленный образец регистрируется в международном реестре. Срок охраны прав составляет – 5 лет с даты регистрации, с возможностью продления.

Соглашение о международной регистрации знаков (14 апреля 1891 г., Мадрид), действует в ред. Стокгольмского акта 1967 г.:

· с даты международной регистрации знака ему предоставляется охрана в каждой стране-участнице, как если бы он был зарегистрирован непосредственно;

· заявка о регистрации подается через национальное ведомство страны, где заявитель имеет действительное промышленное или торговое предприятие;

· срок действия регистрации – 20 лет с даты подачи заявки, с правом продления еще на 20 лет.

· дополнительно действует Договор о регистрации товарных знаков, который устанавливает, что международная регистрация осуществляется Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

§

Особенность права промышленной собственности — специфические формы его охраны путем выдачи государственных охранных документов, действующих в течение установленного законом срока.

Территориальный характер права промышленной собственности проявляется еще более отчетливо, чем в авторском праве. Субъективное авторское право возникает (с точки зрения континентального права) в силу только факта создания произведения в объективной форме. Субъективное право на промышленную собственность возникаетпо волеизъявлению государства, направленному на охрануправ изобретателя посредством выдачи определенного охранногодокумента (патент, авторское свидетельство, регистрация товарногознака). Выдача охранного документа представляет собой акт государственнойвласти и создает субъективные права, действующиетолько на территории данного государства. В других государствахЭТИ права законом не охраняются, и изобретение может быть свободно использовано другими лицами.

Основным способом преодоления территориального характера права промышленной собственности является заключение международных соглашений и использование принципа взаимности.

В сфере промышленной собственности действует достаточно большое количество международных соглашений:

Конвенция по охране промышленной собственности 20 марта 1883 г. (Париж). В наст. время Конвенция действует в ред. Стокгольмского акта 1967 г.:

· Цель: Охрана промышленной собственности, создание Союза по охране промышленной собственности;

· Предмет: Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Отличия: национальный режим, защиту граждан-стран Союза от недобросовестной конкуренции.

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. (РСТ) действует в ред. 1984 г.:

· условие участия в данном договоре – участие в Парижской конвенции;

· устанавливает правила подачи и правовые последствия международной заявки, закрепляет, что любая правильно оформленная международная заявка имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном в ней государстве (= возможность получения патента сразу же в нескольких государствах);

· в соответствии с заявкой осуществляется установление соответствие изобретения критериям патентоспособности. По итогам – отчет, который направляется заявителю, в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также в каждое из патентных ведомств государств, указанных в заявке. Данные патентные ведомства проводят экспертизу и выносят решение о выдаче патентов на основании национального законодательства.

· Договор предусматривает возможность проведения предварительной экспертизы по международной заявке;

Евразийская патентная конвенция от 9 сент. 1994 г. (заключена в рамках СНГ):

· учреждает Евразийскую патентную организацию и определяет правила получения евразийского патента;

· право на Евразийский патент – у изобретателя или его правопреемника вне зависимости от принадлежности к гражданству государства-участника;

· евразийская заявка подается через национальное патентное ведомство. Заявка проверяется на соблюдение формальных требований, затем проходит экспертиза по существу, на основании которой принимается решение о выдаче евразийского патента (Коллегией экспертов евразийского ведомства).

Соглашение о международной регистрации промышленных образцов (Гаага, 2 июля 1999 г.):

Международную регистрацию промышленных образцов осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Регистрация права производится на основании заявки ,поданной через национальное ведомство государства-участника.

Промышленный образец регистрируется в международном реестре. Срок охраны прав составляет – 5 лет с даты регистрации, с возможностью продления.

Соглашение о международной регистрации знаков (14 апреля 1891 г., Мадрид), действует в ред. Стокгольмского акта 1967 г.:

· с даты международной регистрации знака ему предоставляется охрана в каждой стране-участнице, как если бы он был зарегистрирован непосредственно;

· заявка о регистрации подается через национальное ведомство страны, где заявитель имеет действительное промышленное или торговое предприятие;

· срок действия регистрации – 20 лет с даты подачи заявки, с правом продления еще на 20 лет.

· дополнительно действует Договор о регистрации товарных знаков, который устанавливает, что международная регистрация осуществляется Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Права иностранных граждан в области охраны ПС регулируют: ГК РФ, Патентный закон РФ, Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименований мест происхождения товара 1992, Закон о прав охране программ для ЭВМ и баз данных 1992, Закон о прав охране топологий интегральных микросхем 1992.

В них гарантирована охрана прав иностранцев на ПС в пределах российской территории. В Патентном законе сказано, что иностранные ФЛ и ЮЛ наравне с российскими пользуются всеми правами этого закона в силу МД или на основе принципа взаимности. Т.О. им предоставляется национальный режим. Право на охрану ПС охраняется государством и удостоверяется документами, выдаваемыми в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент) (в составе Министерства Юстиции).

Патент удостоверяет признание заявленного технического решения изобретением, юридически закрепляет авторство, приоритет, а также право на пользование. Право авторства — неотчуждаемо и охраняется бессрочно. Патент м.б. выдан не только изобретателю, но и его работодателю, и государству. Патент действует в течение 20 лет.

Если изобретение или промышленный образец создали соавторы граждане двух государств, на территории РФ — то заявку на патент они должны подать вначале в Роспатент, а потом в патентное ведомство другого гражданина иностранца

В двусторонних договорах м.б. предусмотрена другая форма охраны ПС — РФ с Францией — 1970 г. — форма охраны прав выбирается по взаимной договоренности.

Заявки подаваемые иностранцами должны быть на рус языке, другие документы м.б. на иностранном языке, но с переводом на русский. Заявка иностранных ЮЛ и ФЛ подаются и ведутся через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте. Патентные поверенные ведут дела по поддержанию патентов в силе, за что ежегодно патентообладатели выплачивают специальные пошлины.

Если иностранцы делают открытия — то они удостоверяются государством специальным дипломом.

Также охрана обеспечивается УК РФ — статья 147 — Незаконное использование полезной модели, промышленного образца; статья 180 — незаконное использование чужого товарного знака, предупредительной маркировки в отношении зарегистрированного товарного знака.

Основанием возникновения прав на промышленную собственность у предприятия с иностранным участием является передача таких прав предприятию его участниками, которая может осуществляться как при его создании в качестве вклада, так и в процессе деятельности предприятия путем покупки лицензий, а также путем создания изобретений его сотрудниками. В соответствии с законодательством в счет вкладов в уставный фонд предприятия могут быть внесены имущественные права (в том числе на использование изобретений и ноу-хау).

Права на промышленную собственность, принадлежащую предприятию с иностранным участием, охраняются в соответствии с действующим законодательством. Порядок передачи прав на промышленную собственность предприятию его участниками и предприятием своим участникам, а также порядок коммерческого использования этих прав и защиты их за границей определяется учредительными документами. Так, в частности, в договоре о создании предприятия может быть предусмотрено, что для обозначения продукции, выпускаемой предприятием, может быть использован знак одного из участников или же совместный товарный знак.

Патент на промышленный объект, выданный национальным патентным ведомством действует только в РФ. Для охраны объекта за рубежом, необходимо запатентовать его в др. странах – 3 коммерческих цели:

1) обеспечение патентной чистоты экспорта – юридическое свойство объекта, которое заключается в возможности его свободного использования в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории прав третьих лиц;

2) продажа лицензий за границу;

3) создание совместных предприятий зарубежными партнерами за пределами РФ.

Патентование за рубежом включает в себя передачу сведений об объектах промышленной собственности => подача заявки в патентное ведомство зарубежной страны на объект промышленной собственности, созданный в РФ проводится не ранее, чем через 3 месяца после подачи заявки в Роспатент. Данный срок м.б. сокращен по специальному разрешению Роспатента.

В любом случае, патентование за рубежом должно производиться с учетом требований ФЗ «О гос. тайне». Если произойдет засекречивание объекта, то вопрос о его зарубежном патентовании м.б. решен только Правительством РФ.

Объект промышленной собственности м.б. запатентован не только в отдельной стране, но и в группе стран – может проходить в рамках Евразийской патентной конвенции, Мюнхенской конвенции, Договора о патентной кооперации. Евразийский патент выдается Евразийским ведомством, которое находится в Москве. Далее патент действует – 20 лет с подачи заявки. Порядок выдачи патента аналогичен получению российского патента, но в заявке на Евразийский патент правообладатель должен указать название каждого государства, в котором он желает получить охрану.

Мюнхенская конвенция о выдаче европейского патента от 5 октября 1973 г. (РФ не участвует, однако российские правообладатели могут получить европейский патент в Европейском патентном ведомстве, который будет распространяться на территории всех стран-участниц конвенции).

Договор о патентной кооперации (действует с 29 марта 1978 г.). Для патентования изобретений заявитель должен подать 1 заявку с указанием стран из числа участниц договора, в которых заявитель хочет получить патенты. Заявитель из России оформляется заявку на русском языке и направляет ее в Роспатент. Международная заявка состоит из частей: заявление на специальном бланке, описание изобретения, формула изобретения, чертеж при и наличии, реферат.

Дата подачи международной заявки = дата фактической подачи заявки в каждом из указанных государств. Роспатент также выступает в качестве международного поискового органа, т.е. фактически он осуществляет международную предварительную экспертизу. По ее итогам – готовится отчет, к которому прилагаются рекомендации для заявителя. На основании отчета заявитель оценивает перспективы получения патентной охраны в указанных им странах.

В итоге, он может изъять свою заявку, сохранить ее, внести изменения в описание или формулу изобретения, либо дать необходимые объяснения. Решение д.б. принято заявителем в течение 2-х месяцев с даты получения отчета. Свое решение он должен направить непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

По прошествии срока Международное бюро рассылает заявку в избранные заявителем страны. Переводы международной заявки на языки стран патентования должен готовить заявитель.

Дальнейшее рассмотрение заявок и выдача охранных документов осуществляется в соответствии с национальной процедурой.

За совершение юридически значимых действий в сфере патентования взимаются пошлины, установленные либо нормами МД, либо актами Правительства РФ.

§

Брачно-семейные отношения в международном частном праве – это вопросы заключения и расторжения брака, признания брака недействительным, определение режима имущества между супругами, алиментных обязательств, усыновления, опеки, попечительства и связанные с ними другие вопросы (например, отношения в приемной семье), при условии, что указанные отношения имеют международный характер, то есть осложнены иностранным элементом.

Брак – это правовое явление с ярко выраженной социальной и культурной обусловленностью. В связи с этим в области брачно-семейных отношений невозможна полная унификация материального регулирования. В связи с этим резко возрастает значение коллизионного регулирования в семейном праве. семейные отношения являются сложными по своему содержанию и субъектному составу. С точки зрения МЧП нельзя говорить о существовании семейных правоотношений в целом. все отдельные правовые институты данной отрасли должны рассматриваться обособленно. Таким образом в области МЧП необходима дифференциация коллизионных привязок.

Коллизионные нормы российского семейного права закреплены в разделе 7 СК РФ. Общие особенности коллизионного регулирования семейных отношений состоят в следующем:

– в качестве основного критерия используется право гражданства субъектов отношений и в качестве дополнительного вспомогательного критерия используется право места жительства. коллизионные нормы в сфере семейного права, как правило, являются двусторонними, при этом гибкие и альтернативные нормы практически отсутствуют.

Говоря о семейных правоотношениях также следует помнить, что ряд вопросов определяется не только семейным, но и гражданским законодательством (право на имя, опека и попечительство).

Заключение брака в международном частном праве. Признание в РФ браков заключенных в других странах. Консульские браки

Условия заключения брака отличаются в зависимости от места заключения брака. Российское законодательство устанавливает, что условия заключения брака на территории РФ определяются для каждого из лиц, вступающих в брак законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака с соблюдением требований семейного кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.

При заключении брака сочетаются нормы права гражданства мужа и жены, которые определяют материальные условия вступления в брак. Для признания брака недействительным либо для отказа в его регистрации достаточно несоблюдения закона хотя бы одного из супругов. при этом действует принцип, что более жесткое право поглощает более мягкое право.

Отечественным правоприменителям следует учитывать, что законодательство зарубежных стран зачастую закрепляет другие материальные условия брака нежели Российское законодательство. В частности по законодательству некоторых государств запрещаются браки между лицами с большой разницей в возрасте, лицами различной конфессиональной принадлежности, лицами, имеющими наследственные заболевания, между соучастниками прелюбодеяния.

Такого рода условия иногда исключаются при помощи оговорки о публичном порядке. Однако следует помнить, что подобные запреты иностранного права как правило соответствуют российским представлениям о браке как о социальном явлении и таким образом применение публичного порядка является сомнительным.

Если иностранное право не установлено, то это чревато серьезными последствиями, так как в данном случае брак будет считаться хромающим.

Если брак заключается за пределами территории РФ, то необходимо учитывать национальность субъектов правоотношения. Если одной из сторон является российское лицо, то для российской стороны необходимо соблюдение требований законодательства места заключения брака и отсутствия обстоятельств, препятствующих заключению брака по Российскому законодательству. Если среди субъектов нет российских лиц, то такой брак будет признан действительным в РФ при условии соблюдения законодательства места заключения брака. Если лицо имеет 2 гражданства, в т.ч. и российское, то к условиям применяется законодательство РФ, если 2 гражданства 2х государств других – по выбору. Условия заключения брака ЛБГ на территории РФ определяются законодательством государства постоянного места жительства лица.

Место заключения брака в данном случае создает фиктивную связь отношения и правопорядка. кроме того использование данной коллизионной привязки при определении материальных условий брака приведет к увеличению случаев обхода закона.

Читайте также:  Вклад Валютный Сохраняй в СберБанке - условия, процентные ставки по депозитам от 0.01%, срок от 91 до 730 месяцев

В соответствии с СК браки с иностранными гражданами либо браки российских граждан за рубежом могут заключаться в дипломатических представительствах и консульствах. консульский брак – это брак, заключенный между гражданами одного государства в своем консульском учреждении на территории иностранного государства. данному вопросу посвящена ст. 157 СК, а также положения некоторых консульских конвенций с участием РФ. В целом можно говорить о существовании международного обычая в соответствии с которым должно допускаться заключение браков в консульских учреждениях.

СК РФ обуславливает признании иностранных консульских браков. критерием взаимности. ТО в данном случае может стать проблема несоблюдения императивных норм семейного кодекса, устанавливающих материальные условия брака. В частности, возникает вопрос должен ли на территории России признаваться полигамный брак, заключенный в консульском учреждении на территории России. Нормативной основы дли непризнания такого брака нет, но при этом интересы публичного порядка очень остро проявляются. решение этого вопроса возможно только при помощи специального регулирования в консульских конвенциях.

Большинство иностранных государств также как и Россия при регулировании материальных условий брака устанавливает привязку к личном закону каждого из участников правоотношения. В некоторых государствах практикуется выдача в компетентных органах свидетельств об отсутствий препятствий к браку (Венгрия, Турция). Государственные органы РФ не используют подобные свидетельства, а значит самостоятельно должны решать вопрос о возможности заключения брака.

§

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства такие обязательства определяются законодательством государства, гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов.


50. Международное усыновление (удочерение): процедура, особенности

1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с законодательством государства, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства – в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления.

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, должны быть также соблюдены требования статей 124 – 126, статьи 127 (за исключением абзаца восьмого пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), статей 131 – 133 настоящего Кодекса с учетом положений международного договора Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей.

Усыновление (удочерение) на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами Российской Федерации, детей, являющихся гражданами Российской Федерации, производится в порядке, установленном настоящим Кодексом для граждан Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, необходимо получить согласие законного представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок, а также, если это требуется в соответствии с законодательством указанного государства, согласие ребенка на усыновление.

2. В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть нарушены права ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, усыновление не может быть произведено независимо от гражданства усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке.

3. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, осуществляется в пределах, допускаемых нормами международного права, консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых указанные дети состоят на учете до достижения ими совершеннолетия.

Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, определяется Правительством Российской Федерации.

4. Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации ребенка, произведенное компетентным органом иностранного государства, гражданином которого является усыновитель, признается действительным в Российской Федерации при условии получения предварительного разрешения на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации.

Общие принципы и система усыновления содержатся в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., согласно положениям которой усыновление должно производиться только компетентными властями в соответствии с применимыми законами и процедурами; усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; при усыновлении ребенка в другой стране должны применяться такие же гарантии и нормы, какие применяются в отношении усыновления внутри страны; государства должны принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицом (ст. 21).

Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г. и Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г.

Также, согласно абз. 2 п.4 ст. 124 СК РФ, дети могут быть переданы на усыновление гражданам или лицам без гражданства, не являющимися родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей . Данный банк данных был создан Постановлением Правительства РФ от 04.04.02г. № 217. Разница в возрасте – 16 лет.

§

Закон места работы

А) Этот закон является коллизионной привязкой в международном трудовом праве. В соответствии с трудовым кодексом РФ «Труд иностранцев в России подчиняется общим правилам российского трудового законодательства». В частности на основе закона места работы определяются форма, содержание и порядок заключения трудового договора, вопросы труда и отдыха, дисциплины труда, материальной ответственности сторон трудового договора и вопросы охраны труда.

Из данного закона имеются исключения: они касаются труда на территории дипломатических представительств и консульских учреждений.

В действующем российском законодательстве имеются ограничения доступа всех иностранцев к некоторым видам трудовой деятельности. Так, иностранные граждане не могут занимать должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса, адвоката, должностного лица таможенных органов, патентного поверенного, входить в состав летного гражданского воздушного судна, а также морских судовых экипажей. Они не могут быть государственными служащими, заниматься промысловой добычей рыбы и других водных животных и растений в водоемах РФ, поступать на службу в полицию.

Б) Особое значение в этой области имеют различные международные соглашения, и прежде всего конвенции и иные акты, разработанные в рамках Международной организации труда (МОТ). Этой международной организацией было подготовлено более 140 конвенций.

Кроме того, МОТ принимает также рекомендации. Так, согласно рекомендации МОТ № 86, государства в своих двусторонних договорах должны предусматривать положение о том, что индивидуальные трудовые контракты мигрантов будут основываться на типовых формах.

Страны СНГ заключили многостороннее соглашение о сотрудничестве в области охраны труда (1994 г.), соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания (1994 г.), соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защите трудящихся-мигрантов (1992 г.), соглашение о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов (1994 г.).

Россия заключила двусторонние соглашения о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих на территории другого договаривающегося государства: с Белоруссией (1993), Украиной (1993), Молдавией (1993), Арменией (1994) и др.

Между правительствами РФ и КНР 3 ноября 2000 г. было заключено соглашение о временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан КНР в РФ, которое вступило в силу 5 февраля 2001 г.

Основными законодательными актами, регулирующими трудовые отношения с участием иностранцев в России, являются Трудовой кодекс РФ (вступивший в силу 1 февраля 2002 г.) и Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В этом Законе предусмотрены основные условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях, порядок выдачи им разрешений на работу в России и другие вопросы. Отдельные нормы имеются в КТМ РФ, в ряде федеральных законов.

В) Законодательством установлены система лицензирования привлечения Некоренной рабочей силы и система выдачи разрешений на работу иностранных граждан, въезжающих в Россию. Значительное число иностранных граждан привлекается на работу в России на основе двусторонних межправительственных соглашений, в значительной степени определяющих условия труда граждан соответствующих стран в России.

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдает Федеральная миграционная служба РФ. С января 1996 г. работодатели, привлекающие работников из стран- участников СНГ, обращаются за разрешением непосредственно в территориальные миграционные службы. ФМС РФ осуществляет контроль за использованием (реализацией) разрешения. За выдачу разрешения на каждого работника взимается плата- минимальный месячной оплаты труда.

Для получения разрешенияработодатель представляет в ФМС РФ: заявление; предложение (заключение) соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ с обоснованием целесообразности привлечения иностранной рабочей силы; проект трудового контракта или другие документы, подтверждающие договоренность с иностранным гражданином или зарубежными партнерами о намерении и об условиях привлечения и использования иностранных работников; копия поручения (квитанция) об оплате за оформление и получение разрешения. При выдаче разрешения должно учитываться приоритетное право российских граждан на занятие вакантных рабочих мест. Разрешением устанавливаются квоты по привлечению определенного числа иностранных граждан в целом и по группам профессий.

Разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы выдается, как правило, на срок до одного года. По мотивированной просьбе работодателя действие разрешения после окончания его срока может быть продлено, но не более чем на один год. Привлекаемые на основе разрешения иностранные работники не могут быть переведены на работу к другому работодателю. Срок профессиональной деятельности привлекаемых иностранных граждан не может превышать срока действия разрешения.

Предприниматели (работодатели), получившие разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, обязаны в месячный срок направить в ФМС РФ сведения о заключении на основании полученною разрешения трудовых контрактов с иностранными работниками. ФМС РФ направляет информацию о выданных разрешениях за границу, в соответствующие страны и в соответствующие государственные органы, а также в представительства РФ. Эта информация служит основанием для получения иностранными гражданами в дипломатических и консульских учреждениях РФ въездной-выездной визы с правом найма ( поступления на работу).

В случае нарушения работодателем закона, в результате его ущемляются права иностранных работников, ФМС может приостановить действие разрешения или аннулировать его с предупреждением. Работодатель может быть без предупреждения лишен права пользоваться разрешением на привлечение иностранной рабочей силы, если по его вине возникает угроза гибели людей или нанесения ущерба их здоровью.

При прекращении деятельности предприятия или проведения им сокращения численности или штатов разрешение, выданное ФМС РФ, теряет силу независимо от окончания срока, на который оно было выдано.

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы – это документ, необходимый для работодателя. Иностранный гражданин-мигрант, въехавший в РФ для осуществления профессиональной деятельности, должен иметь подтверждение на право трудовой деятельности. Оно выдается работнику территориальным органом ФМС РФ по ходатайству работодателя и на основе полученного им разрешения на использование иностранной рабочей силы, Это подтверждение в пределах численности привлекаемой рабочей силы, установленной разрешением ФМС РФ, выдается бесплатно.

Трудовая деятельность иностранцев допускается в РФ на основании трудового договора в соответствии с положениями российского трудового законодательства (иностранец поступает на работу в учреждение или предприятие и заключает трудовой договор на неопределенный срок либо заключает трудовой договор о работе в РФ на срок, указанный в договоре).

На иностранцев распространяются общие положения трудового законодательства, касающиеся заключения и расторжения трудового договора, заработной платы, рабочего времени, времени отдыха и т. д. Работающие па наших предприятиях и в учреждениях иностранцы подчиняются тем же правилам трудового распорядка, что и российские граждане.

На иностранцев полностью распространяются положения законодательства об охране труда, обеспечивающие рабочим и служащим безопасность для жизни и здоровья, постановления, запрещающие сверхурочные работы, и другие правила трудового законодательства.

Налогообложение иностранных работников совместных предприятий регулируется Законом РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 7 декабря 1991 года.

§

ü Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г;

ü конвенция, отменяющая требования легализации иностранным официальных документов 1961 г;

ü Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965;

ü Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительном исполнении решений в отношении гражданских и коммерческих споров 1968 г;

ü Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и уголовным делам 1970 г.

Нормы МГП содержаться в региональных конвенциях – Минская и Кишиневская, также в двусторонних договорах и в национальном законодательстве.

Говоря о развитии источником МГП, следует отметить постепенное сближение правил и процедур. Это происходит путем создания общих наднациональных процессуальных правил и регламентов. Но с другой стороны унификация осложняется тем, что традиционно процессуальное право считается отраслью публичного права и многие государства не допускают постановки в рамках него коллизионных вопросов.

Особо острой проблемой в сфере МГП является определение международной подсудности. Фактически она устанавливает, подпадает ли под компетенцию национальных судов разрешение правового спора, осложненного иностранным элементом.

В правовых системах предусматривается 3 основных способа определения международной подсудности:

1. По признаку гражданства сторон – компетентным судом является суд того государства, гражданином которого является одна из сторон (Франция, Италия).

2. По признаку места жительства ответчика (Германия, Швейцария и Япония).

3. По признаку фактического присутствия ответчика (Англия, США).

При определении подсудности с участием иностранных лиц Россия исходит из второго подхода. Иные положения могут быть предусмотрены международным договором. Минская конвенция устанавливает, что по общему правилу иск предъявляется по месту жительства ответчика, но вместе с тем возможно предъявление иска по месту осуществления деятельности ответчика, либо по месту исполнения договора.

Кроме того предусмотрено понятие исключительной международной подсудности. В частности:

ü иски оправе собственности на недвижимое имущество предъявляются в суды по месту нахождения имущества;

ü иски к перевозчикам – по месту нахождения транспортной организации;

ü дела по спорам, вытекающим из морских требований – судом, определяющимся по принципу флага – ст. 389 КТМ, а также международной конвенцией об унификации некоторых правил касающихся ареста морских судов 1952 г.

Российское законодательство предусматривает договорную международную подсудность – стороны спора могут заключить соглашение, которое будет определять подсудность в пользу суда конкретного государства.

Различные подходы к определению подсудности вызывает конфликт юрисдикций. Он может проявляться в 2 вариантах:

ü отрицательный – несколько государств отвергают подсудность этого дела своим судам.

ü положительный – несколько государств претендуют на подсудность данного дела.

Проблему отрицательного конфликта можно решить только на уровне международного договора.

Положительный конфликт наиболее распространен. Правила его решения могут быть предусмотрены международным договором, либо национальным законодательством. В РФ существует положение, по которому возбуждение дела в иностранного государстве препятствует возбуждению дела в рос. суде, при условии, что это не затрагивает исключительную компетенцию рос. судов.

Соглашение сторон, которое устанавливает выбор компетентного учреждения, называют пророгационным или дерогационным соглашением. Такие соглашения могут иметь место только в рамках альтернативной подсудности и не могут затрагивать исключительную компетенцию судов.

Пророгационное соглашение – соглашение, в силу которого не подсудны по общим диспозитивным нормам определения компетенции данного суда спор становиться подсудным. То есть фактически такое соглашение расширяет компетенцию суда.

Дерогационное соглашение – соглашение, в силу которого подлежащее рассмотрению данным учреждением спор изымается из сферы юрисдикции и в том числе передается другому суду.

Пророгационное соглашение обладает рядом свойств материального и процессуального характера и может быть отнесено однозначно ни к материально правым договорам ни к процессуальным соглашениям. На пророгационные соглашения распространяются положения договорного права о совпадении воли сторон и о моменте заключения договора. В то же время допустимость и действие такого договора будут определяться процессуальным правом.

В РФ пророгационное соглашения приобретают юр.значение и влекут соотв-щие последствия при след. условиях:

Сеульская Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по Избранный ст-нами суд дб российским

Сеульская Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по Уч-ком соглашения дб хотя бы одно ин. лицо

Сеульская Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по Рос.суд д/принять решение о достаточности своей юрисдикции над ин. ответчиком

Соглашения обладают автомномным хар-ром, то есть они не зависят от первоначального договора. Об этом свид-ют след. хар-ки соглашения:

Оно имеет см-ный предмет, который заключается в изменении терр-ой подсудности спора

Такое соглашение имеет Пссное содержание, то есть регул-ется нормами Пссного права

Недей-ть соглашения не порождает недействительности всего договора

Пророгационное соглашение имеет см-ный статут и см-ную коллизионную привязку, в частности, допустимость и действие соглашения регулируется правом страны суда.

Пророгационное соглашение дб заключено в письменной форме до принятия дела к произ-ву к-л суда.

§

1 способ – непосредственное обращение суда 1 гос-ва в суд др.гос-ва. В частности, такой порядок предусмотрен соглашениями СНГ. Суд 1 гос-ва посылает непосредственно в суд др.гос-ва судебное поручение почтовой связью без перевода, заверенное официальной печатью суда.

Суд запрашиваемого гос-ва отправляет рез-ты исполнения тем же способом.

2 способ – направление судебного поручения за рубеж через специально уполномоченные центральные органы. В РФ таким органом явл-ся Минюст. Этот способ применяется в РФ в отношениях с Албанией, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кореей, Кубой, Латвией, Литвой, Эстонией, Монголией, Польшей и Румынией, а также странами-правопреемниками Чехословакии и Югославии.

В данном случае суд запрашивающего гос-ва направляет поручение о выполнении за рубежом процессуальных действий в свой центральный орган юстиции. Тот пересылает поручение в центр.орган юстиции запрашиваемого гос-ва и оттуда поручение поступает в компетентный иностр.суд для исполнения. Рез-ты – в обратном порядке.

3 способ – направление судебного поручения за рубеж через дипломатические каналы. Данный порядок исп-ся в отн-ях со странами-участницами Гаагской конвенции 1954 г., при этом не участвующими в конвенциях 1965, 1970 гг.: Ливан, Македония, Словения, Хорватия, Бельгия, Египет и Япония.

Кроме того, такой же порядок предусм.рядом 2сторонних д-ров: с Финляндией, Грецией и Италией.

Суд РФ направляет поручение в Минюст, Минюст – в МИД, МИД – в иностр.дип.органы, они – своему Минюсту, а оно – в суд.

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г., предусматривает дипломатический путь обращения с просьбой об исполнении решения. При этом рассмотрение вопроса о разрешении принудительного исполнения производится компетентными органами государства в соответствии с национальным законодательством, при этом установлено что суд – место исполнения, не должен рассматривать иностранное решение по существу, а должен ограничатся установлением его формальной правильности. При этом установлен перечень документов, которые необходимо приложить о признании решения, документы:

· Заверенное судом решение

· Справка о том, что решение вступило в силу

· Документ, подтверждающий участие ответчика в процессе, или документы подтверждающие, своевременное извещение ответчика о процессе.

· Заверенные переводы всех документов, и перевод ходатайства.

В договорах о правовой помощи для России также содержаться основные условия признание и исполнение иностранных, судебных решений,в частности решение признается, если вступила в законную силу, при разрешении дела по существу, соблюдены процессуальные права участников, соблюдены нормы мн договоров о разграничении компетенции судов и отсутствует другое вступившее в законную силу решения, между теме же сторонами по тому же предмету, вынесенное судом – государстве на территории которого решение должно быть исполнено. Кроме того, в ряде договорах указываются и другие условия, в частности, может быть указано: решение подлежит исполнению, если не истек срок давности.

Признание и исполнение иностранных судебных решений регламентируется процессуальным законодательством. В соответствии с ГПК РФ ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда, должно содержать следующие сведения:

1. Наименование взыскателя и его представителя

2.Наименование должника и место его нахождения

3.Просьбу взыскателя о принудительном исполнении решения с указанием момента которое оно требуется.

4.Хоадьельсвту прилагаются документы, предусмотренные м/н договорами.

Ходатайство о признании принудительного исполнения, учреждения Юстиции и нотариальные акты в отношении денежных обязательств также рассматриваются судом страны, на территории которого должно было быть исполнено принудительное исполнение. В данном случае, суд рассматривающий ходатайство должен ограничится установлением того, что соблюдены все условия предусмотренные м/н/ договором.

Порядок принудительного исполнения определяется по законодательству страны, на территории которого оно должно быть произведено. При этом в исполнении решения может быть отказано, по просьбе стороны против которого оно направлено при соблюдении следующих условий:

1. Ранее вынесено законное решение по этому же делу компетентным судом – при этом такое решение является признанном в РФ

2. Если другая сторона не была извещена о процессе.

3. Если спор разрешен не компетентным судом

4. Если истек 3х годичный срок давности для предъявления решения к принудительному исполнению.

Заявление о признании и исполнении решения должно подаваться в компетентный судебный орган, который определяется по общим правилом подсудности. При рассмотрении ходатайства не допускается пересмотр решения иностранного суда по существу. Отказ в его признании может иметь место только по основаниям, которые предусмотрены в ст. 412,413 ГПК и ст. 244 АПК РФ. при этом перечень основанием является исчерпывающим.

Кроме того, следует помнить, что по отдельным категория дел, решения могут признаваться и приводится в исполнение только в соответствии с м/н/ договорами. В частности, это дела,

1)об объявлении граждан безвестно отсутствующими или умершими.

2) объявление гражданами недееспособными

3) заявления о загрязнении нефтью

4) по делам в области перевозок.

§

Указ президиума СССР от. 14.12. 1987г. согласно которому внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово – промышленной палате РФ была переименована в Арбитражный суд при ТПП, в настоящее время МКАС в соответствии с законом от 07. 06. 1993г. является приемником арбитражного суда, при ТПП ССР.

Приказом ТПП РФ от 18. 10.2005 г. утвержден новый регламент МКАС при ТПП, одновременно в качестве приложения было утверждено положение об арбитражных расходах и сборах, которое начало свое действие с 1 марта 2006г., в МКАС могут передаваться споры из гражданско-проавых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговой и иных видов м/н экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится заграницей. Кроме того, МКАС имеет право рассматривать инвестиционные споры.

МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения м/у сторонами, кроме того, МКАС может принять к своему рассмотрению, споры, подлежащие его юрисдикции, в силу м/н договоров.

Арбитры избираются или назначаются в соответствии с регламентом, из числа лиц обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения спора, лицо, принимающее на себя функции арбитра заполняет и подписывает специальное заявление, форма которого утверждается президиумом МКАС, на основании данного заявления арбитр принимает на себя обязательство сообщить в МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения, относительно его беспристрастности или независимости в связи со спором.

ТПП по представлению Президиума МКАС утверждает список арбитров сроком на 5 лет, в списке указываются сведения:
– Ф.И.О., образование, место работы, специальность/ специализация, сведения о знании иностранных языков.

Если после окончания 5 летнего срока не утвержден новый список, то действует прежний. Список арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу, секретариатом МКАС. Данный список является открытым, т.е функции арбитра могут выполнять лица, не включенные в список. При отсутствии соглашения сторон, состав арбитража по делу, формируется в составе трех арбитров, однако, президиум МКАС может принять решение, что дело подлежит решению единоличным арбитром, при условии, что цена иска не превышать 25 тысяч долларов США.

В случае если арбитраж формируется президиумом, то можно избрать по 1 запасному арбитру.Они необходимы для замещения арбитров отведенных по заявлению сторон. Отвод м/б заявлен, если арбитр вызывает сомнения в беспристрастности, либо он не обладает квалификацией, обусловленной соглашением стороной.

Заявление стороны об отводе д/б подано в письменной форме в течение 15 дней, после того, как сторона узнала, об основаниях отвода,

Арбитражное разбирательство начинается с подачи искового заявления, содержание традиционное (ссылка на арбитражный суд только). Если исковое заявление подано с нарушением регламента, то истцу предоставляется месячный срок для устранения недостатка, срок м/б сокращен. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового заявления и предоставляет ему копию. Одновременно ответчику предоставляется срок для предоставления отзыва не более 30 дней с даты получения копии заявления. При подаче искового заявления, истец оплачивает регистрационные сборы, до уплаты сбора иск считается не поданным. Кроме того, по каждому иску, истец также должен уплатить арбитражный сбор. Регистрационный сбор возврату не подлежит, арбитражный сбор относится на расходы и распределяется по сторонам (то какая сторона выиграет). Размеры сбора и порядок их уплаты установлены положением «ОБ арбитражных сборах и расходах », все документы д/б представлены сторонами в 5 экземплярах, при этом количество экземпляров увеличивается при участии в споре более 2 ответчиков.

Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Место арбитража: г. Москва.

Язык: русский, но стороны могут договориться об ином, следовательно, избирают соответствующих арбитров.

Разбирательство дела д/б завершено в срок не более 180 дней, со дня образования состава арбитража. Президиум МКАС может по усмотрению продлевать срок. О слушании дела составляется протокол и содержит:

– наименование МКАС. – номер дела, – место и дата слушания, – наименование спорящих сторон, – сведения об участии в слушании представителей сторон, – именная фамилия арбитров, докладчика и других участников слушания, – краткое описание хода слушания – требование сторон и изложение важных иных сведений сторон. – указание оснований и утверждение вывода – подписи арбитров.

Любая сторона может получить копию д-ра.После того как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и приступает к вынесению решения. Решения принимаются большинством голосов состава, при решающем голосе председателя.

Оцените статью
Adblock
detector