Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет

Источники правового регулирования иностранных инвестиций.

Традиционно источники правового регулирования подразделяются на национальные и международные. Национальные НА, регулирующие инвестиционную деятельность на территории РФ можно подразделить на три группы:

1) нормативные акты, регламентирующие общие вопросы инвестиционной деятельности, к ним относятся Конституция РФ (ст.8, 34, 57), ФЗ от 9.07.1999 № 160 «Об иностранных инвестициях в РФ», ГК РФ, ФЗ от 8.12.2003 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

2) НА, которые регламентируют отдельные направления инвестиционной деятельности — ФЗ от 25.02.1992 «Об инвестиционной деятельности РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», ФЗ от 30.12.1995 «О соглашениях о разделе продукции», ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в РФ». Кроме того, отделдьные вопросы инвестиционной деятельности регламентируются следующими ФЗ-ами «О финансовой аренде (лизинге)», «О рынке ЦБ», «О банках и банковской деятельности», «Об организации страхового дела в РФ».

3) НА, регламентирующие отдельные вопросы деятельности организаций с иностранными инвестициями: Налоговый и таможенный кодексы, з-н «О таможенном тарифе», «Об охране окружающей среды».

В сфере международных соглашений РФ участвует как в многосторонних, так и в двусторонних договорах. Среди двусторонних необходимо отметить Конвенцию об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 1985г. — Сеульская конвенция), Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между гос-вом и лицом другого гос-ва, подписана в Вашингтоне 1965г., Конвенция Унидруа о международном финансовом лизинге от 28.05.1988г. Также Россия подписала ряд соглашений в рамках ВТО, также подписана Европейская энергетическая хартия, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое учредило партнерство между РФ и европейским сообществом. В рамках СНГ в 1993г. было подписано соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности, однако в настоящий момент РФ денонсировала данный договор. В марте 1994г. Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла рекомендательный законодательный акт об общих принципах регулирования иностранных инвестиций в государствах-участниках ассамблеи, но данный международный акт содержал только общие статьи и не оказал существенного влияния на национальной зак-во.

Помимо многосторонних соглашений для РФ действует большое кол-во двусторонних договоров о поощрении и взаимной защите капиталовложений, а также соглашений об устранении двойного налогообложения.

Понятие иностранного инвестора.

При определении иностранных инвесторов российский законодатель пошел по пути простого перечисления тех субъектов, которые могут выступать иностранным инвестором. Таким обарзом, согласно ст.2 з-на «Об иностранных инвестициях» в качестве иностранного инвестора могут выступать следующие лица:

— иностранное ЮЛ, гражданская правоспособность которого определяется в соотв-вии с зак—вом гос-ва, в котором оно учреждено;

— иностранная организация, не являющаяся ЮЛ, но в силу своей правоспособности имеющие право осуществлять иностранные инвестиции;

— иностранные граждане и лица без гр-ва, постоянно проживающие за пределами РФ;

— международная организация, созданная в соотв-вии с МД РФ;

— иностранные гос-ва, в соотв-вии с порядком, который определяется российским зак-вом.

В отношении каждого из субъектов действующее зак-во делает оговорку, что такой субъект имеет право осуществлять инвестиции на территории России только при условии, что такое право предоставлено личным законом соответствующего субъекта. Всех инвесторов по характеру инвестиций и способу формирования капитала можно разделить на три вида:

1 — индивидуальные инвесторы: в качестве них выступают ФЛ, действующие за собственный счет и от своего имени;

2 — корпоративные инвесторы: организации, производящие инвестирование за счет собственных или заемных средств. Основная цель деятельности таких субъектов — стимулирование производства и извлечение производственной прибыли.

3- институциональные инвесторы представлены финансовыми посредниками ,которые привлекают заемные денежные средства для вложения их в ЦБ и иные финансовые инструменты. Институциональные инвесторы — профессиональные участники финансового рынка.

Правовые режимы допуска инвестиций.

Правовой режим — совокупность правил, регулирующих какую-либо сферу деятельности. В практике правового регулирования иностранных инвестиций выделяют 2 основных типа правовых режима — абсолютные относительные. Сущность абсолютных режимов заключается в том, что иностранным инвестициям предоставляется полная правовая защита и гарантируется отсутствие каких бы то ни было дискриминирующих условий по отношению к другим иностранным инвесторам. Абсолютный режим представляет собой минимальный международный стандарт, действующий в сфере правового регулирования иностранных инвестиций. Он включает в себя обязанность принимающего гос-ва защищать иностранную собственность. Недостатком данного режима является абстрактность его содержания, поэтому он конкретизируется при помощи различных видов относительных правовых режимов.

Среди относительных правовых режимов выделяют 4 вида:

1) режим наибольшего благоприятствования;

2) национальный режим;

3) режим допуска;

Режим деятельности.

Режим наибольшего благоприятствования устанавливается путем заключения международных соглашений и состоит в том, что каждое из договаривающихся гос-в предоставляет инвесторам другого гос-ва режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый им инвесторам из любого третьего гос-ва. Выделяется несколько разновидностей данного режима:

— частичное благоприятствование означает неприменение дискриминационных мер;

— полное благоприятствование: на иностранных инвесторов распространяются льготы, которые предоставляются или будут предоставлены инвесторам из третьих гос-в;

— взаимное благоприятствование: предоставление режима на основах взаимности;

— абсолютное благоприятствование: такой режим предоставляется без условий о взаимности.

Используя данный режим гос-ва стремятся не допустить дискриминации своих инвесторов и создать для них условия, при которых они могли бы осуществлять свою деятельность, пользуясь теми же преимуществами, что и инвесторы из других гос-в. Наилучшего эффекта установления данного режима достигается, когда создается система соответствующих двусторонних договоров, либо заключается многостороннее соглашение, в котором участвует большая группа стран и в рез-те возникает регион, где действуют единые правила деятельности иностранных инвесторов.

Национальный режим может устанавливаться как международными договорами, так и внутренним зак-вом гос-ва. Суть данного режима состоит в том, что деятельность иностранных инвесторов осуществляется на тех же условиях, что и деятельность национальных ЮЛ и ФЛ. Таким образом, для иностранных инвесторов создаются условия, исключающие дискриминацию не только по отношению к иностранным инвесторам, но и по отношению к инвесторам местного происхождения.

Режим допуска — совокупность правил, регулирующих порядок допуска иностранного инвестора на национальный рынок, как правило, такой режим предусматривает специальные правила входа на рынок для иностранных лиц, предусматривая при этом разрешительный порядок.

Режим деятельности — совокупность правил, которые регулируют порядок осуществления инвестиционной деятельности и защиты интересов иностранных инвесторов после того, как они получили доступ на местный рынок. В соотв-вии с данным режимом, национальное зак-во устанавливает различные изъятия льготного или ограничительного характера.

Российское зак-во в кач-ве базового режима предоставляет иностранным инвесторам национальный режим. Вместе с тем, в отношении иностранных инвесторов устанавливаются изъятия ограничительного и стимулирующего характера. К изъятиям ограничительного характера относится вложение иностранного капитала в банки, иные кредитные организации и страховые организации.

Изъятия стимулирующего характера представляют собой систему льгот для иностранных инвесторов, к таким льготам относятся льготы по уплате налогов и таможенных пошлин.

Следует иметь в виду, что изъятия из национального режима могут также устанавливаться международными соглашениями РФ, в частности такие изъятия установлены соглашением о партнерстве и сотрудничестве с европейским сообществом.

Таким образом, правовое регулирование иностранных инвестиций в России характеризуется многообразием правовых режимов.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

Защита прав иностранных инвесторов на территории РФ осуществляется при помощи национальных и международных средств. К национальным средствам относится применение стабилизационной оговорки, введение режима особых экономических зон и заключение инвестиционных договоров. К международным средствам относится участие РФ в различных видах договоров, которые устанавливают гарантии прав иностранных инвесторов.

Стабилизационная оговорка в науке МЧП называется «дедушкиной» оговоркой. Согласно данной оговорке инвестору предоставляется гарантия от неблагоприятного изменения зак-ва, действовавшего ранее, при этом оговорка распространяется как на самого иностранного инвестора, так и на коммерческую организацию с иностранными инвестициями. Закон «Об инвестициях» устанавливает определенные положения, которые ограничивают действие данной оговорки. Во-первых, оговорка не распространяется на изменения, которые вносятся в зак-во в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, обеспечения обороны страны и безопасности гос-ва. Во-вторых, оговорка применяется только в отношении тех иностранных инвесторов, которые осуществляют приоритетные инвестиционные проекты, т.е. проекты, включенные в специальный перечень Правительства РФ. Также оговорка может распространяться на организации с иностранными инвестициями при условии, что доля иностранного инвестора составляет более 25%. В-третьих, действие оговорки ограничено сроками, такое действие гарантируется для инвестора в течение срока окупаемости проекта, но не более 7 лет.

В зак-ве других гос-в, а также в международных соглашениях применение дедушкиной оговорки мб предусмотрено в более широком объеме. Для России в данном случае имеют значение положения Конвенции СНГ о защите прав инвесторов. Согласно данной Конвенции, если экономический суд СНГ вынесет решение, в котором будут подтверждены факты ухудшения условий и режима инвестиционной деятельности, то гос-во обязано приостановить действие соответствующих законодательных норм с момента их принятия до истечения 5-летнего срока с датой вынесения решения.

Создание особых экономических зон (ОЭЗ). ОЭЗ — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории гос-ва. На территории такой зоны действуют льготные экономические условия для всех типов инвесторов. Главная цель создания таких зон — решение задач общеэкономического развития территории. В РФ правовое регулирование ОЭЗ осуществляется на основании ФЗ от 22.07.2005 №116 «Об ОЭЗ в РФ». В соотв-вии с положениями данного закона в качестве основных целей создания ОЭЗ называются следующие:

1) развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики;

2) производство новых видов продукции и развитие импортозаменяющих производств;

3) развитие транспортной инфраструктуры.

Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством РФ и оформляется его постановлением. Заявку на создание ОЭЗ подает высший исполнительный орган соответствующего субъекта совместно с исполнительно-распорядительным органом МО. В заявке в обязательном прядке дб представлено обоснование целесообразности и эффективности создания такой зоны. Управление ОЭЗ возлагается на ФОИВ, специально уполномоченный осуществлять соответствующие функции. В настоящее время таким органом является Минэкономразвития РФ.

Также к органам управления относится Наблюдательный совет ОЭЗ. Наблюдательный совет создается для координации деятельности всех субъектов в целях развития зоны. Наблюдательный совет уполномочен осуществлять контроль за выполнением действующего зак-ва, за расходованием бюджетных средств, а также за реализацией перспективных планов развития зоны. В соотв-вии с действующим зак-вом в РФ могут создаваться особые экономические зоны 4-х типов:

1) промышленно-производственные зоны: в настоящее время их 3 — в респ-ке Татарстан, Липецкой и Самарской областях. На таких зонах предполагается размещение объектов промышленного назначения, площадь такой зоны дб не более 20 тыс. км2, зоны не могут располагаться на территориях нескольких муниципальных образований и не должны включать в себя полностью территорию какого-либо административно-территориального образования. Срок существования такой зоны — не более 20 лет. В соотв-вии с перспективными планами капитальные вложения в такую зону со стороны инвесторов должны составлять не менее 10 млн. евро, при этом в первый год дб внесено не менее 1 млн. евро. На территории таких зон не допускается размещение объектов жилищного фонда, разработка месторождений полезных ископаемых (ПИ) и металлургическое произв-во, переработка ПИ, а также произ-во и переработка подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов. Кроме того, Правительство РФ может определить иные виды деятельности, осуществление которых не допускается в такой зоне. Резидент ОЭЗ вправе вести на её территории только промышленно-производственную деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении такой деятельности, при этом под промышленно-производственной деятельностью понимается произ-во и (или) переработка товаров и продукции, а также их реализация. Резидентом зоны признается любая коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, которая зарегистрирована на территории МО, в границах которого расположена зона, при условии, что такая организация заключила соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности.

2) ОЭЗ технико-внедренческого типа: в настоящее время их 4 — в Спб, Томске, Зеленограде и Дубне. Длят таких зон характерно ведение технико-внедренческой деятельности, под которой понимается создание и реализация научно-технической продукции, доведение её до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий программных продуктов и систем. Такая зона должна располагаться не более чем на 2-х участках территории, общая площадь которых не должна превышать 3 км2. Срок существования таких зон — 20 лет. На территориях данных зон не допускается осуществление тех же самых действий, что и в зонах предыдущего типа. На момент создания такой зоны земельные участки, образующие её территорию не должны находиться во владении или пользовании гр-н и ЮЛ, за исключением образовательных и научных организаций. Резидент технико-внедренческой зоны должен заключить соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности, при этом такое соглашение заключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения существования ОЭЗ.

3) туристско-рекреационные зоны: сегодня можно назвать 7 таких зон: Калининградская область, Краснодарский край, Ставропольский край, респ-ка Бурятия, Иркутская область и 2 зоны в Алтайском крае. Такие зоны создаются в целях оказания туристических и оздоровительных услуг, при этом под туристско-рекреационной деятельностью понимается деятельность по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии и объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан. В туристскую деятельность включается деятельность по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, а также деятельность по их добыче и использованию, в т.ч. по промышленному разливу минеральных вод. Такие зоны могут располагаться на территориях нескольких МО, в т.ч. включать в себя полностью территорию какого-либо административно-территориального образования. В таких зонах допускается размещение объектов жилищного фонда. Не допускается все то же, кроме размещения объектов жилищного фонда.

4) портовые ОЭЗ: возможность создания таких зон была предусмотрена только в 2007г. В настоящее время есть 2 такие зоны: на базе аэропорта «Ульяновск», вторая зона — в Хабаровском крае. Целью создания таких зон является стимулирование развития портового хозяйства и развитие портовых услуг конкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам. Портовые ОЭЗ могут создаваться на территориях, существующих морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые ОЭЗ не могут включать в себя имущественные комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров. Такие зоны создаются сроком на 49 лет. Резиденты такой зоны могут осуществлять только портовую деятельность, к которой относятся погрузочно-разгрузочные работы, складирование и хранение товаров, оказание транспортно-экспедиторских услуг, снабжение и снаряжение судов, ремонт, техническое обслуживание и модернизация судов, переработка водных биологических ресурсов, операции по подготовке товаров к транспортировке, биржевая торговля товарами, оптовая торговля товарами, обеспечение функционирования объектов инфраструктуры зоны. На территории зоны лица, не являющиеся её резидентами не вправе осуществлять в ней предпринимательскую деятельность.

Резидентам ОЭЗ всех типов предоставляются следующие гарантии и льготы:

1) налоговые льготы, представляющие собой полное освобождение инвесторов от уплаты налогов на имущество и НДС, кроме того на 5 лет они освобождаются от уплаты земельного и транспортного налога, на 4,5% снижается налог на прибыль;

2) таможенные льготы: в данной сфере устанавливается режим свободной таможенной зоны, при котором иностранные товары размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также без применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера;

3) финансовые льготы, которые выражаются в инвестиционных субсидиях государственных льготных кредитах, а также сниженных ставок на оплату коммунальных услуг.

4) административные льготы: выражаются в упрощенном порядке регистрации предприятий, в упрощенном порядке въезда-выезда иностранных гр-н, а также беспрепятственном вывозе правомерно полученной прибыли за рубеж. Кроме того, на всех резидентов ОЭЗ действует стабилизационная оговорка в течение срока действия соглашения о ведении соответствующего вида деятельности.

Инвестиционные соглашения. В настоящее время действующее зак-во предусматривает два вида таких соглашений: концессионные договоры, соглашение о разделе продукции.

Концессионные договоры. В настоящее время разработано два международно-правовых документа, которые лежат в основе гармонизации зак-ва о концессионных договорах. Первый документ — «Руководство для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников». Данный документ разработан в рамках Юнситрал. Другой документ — «Базовые элементы закона о концессионных соглашения» разработана в рамках организации экономического сотрудничества и развития. Национальное зак-во в этой сфере базируется на положении ГК РФ, а также на положениях ФЗ от 21.07.2005 №115 «О концессионных соглашениях».

Под концессионным договором понимается договор, в котором одна сторона (концедент) предоставляет другой стороне — концессионеру право пользования объектом государственной или муниципальной собственности, либо осуществление определенного вида деятельности, монополия на которую принадлежит концеденту. В концессионном договоре мб предусмотрено создание специально для целей реализации проекта коммерческой организации. Определение концессионного договора, которое содержится в законе несколько отличается от доктринального. В соотв-вии с законом по концессионному договору концессионер обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное договором недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту. В свою очередь концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения на срок, определенный договором. Таким образом, в соотв-вии с законом концессионер обязан инвестировать свои средства в определенную деятельность. В настоящее время квалифицирующим признаком концессионного договора является объект концессионного соглашения. С т.зр. российского зак-ва таким объектом явл-ся недвижимое имущество, указанное в перечне ст.4 закона. В целом к такому имуществу могут относиться автомобильные дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, объекты железнодорожного, трубопроводного, морского и воздушного транспорта, объекты электроэнергетики и коммунальной инфраструктуры, объекты социальной сферы.

Условия концессионного соглашения подразделяются на существенные и простые. К существенным условиям относятся следующие:

1) обязательства концессионера;

2) срок действия соглашения;

3) состав и описание объекта соглашения;

4) порядок предоставления концессионеру ЗУ, необходимых для реализации соглашения;

5) цели эксплуатации объекта соглашения.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения. В таком соглашении предусматриваются различные виды льгот для концессионеров, в т.ч. налоговые и таможенные льготы.

Соглашения о разделе продукции — новая для России форма организации инвестиционной деятельности, которая чаще всего используется при освоении месторождений ПИ. В целом соглашения о разделе продукции представляют собой специальный тип договора об организации совместного предприятия. В России отношения, возникающие в рамках соглашений о разделе продукции регулируются ФЗ-ом от 30.12.1995 №225 «О соглашениях о разделе продукции». Налоговый режим таких соглашений устанавливается гл.26 НК РФ. В соотв-вии с зак-вом соглашение о разделе продукции — договор, в соотв-вии с которым РФ предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиск, разведку и добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении. В свою очередь инвестор обязуется провести указанные работы за свой счет и на свой риск. Такое соглашение в обязательном порядке должно соответствовать действующему зак-ву о недрах. Перечни участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, устанавливаются специальными ФЗ.

Основания для включения участка недр в соответствующий перечень:

1) убыточность для недропользователей и государства;

2) отсутствие финансовых и технических средств для освоения новых крупных месторождений, за счет освоения которых будет обеспечиваться поддержание уровня соц. развития РФ;

3) необходимость привлечения спец. высоко затратных технологий, разработки трудно извлекаемых и значительных по объему запасов полезных ископаемых;

4) необходимость привлечения дополнительных финансовых и технических средств для обеспечения экологической безопасности и охраны недр при разработке месторождений, расположенных на особо охраняемых природных территориях;

5) необходимость обеспечение региона собственным топливно-энергетическим сырьем, а также необходимость создания новых рабочих мест.

Публичные субъекты:

· Правительство РФ

· ОИВ субъекта РФ, на территории которого расположен соответствующий участок недр.

Инвесторы:

· рос. и иностранные лица, осуществляющие вложения собственных или привлеченных средств в реализацию соглашения;

Особенность соглашений – все расчеты между государством и инвесторами ведутся путем раздела произведенной продукции. Раздел продукции включает в себя 2 этапа:

1. вся произведенная продукция делится на 2 части: 1 – в собственность государства, 2 – к инвестору, который в рамках своей части выделяет компенсационную часть (на возмещение затрат инвестора) и прибыльную часть;

2. прибыльная продукция подлежит налогообложению => оставшаяся часть — чистая доля инвестора в разделе «прибыли».

Т.о., доля инвестора в разделе «Продукция» включает компенсационную продукцию и чистую долю в прибыли. Общая доля государства в разделе продукции: выплаты инвесторы за недропользование налоговые поступления. Кроме того, в соглашении м.б. предусмотрено, что прибыльная продукция инвестора может включать также гос. долю в определенных пропорциях.

Раздел «Продукция» — выгоден для инвестора, т.к. освобождает его от некоторых налогов: от НДС и акцизов. Кроме того, инвесторам гарантируется стабильность условий соглашения на весь срок его действия.

6. Международные средства защиты инвестора.

A. Универсальные:

Сеульская конвенция

об учреждении многостороннего агенства по гарантиям инвестиций – одобрена Советом управляющим Международного банка реконструкции и развития 11 окт. 1985 г., РФ ратифицировала – 22 дек. 1992 г..

Цель конвенции – урегулирование вопросов, связанных с некоммерческими рисками при осуществлении инвестиций на территории др. государств. С целью страхования таких инвестиций на основе конвенций учреждено Многостороннее агенство по гарантиям инвестиций (МАГИ).

МАГИ – многостороннее агенство по предотвращению и минимизации рисков, которые способствуют увеличению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем страхования инвестиций от политических и некоммерческих рисков, а также путем посредничества в спорах между инвесторами и государствами.

Общее число членов МАГИ – 170 стран, из них 23 – индустриально развитые государства. Ст. 2 Конвенции: основная задача МАГИ – стимулирование потока инвестиций в развивающиеся страны. Основной вид деятельности МАГИ – предоставление гарантий инвесторам, включая совместное и повторное страхование от некоммерческих рисков.

Гарантируемые агенством капиталовложения должны отвечать требованиям:

· быть экономически обоснованными;

· соответствовать и правилам принимающей стороны;

· соответствовать целям и приоритетам развития принимающей стороны.

Кроме того, капиталовложение ,которое гарантируется МАГИ, должно производится на территории развивающейся страны, участвующей в Конвенции.

МАГИ осуществляет страхование от следующих некоммерческих рисков:

v перевод валюты – любое введение по инициативе принимающего правительства ограничений на перевод за пределами принимающей страны ее валюты в свободно используемую валюту или др. валюту, приемлемую для владельца гарантий.

При страховании возмещаются потери в результате введения подобных ограничений, а также потери, возникшие в результате длительной задержки приобретения иностранной валюты.

v экспроприация или аналогичные меры – любые законодательные или административные действия, исходящие от принимающего правительства в результате которых владелец гарантии лишается права собственности над своим капиталовложением, либо право контроля над ним.

При страховании осуществляется защита не только от национализации и конфискации, но и от скрытой экспроприации (- серия действий принимающего правительства, которые в дальнейшем превратятся в экспроприацию).

МАГИ выплачивает компенсацию в размере балансовой стоимости застрахованных инвестиций.

v нарушение договора – любой отказ принимающего правительства от договора с владельцем гарантии или нарушение такого договора в случаях, когда владелец гарантии не имеет возможности обратиться к судебному или арбитражному органу за защитой своих прав (в том числе, когда решение в течение долгого времени не принимается после подачи обращения).

Возможен только при наличии прямых контрактных отношений между инвесторами и принимающими государствами. Страхование от данного вида рисков покрывает потери, возникшие в результате отказа государства от договора с владельцем гарантии. Фактически размер возмещения должен совпадать с компенсацией, положенной инвестору по решению суда, если бы такое решение состоялось.

v война и гражданские беспорядки – покрывает повреждение или уничтожение актовов, либо полное прекращение реализации проект в результате военных действий и гражданских беспорядков, включая революции, гос. перевороты, мятежи и акты терроризма.

Компенсация выплачивается в наименьшей из 3-х величин:

а) балансовая стоимость активов

б) стоимость замены активов

в) стоимость восстановления активов

Возможна выплата компенсация по кредитам ,взятым на реализацию проекта, при условии, что инвестор докажет, что неуплата по кредиту напрямую связана с военными действиями или гражданскими беспорядками.

Совет директоров МАГИ квалифицированным большинством голосов может утвердить расширение сферы охвата гарантий на др. некоммерческие риски, но к таким рискам не м.б. отнесены риски обесценивания валюты.

Предоставление гарантий по Конвенции происходит в 2 этапа:

1. заключается соглашение между МАГИ и ППС (правительством принимающей стороны)

2. заключается договор о гарантии между МАГИ и инвестором

Срок договора – до 15 лет.

После выплаты страховой суммы инвестору МАГИ приобретает право требования к государству. При этом, урегулирование споров между МГА и государствами осуществляется при помощи Арбитража, который создается в соответствии с Конвенцией.

Решение этого арбитража не подлежит обжалованию.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

– об урегулировании споров между государствами и ФЛ/ЮЛ др. государств. 18 марта 1965, РФ подписала – в 1993 г., но до наст. момента ее не ратифицировала.

Конвенция была заключена с целью создания международных методов урегулирования споров, возникающих в сфере инвестиций. С целью создания такого механизма под эгидой Международного банка реконструкции и развития был учрежден Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД).

В Конвенции участвуют 143 государства. Дополнительно протокол Конвенции 1979 г. позволяет подавать на рассмотрение ИКСИД споры даже в том случае, если одна из сторон не является участником Конвенции.

Организационная структура ИКСИД включает в себя Административный совет и Секретариат. Центр возглавляется Генсеком, который избирается административным советом.

ИКСИД ведет списки примирителей и арбитров, а также обеспечивает организационную сторону примирительных и арбитражных процедур.

Каждое государство-участник Конвенции может назначить в списки примирителей и арбитров по 4 человека (с каждого участника государства – 8 человек умножит на 143).

Под юрисдикции ИКСИД подпадают инвестиционные споры между государством-членом Конвенции и инвестором др. государства. В силу гос. иммунитетов для передачи спора на рассмотрение ИКСИД требуется письменное согласие сторон. Спор м.б. также передан на рассмотрение ИКСИД в том случае, если такая возможность, предусмотрена двусторонними международными соглашениями.

Для разрешения спора Конвенция предусматривает 2 вида процедур:

v примирительная– для ее проведения формируется примирительная комиссия, которая состоит из любого нечетного числа примирителей, которые назначаются по соглашению сторон. Комиссия осуществляет примирительные процедуры, суть которых в том, чтобы выяснить предмет спора между сторонами и добиться соглашения между ними на взаимоприемлемых условиях. В этих целях комиссия вправе рекомендовать сторонам условия урегулирования спора. Стороны обязаны сотрудничать с комиссией и максимально учитывать ее рекомендации.

Результаты ИКСИД отображаются в протоколе и носят рекомендательный характер.

v арбитражная – для ее проведения формируется АС, который состоит из любого нечетного количества арбитров, назначаемых по соглашению сторон. Если стороны не пришли к согласию, то суд формируется в составе 3-х арбитров. При этом, каждая из сторон назначает по 1 арбитру, а 3-го арбитра назначает Генсек ИКСИД. Данный 3-й арбитр – председательствующий.

АС разрешает инвестиционный спор в соответствии с такими нормами права, которые м.б. согласованы сторонами. При отсутствии соглашения о применимом праве суд применяет право государства, являющегося стороной спора. Суд вправе применить соответствующие нормы МП.

Суд принимает решение простым большинством голосов. Решение составляется в письменной форме и подписывается голосовавшими за него членами суда. Решение м.б. пересмотрено только в случае выявления ранее неизвестного факта, который существенно влияет на решение суда. Факт д.б. неизвестен суду и заявителю.

Каждое государство-участник должно признавать арбитражное решение, вынесенное в качестве обязательного.

Также такое государство обязано выполнять финансовые обязательства, как если бы это было окончательное решение суда данного государства.

В целом в наст. время ИКСИД – наиболее авторитетный орган по рассмотрению инвестиционных споров.

B. Двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

6 ноября 2020 г.

Основной задачей таких взаимоотношений явл-ся соотношение простых и реализуемых правил, которые призваны обеспечивать допуск иностранных инвестиций на территорию принимающей страны. Для России такие соглашения явл-ся очень распространенными, поэтому в целях унификации подхода к содержанию таких соглашений правительство РФ утвердило типовую форму такого соглашения – Постановление Правительства от 9 июня 2001 г. № 456. В соответствии с типовой формой, такие соглашения д. затрагивать следующие вопросы:

Понятие иностранного инвестора и инвестиций

Условия допуска иностранного инвестора

Режим иностранных инвестиций

Защита прав инвестора при экспроприации

Возмещение нанесенного инвестором ущерба

Правила перевода платежей

Применение суброгации

Порядок разрешения споров м/у инвестором и гос-ом.

Инвестиционные соглашения в обязательном порядке содержат условия о допуске иностранных капиталовложений в соответствии с законодательством принимающей страны. При этом, такие соглашения, как правило, гарантируют полную защиту иностранных капиталовложений в соответствии с законодательством принимающей страны и основными нормами и принципами МП.

Особое внимание в подобных соглашениях уделяется защите прав инвесторов при экспроприации. Стандартные меры защиты заключаются в следующем: капиталовложения инвесторов не м.б. национализированы или экспроприированы иным способом, исключение из этого правила составляют следующие случаи: когда экспроприация проводится в общественных интересах в полном соответствии с законодательством, при этом, не явл-ся дискриминационной по отношению к инвесторам и сопровождается выплатой компенсации. При этом, подобная компенсация д. соответствовать реальной стоимости экспроприируемых капиталовложений непосредственно до момента, когда стало известно о предстоящей экспроприации. Выплата компенсации д. осуществляться в свободно конвертируемой валюте в разумные сроки без необоснованных задержек. В некоторых соглашениях устанавливаются сроки выплаты компенсации. Ряд двухсторонних соглашений устанавливает условия о дополнительных % к сумме компенсации. Некоторые соглашения РФ предусматривают право инвестора на быстрое рассмотрение его случая соответствующими юрисдикционными органами принимающей стороны с целью защиты его интересов.

Соглашения о защите капиталовложений, как правило, содержат положения о возмещении инвесторам ущерба, нанесенного на территории принимающее страны в следствие войны, гражданских беспорядков и иных аналогичных обстоятельств. Для возмещения ущерба устанавливается сочетание национального режима и режима наибольшего благоприятствования. В случае возникновения споров, связанных с капиталовложениями, рассматриваемые соглашения предусматривают особый порядок рассмотрения таких споров. В первую очередь установлено, что споры д. решатся путем переговоров, которые д.б. инициированы инвестором, путем направления письменного уведомления с подробными комментариями гос-ву, участвующему в споре. В случае, если спор не б. урегулирован в течение 6 месяцев с момента подачи такого уведомления, инвестор м. передать спор либо в компетентный суд на территории принимающего гос-ва, либо в арбитражный суд АТХОК в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Отдельные двухсторонние соглашения РФ также предусматривают возможность передачи спора в др. органы: ИКСИД, Стокгольмская торговая палата, Арбитражные трибуналы при любой из международных торговых палат. Помимо этого, в некоторых соглашениях предусмотрены специальные процедуры рассмотрения инвестиционных споров, например, Соглашение с Турцией.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

C. Соглашение об избежании двойного налогообложения.

Двойное налогообложение возникает в тех случаях, когда один и тот же налогоплательщик облагается в отношении одного и того же дохода одинаковыми или сопоставимыми налогами 2 и более раз за один период. Выделяют юр. и экономическое двойное налогообложение. Когда речь идет о юр. двойном налогообложении, то в этом случае, одно и то же лицо дважды облагается налогом. Экономическое налогообложение имеет место тогда, когда по одной и той же статье облагается налогом более, чем одно лицо, как правило, возникает в сфере дочерних организаций.

В сфере иностранных инвестиций особое значение имеет устранение международного юр. двойного налогообложения. В целом, устранение двойного налогообложения м. производиться 3 способами. Первые два способа устанавливаются нац-ым законодательством, к ним относятся кредитный зачет – в этом случае, налог, уплаченный за рубежом включается в домашнюю налогооблагаемую базу, но при этом, вычитается из налога, причитающегося к уплате. Второй способ – освобождение — в этом случае, доход, полученный за рубежом не включается в домашнюю налогооблагаемую базу. Третий способ — заключение соглашений м/у правительствами двух гос-в. Международные соглашения РФ об избежании двойного налогообложения м. условно разделить на 3 группы:

Соглашения, подписанные с гос-ми СНГ, на основании Соглашения о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 г. В настоящее время, соглашение для РФ не действует, но соответственно двухсторонние соглашения, принятие на его основе, функционировать продолжают.

2) соглашения, подписанные до 28 мая 1992 г., в том числе соглашения, заключенные Советским Союзом. Структура и содержание таких соглашений существенно отличается др. от др.

Соглашения, заключенные на основе Постановления Правительства от 28 мая 1992 г. № 352 «О заключении межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и им-ва». Данным Постановлением б. одобрен проект типового соглашения, при этом, его базой стало типовое соглашение, разработанное организацией экономического сотрудничества и развития. В настоящее время данное Постановление утратило силу в связи с принятие нового Постановления от 24 февраля 2020 г. № 84, которое утвердило типовое соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и им-во.

В такие соглашения в обязательном порядке д.б. включены следующие вопросы:

— лица, к которым применяются такие соглашения, при этом, соглашения применяют 2 термина для определения статусов налогоплательщиков: 1) лицо, под которым понимается любое ФЛ или ЮЛ любого из договаривающихся гос-в; 2) резидент – это лицо, которое по законодательству одного из договаривающихся гос-в подлежит в нем налогообложению на основании места жительства, постоянного места пребывания либо местонахождения руководящего органа.

— налоги, на которые распространяется соглашение – в целом такие соглашения заключаются в отношении налогов с доходов и им-ва. Однако конкретные виды налогов д.б. детализированы. Как правило, такие соглашения распространяются только на федеральные налоги.

В связи с принятие новой типовой формы особое внимание стало уделяться вопросам предотвращения уклонения лиц от платы налогов в др. гос-ве. Ст. 27 Типового соглашения устанавливает правила о содействии во взыскании налогов с правом для договаривающихся гос-в об определении применимого права в отношении подобных действий.

К экзамену найти действующее соглашение для РФ и проанализировать его.

7. Правовой статус оффшорных зон.

Оффшорная зона – это гос-во или его часть, в пределах которой для компаний не резидентов определяется особый режим регистрации их деят-ти. В оффшорной зон упрощается и ускоряется процесс регистрации не резидентов при уплате незначительного регистрационного сбора. Кроме того, в оффшорных зонах по заниженным ставкам уплачиваются налоги с прибили, для оффшорных компаний гарантируется конфиденциальность и они, как правило, освобождаются от гос-го валютного контроля.

В целях защиты нац-го бизнеса, оффшорным компаниям запрещено заниматься любой ПД в пределах оффшорной зоны. Основные доходы оффшорной зоны складываются из сборов за регистрацию и перерегистрацию компаний, а также расходов оффшорных компаний на содержание в зоне их постоянных представительств.

В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков стран, где практикуются налоговые льготы для оффшорных компаний. Вместе с тем, в большинстве развитых стран началась работа по сокращению оффшорных компаний. В науке представлена следующая классификация оффшорных зон:

Страны с полным отсутствием налогов и не требующие отчетности, в основном это небольшие гос-ва третьего мира – Багамские острова, Британские и Виргинские острова и Каймановые острова. В таких оффшорных зонах высока степень конфиденциальности и полностью отсутствует контроль со стороны властей.

Оффшорные зоны повышенной респектабельности – в таких зонах оффшорные компании представляют финансовую отчетность в замен на весьма ощутимые налоговые льготы. В таких зонах в обязательном порядке ведется реестр директоров и акционеров. Это Ирландия, Гибралтар, остров Мен.

Страны, которые нельзя считать стандартными оффшорными зонами – в таких странах зарегистрированным не резидентам предоставляются налоговые льготы, но при этом в них существуют высокие требования к финансовой отчетности и компании подвергаются традиционному валютному контролю. К таким зонам ранее относились наша Калининградская обл., но с ликвидацией оффшорных зон в России, Калининградская обл. перестала быть оффшорной зоной, до 1 мая 2004 г. такой зоной явл-ся Кипр.

В настоящее время единого международного списка оффшорных зон не существует. Работу по контролю за зонами ведет Международный валютный фонд и ЦБ различных стран. В рамках РФ список оффшорных зон для налоговых целей б. утвержден Приказом Минфина от 13 ноября 2007 г., в настоящее время в такой список включается 41 гос-во.


Тема №6. Вещные права в МЧП.

1. Коллизионные вопросы права собственности.

Исходным началом для решения коллизионных вопросов права соб-ти явл-ся использование привязки — закон места нахождения вещи. В соответствии с данной привязкой определяются круг и содержание вещных прав, условиях их возникновения, прекращения и изменения, а также порядок защиты этих прав. Данная коллизионная привязка явл-ся основополагающей в отношении недвижимого им-ва во всех странах мира. Вместе с тем правовой статус движимого им-ва м. подчиняться др. коллизионным привязкам. Наиболее распространенным в данном случае явл-ся личный закон соб-ка. Данная привязка используется во всех странах общего права.

Содержание коллизионного регулирования вещных прав м.б. условно сведено к двум главным положениям:

Если лицо правомерно приобретает за границей к-либо вещь, то при перемещении её в иное гос-во, это лицо сохраняет вещь в соб-ти даже в том случае, если в последнем подобный порядок приобретения вещи в соб-ть невозможен.

Объем правомочий соб-ка во всех случаях б. определяться на основании закона того гос-ва, в котором данная вещь находится в настоящее время. Следовательно, не имеет значение, какие права принадлежали соб-ку вещи до её перемещения в соответствующее гос-во.

Коллизионное регулирование вещных прав в российском законодательстве установлено статьями 1205-1207 ГК РФ, а также ст. 1213 ГК. При этом, генеральной коллизионной привязкой всех вещных прав признается закон места нахождения вещи.

В целом, все коллизионные нормы о вещных правах м. условно разделить на 2 группы:

Нормы о содержании, осуществлении и защите вещных прав. Данная группа расположена в ст. 1205 ГК, которая закрепляет закон места нахождения вещи для решения вышеназванных вопросов. Кроме того, на основе этого же принципа определяется принадлежность им-ва к движимым или недвижимым вещам. В целях применения данной коллизионной привязки, под местом нахождения им-ва следует понимать его фактическое расположение вне зависимости от места нахождения обладателя вещных прав, а также независимо от места, где выданы или находятся правоустанавливающие документы на это им-во.

Статья 1206 ГК, которая посвящена возникновению и прекращению вещных прав. В частности установлено, что такие права возникают и прекращаются по праву страны, где им-во находилось в тот момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения или прекращения вещных прав.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

П. 2 ст. 1206 ГК устанавливает дополнительные правила для определения применимого права в отношении им-ва, находящегося в пути. Под таким им-ом понимаются вещи, которые находятся в процессе транспортировки вне зависимости от оснований такого перемещения. Вещные права в отношении такого им-ва определяются по праву страны, из которой это им-во отправлено.

Особый характер носят положения законодательства о вещных правах на ТС. К таким средствам не м. применяться традиционный коллизионный принцип места нахождения вещи. Соответственно, применимое право по отношению к такому им-ву определяется на основе юр. фикции постоянного места нахождения на территории той страны, где такое им-во зарегистрировано.

Некоторые коллизионные нормы в отношении вещных прав также содержатся в КТМ, в частности, ст. 417 определяет, что право на им-во, затонувшее во внутренних морских водах или территориальном море, определяется законом гос-ва, в котором им-во затонуло. Если им-во затонуло в открытом море, то к им-ву применяется закон флага судна.

Коллизионные вопросы вещных прав также регулируются несколькими международными соглашениями. На универсальном уровне действуют Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права соб-ти в международной торговле товарами. При этом конвенция наряду с применением общего коллизионного принципа многие вопросы, в том числе, переход права соб-ти решает на основании обязательственного статута. Для стран СНГ действует Минская конвенция 1993 г. и Кишиневская конвенция 2002 г. Данные НА в качестве основного принципа закрепляют закон места нахождения вещи и в целом содержат те же положения, что и ГК.

Национализация в МЧП.

Национализация — изъятие им-ва, находящегося в частной соб-ти и передача его в соб-ть гос-ва.

В результате национализации в соб-ть гос-ва переходят не отдельные объекты, а целые отрасли экономики.

Национализацию как меру по изъятию имущества следует отличать от конфискации (это мера наказания индивидуального характера), экспроприации (это мера по передаче в собственность государства отдельных объектов) и реквизиции (это мера по временному изъятию имущества в чрезвычайных обстоятельствах). Реквизиция может и не влечь передачи права собственности.

Право любого гос-ва на проведение национализации вытекает из принципа гос-го суверенитета. В частности, право гос-ва на национализацию б. подтверждено рядом резолюций Генеральной ассамблеи ООН, первая из которых б. принята в 1952 г. следует помнить, что условия проведения национализации определяются не МП, а внутренним правом гос-ва, осуществляющего национализацию. С т.зр. проблематики МЧП необходимо выделить некоторые общие черты, которые характерны для правовой природы национализации.

Во-первых, акт национализации – это акт гос-ой власти.

Во – вторых, национализация – это социально экономическая мера общего хар-ра, а не мера наказания отдельных лиц.

В-третьих, национализация м. осуществляться в отношении соб-ти вне зависимости от того, кому она принадлежит.

В – четвертых, каждое гос-во, проводящее национализацию вправе определить условия о компенсации. При этом, компенсация в ходе национализации не явл-ся обязательной, а целиком зависит от гос-го усмотрения. Право каждого гос-ва самостоятельно определять форму и размер национализации б. подтверждено Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1973 г.

Т.к. каждое гос-во вправе принимать меры по национализации, значит, оно также имеет право принять на себя обязательство не осуществлять действий, направленных на принудительное изъятие иностранных капиталовложений. Такие обязательства гос-ва принимают на себя в рамках международных инвестиционных договоров.

Читайте также:  Минфин разволновался. США ужесточат требования к иностранным инвесторам — Новости политики, Новости США — EADaily

Закон о национализации имеют экстерриториальное действие, т.е д. признаваться за пределами гос-ва, их принявшего. Т.е. гос-во, осуществившее национализацию д.б. признано за границей соб-ом национализированного им-ва вне зависимости от места нахождения данного им-ва.

В настоящее время ни судебная практика, ни законодательство иностранных гос-в не оспаривают действия законов о национализации в отношении им-ва, которое в момент национализации находилось на территории гос-ва, осуществившего национализацию.

Вместе с тем возникают серьезные проблемы, которые связаны с применением законов о национализации в отношении им-ва, находящегося в момент национализации за рубежом. Суды многих иностранных гос-в ссылаются на то, что приобретение права соб-ти м. определяться только законом страны его места нахождения. Решение данной проблемы возможно только путем заключения соответствующих международных соглашений. В таких соглашениях происходит урегулирование имущественных претензий, возникших в связи с проведением национализации. СССР заключил большое кол-во подобных соглашений, которые продолжают действовать в настоящее время.

Защита культурных ценностей и право собственности на них.

Во многих гос-ах культурные ценности отнесены к разряду особого им-ва, подлежащего повышенной правовой защите. Вместе с тем, долгое время правовая защита культурных ценностей осуществлялась только на нац-ом уровне. Соответственно, основной мерой защиты выступали законы, которые запрещали или ограничивали вывоз культурных ценностей.

Первый МД в данной сфере – это Гаагская конвенция 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, однако данная конвенция носит исключительно декларативный характер.

Реальный механизм международной защиты культурных ценностей основан на положениях Парижской конвенции (1970 г.) о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-ти на культурные ценности. В целом, Конвенция призвана предотвратить хищение и незаконную торговлю культурными ценностями. В качестве механизма правовой защиты Конвенция предусматривает необходимость заключения двусторонних соглашений.

В 1972 г. под эгидой ЮНЕСКО б. принята Конвенция о защите всемирного культурного и природного наследия. В 1978 г. б. принята Рекомендация ЮНЕСКО об охране движимых культурных ценностей. В 1995 г. принята Римская конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях. В 2001 г. принята Конвенция об охране подводного культурного наследия. В 2003 г. принята Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия.

Помимо универсального уровня большое внимание охране культурных ценностей уделяет Европейский союз, в его рамках действует 5 соглашений, направленных на защиту культурных ценностей.

Особое значение для развития данного направления имеет Конвенция УНИДРУА 1995 г. Основная цель конвенции – это содействие эффективной борьбе с хищениями и незаконной торговлей культурными ценностями. Конвенция предусматривает подробные процедурные аспекты в отношении возвращения похищенных ценностей. Устанавливается, что требование о возврате д.б. заявлено соб-ом в течение 3х лет с момента, когда истцу стало известно о месте, где находится культурная ценность. Но при этом, общий срок не м. превышать 50 лет, начиная с момента похищения. Кроме того, Конвенция обеспечивает защиту прав добросовестных приобретателей: предусматривает необходимость справедливого возмещения их убытков. В настоящее время РФ подписала конвенция, но её не ратифицирована.

На нац-ом уровне действуют основы законодательства РФ о культуре. В соответствии с данным НА, все незаконно вывезенные за рубеж культурные ценности, подлежат возвращению на родину независимо от их места нахождения, а также времени и обстоятельств вывоза.

Апреля 1993г. б. принят ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», в соответствии с которым, установлены категории культурных ценностей, которые не подлежат вывозу с территории РФ. Все остальные культурные ценности м. вывозиться в соответствии с решением о возможности вывоза, которое принимается компетентным ГО. Культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе.

Особое значение имеет правовое положение культурных ценностей, оказавшихся на территории РФ в годы Второй Мировой войны. В отношении таких культурных ценностей действует специальный ФЗ от 15 апреля 1998 г. В соответствии со ст. 6 данного закона, все перемещенные культурные ценности, ввезенные на территорию СССР, явл-ся достоянием РФ и находятся в федеральной соб-ти при условии, что они б. ввезены в результате действия права на компенсаторную реституцию (вид международно-правовой ответ-ти гос-ва – агрессора). Данные правила не распространяются на следующее им-во:

— на им-во жертв нацистских режимов- культурные ценности, которые явл-сь соб-ю религиозных организаций или благотворительных учреждений, которые не служил интересам фашизма.

Кроме того, специальные правила устанавливаются в отношении семейных реликвий. Данным законом определяется система возможного предъявления претензий о возмещении перемещенных ценностей. Такая претензия м. заявляться только правительством соответствующих гос-в. кроме того, возможен возврат культурных ценностей как проявление доброй воли РФ.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

Общая характеристика ИС.

Права на ИС условно подразделяются на:

Авторские права

Права на промышленную собственность

Основным источником в РФ явл-ся ч. 4 ГК, вступившая в силу 1 января 2008 г. Данный НА полностью основан на международных обязательствах, принятых РФ.

Понятие интеллектуальной соб-ти б. впервые определено в Конвенции об учреждении всемирной организации интеллектуальной соб-ти. В любом случае, ИС имеет строго территориальный характер, поэтому для признания своих прав в др. гос-ах обладателям прав необходимо повторное заявление приоритета своих прав.

Единственным способом преодоления территориального характера — заключение международного соглашения о взаимном признании и защите прав на результаты ИС, возникшие в др. государстве.

Права на ИС имеют ряд др. особенностей:

— территориальный характер

— неотчуждаемость исключительных прав

— ограниченный срок защиты.

В рамках нац-го законодательства разных гос-в в отношении порядка и условий охраны интеллектуальной соб-ти устанавливается нац-ый режим для иностранцев.

Авторские права в МЧП.

Авторские права — совокупность правовых норм, регулирующих порядок использования произведений литературы, науки и искусства. В настоящее время объектами авторского права явл-ся произведения литературы, искусства, а также компьютерные программы и базы данных.

Авторские права подразделяются на: исключительные и неисключительные. Соответственно международно-правовой защите подлежат исключительные авторские права.

В качестве субъектов авторских прав выступают лица, обладающие исключительными правами на произведение и их наследники. По общему правилу, иностранцы в сфере авторских прав пользуются нацым режимом при условии, что произведение автора-иностранца б. впервые обнародовано на территории России.

Субъективные авторские права, которые возникают на основе иностранного закона признаются и охраняются на территории РФ, только при наличии международного соглашения на условиях взаимности.

Специфика и условия охраны авторских прав с иностранным элементом в том, что они определяются законом того гос-ва, на территории которого имел место юр. факт, послуживший основой для возникновения авторских прав. Т.о., признание авторских прав основано на принципе национальности произведения.

В отношении произведений иностранных авторов, которые впервые б. изданы за границей, в РФ действует 2 режима:

1) охраняемые произведения – произведения, опубликованные после вступления для РФ в силу соответствующих МД. При этом, РФ принимает участие в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, 1886 г. (для РФ вступила с 13 марта 1995 г.); Всемирная конвенция об авторских правах, 1952 г. (для РФ с 27 мая 1973 г.), несколько двухсторонних договоров о взаимном признании и защите авторских прав (с Австрией, Болгарией, Венгрией. Кубой, Швецией). Режим таких произведений определяется нормами международных соглашений и нормами российского права.

2) не охраняемые произведения – произведения, не подпадающие под действие ни одного из МД. Автор неохраняемых произведений на территории РФ не получают защиту своих исключительных прав (Узбекистан).

Действующее законодательство устанавливает сроки охраны авторских прав:

· С т.з. ГК срок составляет жизнь автора плюс 70 лет после его смерти,

· по Бернской конвенции – жизнь автора плюс 50 лет после смерти,

· по Всемирной конвенции – жизнь автора плюс 25 лет после смерти.

Всемирная конвенция 1952 г. устанавливает льготы для развитых гос-в, там сроки охраны сокращены до 10 лет после опубликования.

Обе конвенции исходят из принципа нац-го режима, устанавливается, что объем авторских прав определяется нац-ым законодательством гос-в – участников. Любое гос-во – участник м. увеличить перечень гарантий для обладателей авторскими правами.

Ноября 2020 г.

3. Смежные права.

— связаны с правами лиц, деятельность которых заключается в интерпретации готовых произведений.

Т.о., обладателями смежных прав являются: исполнители, режиссеры, драматурги, производители фонограмм, теле- и радиовещательные организации.

Благодаря появлению понятия смежных прав, их обладатели были включены в сферы действия норм о защите интеллектуальной собственности, одновременно была подчеркнута необходимость в специальном регулировании и защите обладателей смежных прав.

Вместе с тем, понятие «смежные права» используются не во всех правовых системах (не используется в англо-саксонской).

В связи с тем, что международные конвенции в области защиты авторских прав посвящены только защите прав авторов произведений => возникла необходимость принятия специальных конвенций:

Первая конвенция в области смежных прав принята в 1961 г. в Риме «Об охране интересов артистов, исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организации».

Основной принцип – принцип национального режима: нац. режим предоставляется тем государствам-участникам, где испрашивается охрана смежных прав следующими субъектами:

· артисты-исполнители – в отношении исполнений, сделанных или впервые зафиксированных на территории этого государства ;

· производители фонограмм – в отношении фонограмм, которые были впервые записаны или выпущены в свет на территории этого государства;

· теле- и радиовещательные организации, которые имеют штаб-квартиры на территории такого государства.

Римская конвенция предусматривает минимальный уровень охраны прав соответствующих субъектов. Кроме того, подчеркивается, что государства-участники могут заключать между собой двусторонние соглашения о расширении сферы защиты смежных прав. Минимальный срок охраны смежных прав по Конвенции – 20 лет, которые исчисляются с конца года, в котором была выполнена фонограмма, исполнение, радиопередача.

Положения Римской конвенции не распространяются на артистов эстрады => их права должны защищаться положениями национального законодательства.

РФ в Римской конвенции не участвует, но при этом ее положения были учтены при разработке ч. 4 ГК РФ.

Универсальные конвенции, в которых участвует РФ, в области смежных прав:

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 1971 г. (с 13 марта 1995 г. – участие РФ):

· защита от производства копий фонограмм без согласия правообладателя;

· защита от импорта таких копий. Непосредственные методы охраны д.б. установлены национальным законодательства государства-участника;

· возможность воспроизведения фонограмм для использования в научной или образовательной деятельности;

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники 1974 г. (с 13 ноября 1988 г. – участие РФ):

· защита прав от пиратского использования радио – и телепередач, распространяемых с помощью специальной спутниковой связи => запрет на распространение без разрешения => основная задача государств в данном случае – обеспечение предотвращения распространения на своей территории соответствующих программ.

В рамках СНГ действует Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г. – состоит из 7 статей:

· направлено на выполнение обязательств, вытекающих из всемирной конвенции об авторском праве;

· государств принимают на себя обязательства по борьбе с незаконным использованием объектов смежных прав;

· ст. 6: государства-участники обязуются заключить специальные двусторонние соглашения, направленные на защиту смежных прав, которые в том числе, должны содержать вопросы избежания двойного налогообложения в связи с выплатой авторских вознаграждений;

4. Промышленная собственность МЧП.

Объекты:

ü патенты на изобретения

ü полезные модели

ü промышленные образцы

ü товарные знаки

ü знаки обслуживания

ü фирменные наименования

ü наименования мест происхождения товара

В отличие от правового регулирования авторских и смежных прав, вопросы промышленной собственности имеют подчеркнуто территориальный характер: промышленное изобретение д.б. запатентовано, т.е. фактически зарегистрировано на территории государства, где испрашивается защита.

Регистрационные документы действуют только на территории государства, в котором они выданы => для защиты права на территории другого государства требуется самостоятельная заявка и выдача самостоятельного патента. В данном случае происходит не признание ранее возникшего субъективного права, а возникновение нового субъективного права.

В сфере промышленной собственности действует достаточно большое количество международных соглашений:

Конвенция по охране промышленной собственности 20 марта 1883 г. (Париж). В наст. время Конвенция действует в ред. Стокгольмского акта 1967 г.:

· закрепила создание Союза по охране промышленной собственности;

· установлен принцип независимости регистрации и охранных документов;

· предоставление лицам Союза промышленной собственности национального режима на территории любого государства-члена;

· приоритет: лицо, подавшее заявку на регистрацию объекта в любой из стран Парижского союза, имеет преимущественное право на регистрацию этого же объекта в любой другой стране Союза;

· свободное патентование объектов, которые являются частью ТС;

· правила охраны товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований, общеизвестных товарных знаков без специальной регистрации;

· основания для отказа в регистрации знака, для признания регистрации недействительной;

· фирменные наименования охраняются во всех странах Парижского союза без регистрации.

· правила Конвенции обязывают страны Союза налагать арест при ввозе на любые продукты, которые незаконно снабжены товарных знаком, фирменным наименованием, ложным указанием о происхождении продукта;

· если законодательство страны не допускает наложение ареста при ввозе, то он (=арест) д.б. заменен запрещением ввоза или арестом внутри страны;

· правила, направленные на защиту граждан-стран Союза от недобросовестной конкуренции.

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. (РСТ) действует в ред. 1984 г.:

· условие участия в данном договоре – участие в Парижской конвенции;

· устанавливает правила подачи и правовые последствия международной заявки, закрепляет, что любая правильно оформленная международная заявка имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном в ней государстве (= возможность получения патента сразу же в нескольких государствах);

· в соответствии с заявкой осуществляется установление соответствие изобретения критериям патентоспособности. По итогам – отчет, который направляется заявителю, в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также в каждое из патентных ведомств государств, указанных в заявке. Данные патентные ведомства проводят экспертизу и выносят решение о выдаче патентов на основании национального законодательства.

· Договор предусматривает возможность проведения предварительной экспертизы по международной заявке;

Евразийская патентная конвенция от 9 сент. 1994 г. (заключена в рамках СНГ):

· учреждает Евразийскую патентную организацию и определяет правила получения евразийского патента;

· право на Евразийский патент – у изобретателя или его правопреемника вне зависимости от принадлежности к гражданству государства-участника;

· евразийская заявка подается через национальное патентное ведомство. Заявка проверяется на соблюдение формальных требований, затем проходит экспертиза по существу, на основании которой принимается решение о выдаче евразийского патента (Коллегией экспертов евразийского ведомства).

Соглашение о международной регистрации промышленных образцов (Гаага, 2 июля 1999 г.):

Международную регистрацию промышленных образцов осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Регистрация права производится на основании заявки ,поданной через национальное ведомство государства-участника.

Промышленный образец регистрируется в международном реестре. Срок охраны прав составляет – 5 лет с даты регистрации, с возможностью продления.

Соглашение о международной регистрации знаков (14 апреля 1891 г., Мадрид), действует в ред. Стокгольмского акта 1967 г.:

· с даты международной регистрации знака ему предоставляется охрана в каждой стране-участнице, как если бы он был зарегистрирован непосредственно;

· заявка о регистрации подается через национальное ведомство страны, где заявитель имеет действительное промышленное или торговое предприятие;

· срок действия регистрации – 20 лет с даты подачи заявки, с правом продления еще на 20 лет.

· дополнительно действует Договор о регистрации товарных знаков, который устанавливает, что международная регистрация осуществляется Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

5. Патентование российских объектов за рубежом.

Патент на промышленный объект, выданный национальным патентным ведомством действует только в РФ. Для охраны объекта за рубежом, необходимо запатентовать его в др. странах – 3 коммерческих цели:

1) обеспечение патентной чистоты экспорта – юридическое свойство объекта, которое заключается в возможности его свободного использования в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории прав третьих лиц;

2) продажа лицензий за границу;

3) создание совместных предприятий зарубежными партнерами за пределами РФ.

Патентование за рубежом включает в себя передачу сведений об объектах промышленной собственности => подача заявки в патентное ведомство зарубежной страны на объект промышленной собственности, созданный в РФ проводится не ранее, чем через 3 месяца после подачи заявки в Роспатент. Данный срок м.б. сокращен по специальному разрешению Роспатента.

В любом случае, патентование за рубежом должно производиться с учетом требований ФЗ «О гос. тайне». Если произойдет засекречивание объекта, то вопрос о его зарубежном патентовании м.б. решен только Правительством РФ.

Объект промышленной собственности м.б. запатентован не только в отдельной стране, но и в группе стран – может проходить в рамках Евразийской патентной конвенции, Мюнхенской конвенции, Договора о патентной кооперации. Евразийский патент выдается Евразийским ведомством, которое находится в Москве. Далее патент действует – 20 лет с подачи заявки. Порядок выдачи патента аналогичен получению российского патента, но в заявке на Евразийский патент правообладатель должен указать название каждого государства, в котором он желает получить охрану.

Мюнхенская конвенция о выдаче европейского патента от 5 октября 1973 г. (РФ не участвует, однако российские правообладатели могут получить европейский патент в Европейском патентном ведомстве, который будет распространяться на территории всех стран-участниц конвенции).

Договор о патентной кооперации (действует с 29 марта 1978 г.). Для патентования изобретений заявитель должен подать 1 заявку с указанием стран из числа участниц договора, в которых заявитель хочет получить патенты. Заявитель из России оформляется заявку на русском языке и направляет ее в Роспатент. Международная заявка состоит из частей: заявление на специальном бланке, описание изобретения, формула изобретения, чертеж при и наличии, реферат.

Дата подачи международной заявки = дата фактической подачи заявки в каждом из указанных государств. Роспатент также выступает в качестве международного поискового органа, т.е. фактически он осуществляет международную предварительную экспертизу. По ее итогам – готовится отчет, к которому прилагаются рекомендации для заявителя. На основании отчета заявитель оценивает перспективы получения патентной охраны в указанных им странах.

В итоге, он может изъять свою заявку, сохранить ее, внести изменения в описание или формулу изобретения, либо дать необходимые объяснения. Решение д.б. принято заявителем в течение 2-х месяцев с даты получения отчета. Свое решение он должен направить непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

По прошествии срока Международное бюро рассылает заявку в избранные заявителем страны. Переводы международной заявки на языки стран патентования должен готовить заявитель.

Дальнейшее рассмотрение заявок и выдача охранных документов осуществляется в соответствии с национальной процедурой.

За совершение юридически значимых действий в сфере патентования взимаются пошлины, установленные либо нормами МД, либо актами Правительства РФ.

Тема №8. Международные расчеты (МР).

1. Общие положения.

МР – безналичные расчеты, при которых перевод денежных средств осуществляется за границу.

МР производятся только уполномоченными банками, т.е. имеющими лицензию Центробанка на осуществление валютных операций.

Схема внутренних безналичных платежей: ЕРКЦ – единый расчетный кассовый центр – посредник при переводах ДС.

Схема международных безналичных платежей: необходимо открытие корреспондентских счетов (-это счет банка)- 2 вида: Ностро (=наш- счет российского банка за границей) и Лора (= их- счет зарубежного банка в российском).

Открытие корреспондентского счета – на основании договора между банками. Клиенты открывают валютные счета. Отношения регулируются ГК (договор банковского счета).

Формы МР:

1. банковский перевод

2. документарный аккредитив —

3. документарное инкассо

Средства платежа:

1. денежные средства

2. векселя (в международных расчетах используются переводные векселя – тратты)- ценная бумага, в которой выражено ничем не обусловленное обязательство оплатить определенную денежную сумму. Отличие простого от переводного векселей: по простому – плательщиком является векселедатель; плательщик по переводному векселю – третье лицо. Обязанность возникает с момента акцепта векселя.

3. чеки

2. Расчеты документарными аккредитивами.

Правовое регулирование — Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (ред. 600 от 2007 г.) UCP (ЮСИПИ) 600. Издает Международная торговая палата (МТП) в Париже – это не юридически обязательный документ, но на практике он применяется всегда.

Покупатель/ заказчик товара – приказодатель аккредитива –плательщик.

Банк-эмитент – открывающий аккредитив – находится в стране приказодателя.

Авизующий банк – находится в стране кредитора/ продавца – банк, который информирует банк плательщика, или самого бенефициара, об открытии аккредитива.

Бенефициар – выгодоприобретатель – сторона, в пользу которой открывается аккредитив.

Можно привлечь еще одного участника – подтверждающий банк – подтверждает открытие аккредитив по разрешению или по просьбе банка эмитента – берет ответственность за неисполнение обязательств банком-эмитентом.

Документарный аккредитив – поручение одного банка (банка поставщика) другому банку (банку плательщика) произвести за счет специально забронированных средств оплату товарно-транспортных документов или выплатить предъявителю аккредитива определенную сумму денег.

Суть аккредитива – обязанность оплаты лежит на банке-эмитенте, а не на покупателе.

Аккредитивы широко используются во внешней торговле, т.к. позволяют минимизировать риски.

Для покупателя выгода: до отгрузки товара деньги не будут перечислены поставщику.

Недостаток – цена банковских услуг (большая комиссия).

Виды аккредитивов:

· отзывные

· безотзывные – такими по общему правилу являются все аккредитивы – не м. б. изменен или отменен без согласия бенефициара;

· трансферабельный– им могут пользоваться несколько бенефициаров; банк-эмитент исполняет аккредитив путем:

1) производство платежей по предъявлении аккредитива;

2) платеж с рассрочкой или отсрочкой

3) принятие к оплате переводных веселей, выставлены бенефициаром и производство платежей по векселям при наступлении срока

Платеж по аккредитиву производится против представленных бенефициаром товарораспорядительных документов – накладная (авиа, ж.д…), коноссаменты (накладные при морских перевозках), сертификаты.

Аккредитив обособлен от любого договора, на основании которого он открывается: ссылки на контракт не имеют силы. Банки имеют дело только с документами (никаких фактически проверок). В обязанности банка-эмитента входит проверка представленных бенефициаром документов. Но банк проверяет их только по внешним признакам (не должен проверять подлинность).

Срок для проверки документов – 5 дней.

3. Документарное инкассо.

Унифицированные правила и обычаи для документарного инкассо (ред. 1995 г.) — URS 522.

Публикация МТП. В отличие от аккредитива обязанность заплатить лежит на продавце: продавец перечисляет ДС покупателю против товарораспорядительных документов.

Этапы:

1. продавец предоставляет товарные документы в свой банк с приложением инкассового поручения – банк-эмитент. Банк обязуется принять меры к получению платежа.

2. Банк-эмитент передает документы в банк покупателя (- инкассирующий банк).

3. инкассовое поручение исполняется путем выдачи документов против платежа или акцепта векселя.

Условно: инкассо — покупка документов.

В отличие от аккредитивов, функции банка носят технический характер.

Помимо Унифицированных правил, отношения регулируются коллизионными нормами.

Отношение между банком-эмитентом и доверителем (продавцом) – по сути, договор поручения. Между инкассирующим банком и покупателем – смешанный договор.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

Отсутствие легального определения ВЭ сделки порождает теоретические споры и проблемы определения сделки как ВЭ таможенными органами, налоговыми органами и органами, осуществляющими валютный контроль.

В этой связи актуальным является определение признаков ВЭ сделки. При определении ВЭ сделки обычно выделяются 2 группы признаков:

1) Обязательные:

— разная принадлежность сторон в частности Арбитражные суды устанавливает факт, относят контракты к внешнеэкономическим сделкам, не устанавливая местонахождения коммерческого предприятия стороны.

— нахождение в разных государствах.

— на территории другого государства

— связь с предпринимательской деятельностью

2) Факультативные:

— Использование иностранной валюты. Наличие валютной оговорки в контракте – т.е. привязки валютных расчетов к какой-нибудь стабильной валюте.

— Специфика рассмотрения споров из внешнеэкономических договоров (как государственные суды могут рассматривать, так и третейские)

— Особый круг источников.

ВЭС – понятие собирательное. В правовой литературе существует несколько подходов к определению ВЭС.

Первая группа авторов выделяет такие признаки ВЭС как:

Ø Ввоз или вывоз товара (Чельцов 1926 г. Статья о внешнеэкономической сделке).

Ø Принадлежность контрагентов (субъектов) сделки к хозяйственной сфере различных государств, подразумевая при этом место постоянной оседлости или место нахождения их предприятия.

Вторая группа авторов определяет ВЭС по месту нахождения коммерческого предприятия сторон разных государств. Термин «коммерческое предприятия» происходит из международных договоров (в частности Венская Конвенция, Конвенция Унидруа «О международном финансовом лизинге»). Это понятие характеризует не субъект права, а место осуществления основной деятельности стороны, постоянное место осуществления деловых операций.

Третья группа авторов определяют внешнеэкономическую сделку через указание не различную государственную принадлежность контрагентов.

Четвертая группа авторов определяет ВЭС путем указания на её публично-правовые характеристики (В.А. Бублик). По мнению Бублика ВЭ договор – это урегулированная нормами российского, иностранного или МЧП соглашение внешнеэкономических агентов, один из которых не является резидентом РФ, либо являясь резидентом РФ имеет за рубежом коммерческую организацию, непосредственно связанную с исполнением или заключением договора, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских и иных обслуживающих либо связанных с гражданскими прав и обязанностей при осуществлении любых видов ВЭД. Автор относит ВЭ договор к особому типу хозяйственных соглашений, правовой режим которых определяется помимо гражданским так же таможенным, налоговым и валютным законодательством.

Термин «коммерческое предприятие» стороны как постоянное место осуществления деловых операций неизвестен гражданскому законодательству РФ. Он используется в международных договорах (Венская конвенция)

Наше законодательство не ограничивает возможность иностранных ЮЛ в осуществлении предпринимательской деятельности на территории РФ в той организационно-правовой форме, в которой оно было создано в соответствии с иностранным законодательством. Однако предпочтительнее для нас осуществление коммерческой деятельности иностранным ЮЛ на территории РФ через созданные филиалы и представительства.

2. Форма Сделок:

Письмо ЦБ РФ от 15 июля 1996 г. №300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» => доведены до сведения уполномоченных банков, которые в свою очередь должны ознакомить с рекомендациями своих клиентов и рекомендовать руководствоваться ими при заключении экспортно-импортных сделок.

Требования к внешнеэкономическому контракту:

· унифицированный номер контракта, состоящий из 3-х групп знаков:

1) – из 2-х букв или 3-х цифр, которые соответствуют коду страны продавца по международному классификатору «Страны мира», который используется для целей таможенного оформления;

2) — из 8 цифр, которые составляют код российской организации в соответствии с общероссийским классификатором «Предприятия и организации» (код АКПО);

3) – из 5 цифр, которые представляют собой порядковый номер документа на уровне организации продавца.

· дата подписания д.б. оформлена тремя парами цифр (число ,месяц, год).

· место подписания контракта,

· полное официальное наименование сторон

· полное наименование страны иностранного партнера и страны назначения товара, их трехзначный код в соответствии с классификатором «Страны мира»

· структура контракта – индивидуальна, но должен содержать обязательные разделы:

1 – предмет контракта:

o указывается полное коммерческое наименование и полная характеристика товара, в том числе, ассортимент, размеры, комплектность, наименование тары или упаковки (в соответствии с международным классификатором «Коды для видов груза, упаковок и материалов упаковок»);

o описание и требования к маркировке товара, объем и вес груза в согласованных единицах измерения;

2 – цена и сумма:

o указывается общая сумма контракта и цена за ед. товара в валюте цены с приведением краткого наименования базиса поставки в соответствии со стандартными правилами Инкотермс;

o наименование и код валюты в соответствии с классификатором валют, который используется для целей таможенного оформления.

o Если цена за ед. товара и сумма контракта не м.б. точно установлены на дату подписания контракта, то в контракте приводится подробная формула цены, либо условия ее определения с таким расчетом, чтобы реализация всех оговоренных условий однозначно устанавливала цену товара;

3 – условия платежа:

o наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж в соответствии с кодификатором;

o сроки платежа и условия рассрочки;

o обязательный перечень документов, который продавец передает покупателю для подтверждения факта отгрузки. Аккредитивная форма платежа.

o полное наименование и почтовые адреса банков сторон, номера счетов и платежные реквизиты.

4 – сроки поставки:

o порядок поставки товара, дата завершения поставок и график поставок конкретных партий товара;

o сроки действия контракта, в течение которых д.б. завершены все взаимные обязательства по контракту;

5 — условия приемки товара по качеству и количеству:

o место и сроки проведения инспекций качества и количества товара;

o наименование независимой экспертной организации и порядок предъявления претензий;

6 – форс-мажор:

o условия, при наступлении которых стороны будут освобождаться от ответственности за неисполнение контракта;

o порядок уведомления контрагента о наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также право сторон на аннулирование заключенного контракта, если срок действия форс-мажорных обстоятельств будет значительным.

7 – рассмотрение споров:

o арбитражная оговорка;

o применимое право

8 – санкции

o за ненадлежащее исполнение обязательств по договору

9 (необязательный) – прочие условии и обстоятельства сделки:

o гарантийные обязательства

o лицензионные платежи

o правила технической помощи, монтаже оборудования, а также правила оказания информационных и иных услуг

10 — заключительный:

o юридические и полные почтовые адреса сторон

o подписи лиц, уполномоченный организациями сторон заключить контракт

o подписи д.б. заверены печатью с обязательной расшифровкой ФИО, указанием должности. Подпись без расшифровки д.б. проставлена на каждой странице контракта.

· контракт необходимо пронумеровать, сшить и скрепить печатью.

Помимо письма ЦБ РФ, при подготовке внешнеэкономического контракта можно воспользоваться типовым формами контрактов, а также разработанными пакетами стандартных решений.

ВЭК составляются на 2-х языках, при этом тексты могут иметь отличия, что впоследствии может привести к разногласиям по какому-либо вопросу сделки => в текст контракта целесообразно включать оговорку о приоритете версии контракта.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

Обязательственным статутом не охватываются отношения по выдачи доверенности => данные отношения регламентируются специальными правовыми нормами, которые составляют статут представительства.

Законодательство РФ не предусматривает коллизионных норм, которые применяются к отношениям представительства. Обычно такие отношения охватываются конструкцией договора поручения. Вместе с тем, доверенность направлена на регулирование внешних отношений представительства и соответственно договором не охватывается.

Ст. 1209 ГК РФ содержит специальные правила, которые касаются доверенности:

ü форма и срок действия доверенности, основания прекращения – определяются по праву места ее совершения.

ü доверенность, выданная за границей, не м.б. признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если форма удовлетворяет требованиям российского права.

Правила в отношении формы доверенности содержатся и в МД:

Кишиневская конвенция 2002 г.– закрепляет закон места совершения доверенности, но говорит о том, что доверенность будет считаться действительной, если соблюдены требования законодательства той страны, на территории которой она будет использоваться.

Правила ст. 1209 не касаются объема полномочий представителя. Современная практика МКАС исходит из того, что доверенность, выданная ЮЛ, должна подчиняться общим правилам о сделках (принцип наиболее тесной связи), если доверенность выдана от имени ФЛ – то объем полномочий представителя определяется личным законом ФЛ, выдавшего доверенность. Данное правило закреплено в ст. 1217 ГК.

К доверенностям должны применяться положения гражданского и гражданско-процессуального законодательства. Одновременно следует помнить, что в соответствии с консульским уставом, консул имеет право без доверенности представлять интересы своих граждан, если они не в состоянии защитить свои интересы по каким-либо причинам.

Договор международной купли — продажи

Договор международной к-п фактически представляет собой соглашение о предоставлении товаров определенного вида в собственность покупателя, заключенное между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории различных государств, при этом национальная принадлежность сторон не имеет значения. Основной документ, регулирующий договор — Конвенция ООН 1980г. о договорах международной к-п.

Ст.1 Конвенции под договорами международной к-п товаров определяет такие договоры, которые заключаются между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах и при этом эти гос-ва являются договаривающимися, либо когда согласно коллизионным нормам применимым является право договаривающегося гос-ва. Если гос-во является договаривающимся, то конвенция становится частью права страны, которая участвует в конвенции. В связи с этим, если коммерческие предприятия продавца и покупателя расположены в разных странах и при этом ни одна из них не участвует в конвенции, но стороны избрали в качестве применимого право участника конвенции, то такой договор будет регулироваться нормами конвенции.

Конвенция устанавливает сферу своего действия с т.зр. видов товаров, на к-п которых она не распространяется: товары, приобретенные для личного, семейного или домашнего пользования, товары, приобретенные с аукциона, товары, приобретенные в силу закона или в порядке исполнительного производства, к-п ценных бумаг, электроэнергии, судов водного и воздушного транспорта.

Каждая сделка международной к-п имеет самостоятельное юридическое значение, права и обязанности сторон устанавливаются исключительно по соглашению между сторонами, поэтому на практике целесообразно прибегать к четким формулировкам условий сделки.

Общая характеристика прав и обязанностей сторон представлена в части 3 Конвенции, в частности, установлено, что продавец обязан поставить товар к указанной в договоре дате, а также передать относящиеся к товару документы и право собственности на товар. Кроме того, поставляемый товар должен соответствовать требованиям договора по качеству, кол-ву и описанию.

Ст.36 Конвенции устанавливает, что продавец несет отв-сть за любое несоответствие товара, за исключением случаев, когда покупатель знал или не мог не знать о таком несоответствии. При этом по общему правилу несоответствие товара дб установлено в момент перехода собственности на покупателя. Продавец обязан передать право собственности на товар. При этом момент перехода права собственности будет зависеть от положений договора и действующих правовых систем. Обосновывая право покупателя требовать возмещения убытков, Конвенция вводит понятие «существенное нарушение договора» (ст.46,49). При этом под нарушением договора ст.25 понимает неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, существенное нарушение договора возникает при наличии вреда, при условии, что пострадавшая сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора. В практике сформировалось такое понимание значительной степени — невозможность выполнения конечной цели договора. Продавец также имеет право заявить о расторжении договора при наличии существенных нарушений со стороны покупателя.

Ст.74 Конвенции дает анализ понятия убытков. В данном случае убытки трактуются как сумма, равная ущербу, включая упущенную выгоду, но такие убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или дб предвидеть в момент заключения договора как возможное последствие нарушение с обязательным учетом обстоятельств, о которых такая сторона знала или дб знать.

Кроме основных обязанностей покупателя на него мб возложены другие обязательства, в частности — осмотреть или сохранить товар, информировать продавца о ходе исполнения договора и т.д., при этом, такие обязательства покупателя могут вытекать как из самого договора, так и из обыкновений сложившейся практики. Положения Конвенции не требуют, чтобы договор заключался в письменной форме, при этом ст.11 Конвенции указывает, что наличие договора может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания. Но для России это положение не действует в силу оговорки, совершенной при присоединении. В целом положения ВК могут распространяться на разновидности договора к-п, за исключением соглашений, перечисленных в ст.2.

Помимо конвенции действует ряд других источников, которые регламентируют договор международной к-п товаров, во-первых, это Общие условия поставок СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), в настоящее время Условия действуют в редакции 1988г., впервые были разработаны в 1957г. Эти Общие условия поставок создали общий правовой режим взаимной внешнеторговой поставки в странах-участницах. Фактически данные Условия представляли собой перечень основных условий, которые целесообразно включать в договоры. По сути это было то, что сегодня мы называем типовой формой договора. На основе Общих Условий между отдельными членами СЭВ заключались двусторонние соглашения. СССР заключил такие соглашения с Болгарией, Венгрией, ГДР, Кубой, Польшей и Чехословакией. Соответственно, в настоящее время, начиная с 28.06.1991 СЭВ упразднена. В протоколе об упразднении СЭВ гос-вам было предоставлено право определить порядок применения документов СЭВ. В связи с этим зафиксирован неодинаковый подход отдельных стран к порядку применения данного документа. Для России действует факультативный порядок.

С т.зр. сравнительного анализа с ВК можно отметить следующее: во-первых, отличаются сферы применения данных документов, в частности общие условия поставок применяются к договорам к-п с участием ФЛ. Во-вторых, Конвенция в отличие от Общих условий поставок применима к договорам между партнерами одной национальности, при условии, что коммерческие предприятия находятся в разных гос-вах. В-третьих, Общие условия поставок применяются к поставкам всех видов товаров, кроме того, общие условия поставок также применяются к поставкам товаров, если обязательства стороны в основном заключается в выполнении работы.

Общие условия поставок состоят из преамбулы и включают 122 параграфа. В целом регулируются следующие вопросы: заключение, изменение и прекращение контракта, базис и сроки поставки, техническая документация, права и обязанности сторон, порядок платежей, отв-сть, претензии и арбитраж, исковая давность и применимое право.

Помимо Общих условий поставок в международной сфере принимаются двусторонние соглашения, которые носят общее название «торговые договоры». Для России действует 130 таких договоров.

Помимо обязательных документов существует достаточно большой блок неправовых средств регулирования договора к-п. Прежде всего, сюда относятся торговые обыкновения.

Инкотермс — международные правила толкования торговых терминов. Впервые был опубликован МТП в 1936. Содержащиеся в Инкотермс термины включают в себя базисные условия поставок, которые оговаривают распределение прав и обязанностей между продавцом и покупателем при заключении и исполнении договора. Во всех термины базисные условия поставок сгруппированы по 10 основным направлениям таким образом, что обязанности продавца зеркально соответствуют правам и обязанностям покупателя. В настоящее время наиболее употребимым на практике является Инкотермс в ред. 2000 г., он содержит правила толкования 13 торговых терминов, термины имеют краткое наименование, представляющие собой аббревиатуры их названия на английском языке. Содержащиеся в терминах правила могут применяться к поставкам всех видов товаров при их перевозке воздушным, водным, автомобильным или железнодорожным транспортом. Однако ряд терминов мб использован только при перевозке грузов в рамках морского пространства. Все термины, содержащиеся в Инкотермс разделены на 4 группы:

1) группа Е предусматривает, что продавец предоставляет товары покупателю непосредственно в своих помещениях;

2) группа F: продавец обязуется предоставить товар в распоряжение перевозчика нанятого покупателем в согласованном географическом пункте;

3) группа С: продавец сам обязуется заключить договор перевозки, но при этом он не несет риск случайной гибели имущества, а также какие-либо дополнительные расходы после погрузки товара на транспортное средство;

4) группа D предусматривает, что продавец несет все расходы и принимает на себя все риски до момент доставки товара в страну назначения.

Международные правила Инкотермс носят рекомендательный характер, соответственно стороны, желающие использовать эти правила должны оговаривать применение Инкотермс в своем договоре с обязательным указание редакции Инкотермс, термина, избранного для поставки и наименованием географических пунктов. Ряд стран признает Инкотермс в качестве обязательного документа (например, Украина).

Также к регулированию международной к-п относятся Принципы регулирования международных коммерческих договоров Унидруа, кроме того, Унидруа также разработал Принципы европейского контрактного права, этот документ разработан в рамках подготовки общеевропейского кодекса частного права.

Принципы регулирования международных коммерческих договоров Унидруа разработаны в целях установления сбалансированного свода правил коммерческих договоров, предназначенных для использования во всем мире, независимо от правовых традиций. По своему содержанию принципы являются достаточно объемным документам, которые учитвают практику внешнеторговой деят-сти. Принципы подлежат применению в том случае, если стороны согласились, что их договор будет регулироваться нормами данного документа, а также в том случае, когда стороны в качестве применимого права называют общие правовые принципы. Кроме того, принципы Унидруа могут использоваться для толкования и восполнения содержания международных унифицированных правовых документов, а также для решения проблем, возникающих в ситуациях, когда установить соответствующую норму применимого права оказывается невозможно. Чаще всего данный документ рассматривают в кач-ве международного обычая, в нашей стране принципы Унидруа рассматриваются как неофициальная кодификация международных торговых обычаев.

Типовые проформы: фактически типовая проформа представляет собой типовой контракт, в котором содержатся рекомендательные условия, построенные по принципу типизации договорных условий. Проформы разрабатываются участниками делового оборота, а также различными организациями, которые ставят своей задачей содействие международной торговле. Наибольшее значение сегодня получили общие условия и типовые контракты, которые подготовлены Европейской комиссией ООН. В настоящее время разработано около 30 таких документов. Стороны не обязаны использовать эти проформы, но они значительно облегчают международную деловую практику. Кроме того, если проформа разработана в рамках транснациональной корпорации фактически она становится обязательной для её контрагентов.

Читайте также:  Куда вложить деньги (под процент и ежемесячный доход) - Финансовая азбука -

Международное страхование

Порядок и условия страхования с участием иностранного элемента не регулируется международными соглашениями. Таким образом, о международного страхования отсутствует конвенциональная основа. Последняя попытка её создания относится к 1971г., когда на сессии рабочей группы по международному зак-ву в области морских перевозок было решено рассмотреть вопрос о создании международных унифицированных норм по страхованию. В итоге были разработаны типовые правила по страхованию судна и груза, эти правила получили рекомендательный характер. В настоящее время некоторые конвенции и договоры говорят о необходимости страхования, главным образом, в связи с возможным причинением вреда источником повышенной опасности, в частности условия о страховании предусмотрено всеми двусторонними договорами о международном автомобильном сообщении. Как правило, отношения по страхованию регулируются национальным зак-вом страны страховщика. Вместе с тем, в деловой практике большое значение имеют обыкновения, сложившиеся в данной сфере. Очень широко применяются условия страхования грузов, которые были разработаны объединением лондонских страховщиков в 1884г. В настоящее время правила действуют в ред. 1982г. В соотв-вии с данными условиями были унифицированы стандартные условия страхования, которые положены в основу правил страхования большинства страховых компаний мира.

Данные условия предусматривают три варианта оговорок для включения в договор страхования. Оговорка «А» обеспечивает наибольшее покрытие рисков, оговорка «B» обеспечивает покрытие от 5 групп рисков:

1) сюда относятся стихийные бедствия, в т.ч. огонь, молния, буря, вихрь и крушение и столкновение судов и самолетов, посадка судна на мель, взрыв и повреждение судна льдом.

2) пропажа судна или самолетов без вести, несчастные случаи при погрузке, укладке и выгрузке груза,

3) несчастные случаи при приеме судном топлива;

4) все необходимые целесообразные расходы по спасению груза, а также по уменьшению убытка вследствие изменения его размера. ?

Группа «С» обеспечивает минимальное покрытие рисков.

В практике международного страхования существует 2 основных принципа формирования рисков, которые обеспечивают страховую защиту. Первый принцип построен на методе исключения, т.е. по этому принципу страхуется груз по всем рискам, за исключением некоторых. По этом принципу построена страховая защита оговорки «А», а также раздела третьего правил страхования грузов. В соотв-вии с оговоркой «А» страховщик не возмещает убытки, произошедшие:

1) вследствие всякого рода военных действий, пиратских действий, гражданской войны, народных волнений и забастовок, конфискации или уничтожения грузов по требованию военных или гражданских властей,

2) в рез-те прямого или косвенного воздействия радиации или атомного взрыва;

3) в рез-те умысла или грубой неосторожности страхователя, в т.ч. в следствие существенных нарушений установленных правил перевозки грузов;

4) влияние температуры;

5) в случае несоответствующей упаковки;

6) в случае повреждения груза грызунами, червями или насекомыми;

7) в рез-те замедления доставки груза и падения цен, не возмещаются всякие косвенные убытки, в т.ч. упущенная выгода.

Соответственно, если страхователь желает застраховать груз от одного из этих условий оно дб специально указано в договоре.

Второй принцип построен на методе включения: груз считается застрахованным от тех рисков, которые перечислены — по этому принципу построены оговорки B, C.

Специфическим явл-ся страхование от общей аварии. Общей аварией признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов ради общей безопасности в целях сохранения от общей опасности имущества, участвующего в общем морском предприятии. Фактически речь идет о том, что жертвуют малым ради многого. В случае общей аварии производится расчет убытков, согласно КТМ.

Российское зак-во не препятствует российским страховщикам использовать правила страхования, разработанные объединением лондонских страховщиков и аналогичные правила. Это право страховщиков закреплено в ст.940 ГК РФ. Ст.943 ГК РФ указывает, что условия, на которых заключается договор страхования мб определены в стандартных правилах страхования, разработанных объединениями страховщиков. При этом в договоре дб ссылка на эти правила и такие правила дб изложены в одном документе с договором, либо приложены к нему. Однако, на практике международные коммерческие суды высказывают точку зрения о том, что данное правило не должно применяться к общеизвестным правилам страхования.

Помимо различных международных конвенций обязанности по заключению договора страхования предусматривают некоторые термины согласно Инкотермс. В этом случае действует общий принцип, что страхование дб произведено у страховщика, который пользуется хорошей репутацией в соотв-вии с минимальным покрытием согласно условиям страхования грузов, разработанных объединением лондонских страховщиков. При этом страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в договоре цену 10%. Данный обычай входит в противоречие с положениями ГК РФ, согласно которому страховая сумма не должна превышать действительную стоимость имущества.

Международный финансовый лизинг

На международном уровне термин «лизинг» означает долгосрочную аренду объектов производственного назначения. В международной договорной практике лизинг представляет собой особы вид аренды, представляющий собой коммерческую деятельность по приобретению за свой счет имущества одним лицом с целью его передачи в аренду другому лицу. Международный лизинг подразделяется на экспортный и импортный. Согласно договору экспортного лизинга экспортная компания приобретает имущество у иностранной фирмы, а затем передает его в пользованию иностранному лизингополучателя. Импортный лизинг представляет собой обратную ситуацию: лизингодатель закупает предмет лизинга у иностранного субъекта и передает его отечественному лизингополучателю На практике с учетом положений российского зак-ва лизинговая сделка квалифицируется как международный лизинг только в случае экспортного лизинга, т.е. когда лизингодатель и лизингополучатель явл-ся резидентами различных гос-в, при этом национальность поставщика оборудования значения не имеет.

Правоотношения в области международного лизинга в РФ регулируются конвенцией Унидруа о международном финансовом лизинге (конвенция от 28.05.1988). Россия присоединилась в 1998г.

В соотв-вии с Конвенцией сделка лизинга должна отвечать следующим требованиям: лизингодатель и лизингополучатель находятся в разных гос-вах, лизингополучатель самостоятельно выбирает оборудование и поставщика, лизингодатель приобретает оборудование исключительно с целью последующей его сдачи в лизинг, о чем поставщик осведомлен. Из Конвенции следует, что финансовый лизинг — сделка, оформленная двумя видами договоров: купля-продажа и собственно лизинг. Положения Конвенции распространяются на непосредственные отношения лизинга. В кач-ве предмета лизинга конвенция указывает движимое имущество, в т.ч. производственное оборудование, транспортные средства. Кроме того, предметом лизинга могут являться любое оборудование, тесно связанное с недвижимым имуществом, либо прикрепленное к ЗУ. В течение срока действия договора собственником имущества остается лизингодатель, при этом конвенция подчеркивает, что права собственника защищаются в случае банкротства лизингополучателя . Выбор поставщика по Конвенции лежит на лизингополучателе, но при этом лизингополучатель вправе обратиться к лизингодателю с просьбой провести предварительную экспертизу имущества, но в любом случае все претензии относительно хар-ке оборудования лизингополучатель должен предъявлять в поставщику оборудования. Также Конвенция устанавливает перечень прав и обязанностей сторон по договору, а также правила внесения периодических платежей. Вопросы, которые прямо не регулируются Конвенцией подлежат разрешению в соотв-вии с общими принципами права, на которых основана Конвенция. Кроме того, в самой Конвенции предусмотрены отдельные коллизионные нормы для регулирования вещных прав на различные виды имущества.

В силу ст.3 Конвенции она применяется, если стороны договора находятся в гос-вах, которые явл-ся участниками Конвенции, при этом под сторонами понимается и поставщик. Кроме того, Конвенция будет применяться, если в силу автономии воли сторон, стороны изберут право гос-ва-участника Конвенции. Также действие Конвенции мб по соглашению сторон исключено. Кроме того, стороны вправе отступить от некоторых положений Конвенции или вносить изменения относительно отдельных формулировок. Конвенция содержит лишь одну императивную норму, от действия которой нельзя отступать, эта норма закреплена в п.3 ст.8, в соотв-вии с ней устанавливается обязанность лизингодателя не нарушать гарантию спокойного владения предметом лизинга, т.е. не обремененного вещными правами третьих лиц. Кроме того, в международной практике сложилось правило, запрещающее отступать от положений Конвенции о порядке возмещения убытков при существенном нарушении обязательств лизингополучателя (ст.13).

Конвенция по многим практически возникающим вопросам оставляет на усмотрение сторон договора детальное определение его условий. Ряд вопросов она регулирует таким образом, что это расходится с фактической международной практикой. В то же время в Конвенции прослеживается стремление обеспечить баланс прав и законных интересов сторон договора. Этим Конвенция отличается от положений российского зак-ва. Наше зак-во направлено на обеспечение интересов лизингодателя.

На региональном и двустороннем уровнях делаются попытки разработать дополнительные правила, в частности, в 1998г. была заключена Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге, но до настоящего времени она в силу не вступила.

Международный факторинг

Это финансирование под уступку денежного требования. Факторинг представляет собой комплекс услуг, которые банк или факторинговая компания, выступающая в роли финансового агента оказывает компаниям, работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа ( по сути речь идет о продаже долга).

Услуги факторинга включают в себя предоставление денежных средств, а также контроль состояния задолженности покупателя по поставкам. Упрощенно схема факторинга выглядит следующим образом: клиент и фактор заключают договор факторинга. Фактор оценивает дебиторов клиента, задолженность которых планируется к передаче. Клиент осуществляет исполнение договора в отношении дебиторов, одобренных фактором. При предоставлении отгрузочных документов фактор переводит до 90% суммы договора поставки на счет клиента. По истечении отсрочки платежа фактор напоминает дебитору о задолженности и дебитор расплачивается с фактором. Фактор переводит оставшуюся сумму клиенту, либо в соотв-вии с договором забирает разницу себе в счет оплаты своих услуг. Если дебитор не оплачивает поставку, то фактор ведет работу по взысканию долга.

Основным источником правового регулирования международных факторинговых операций явл-ся Конвенция Унидруа о международном факторинге, принятая в Оттаве (Канада) 26.05.1988г. Конвенция применяется в случаях, когда денежные требования, уступленные по факторинговому контракту вытекают из контракта международной к-п товаров. При этом, Конвенция применяется в том случае, если все три гос-ва явл-ся договаривающимися гос-вами, либо Конвенция применяется в силу указания на нее по выбору сторон.

Если какая-либо из сторон договора факторинга имеет несколько мест осуществления бизнеса, то должно применяться право страны, которое имеет наиболее тесную связь с факторинговым контрактом. Нормы Конвенции носят диспозитивный характер, т.е. стороны могут договориться об исключении действия Конвенции, при этом такое исключение должно касаться всей Конвенции.

Конвенция указывает, что она не регулирует отношения по сделкам с участием потребителей. Договор международного факторинга может включать уступку не только денежного требования, но и иных прав поставщика, вытекающих из договора поставки. Согласно предписаниям Конвенции должник в обязательном порядке дб извещен о переуступке права требования, но при этом согласия не требуется. На практике подобное уведомление обычно производится с помощью специальной надписи на счете-фактуре, которая указывает, что дебиторская задолженность по данному счеты была полностью переуступлена фактору, который является единственным законным получателем платежа, при этом указываются его платежные реквизиты. Уступка требования поставщиком мб осуществлена несмотря на соглашение между поставщиком и дебитором, запрещающим такую уступку. Вместе с тем, при присоединении к Конвенции гос-во может сделать заявление о неприменении данных положений.

В соотв-вии с Конвенцией дебитор вправе уплатить денежные средства поставщику в том случае, если он не знал о преимущественном праве другого лица на получение данного платежа. Соответственно, в этом случае поставщик должен расплатиться с фактором в соотв-вии с положениями контракта. При предъявлении фактором требования об оплате дебитор может использовать все средства защиты, которыми он мог бы воспользоваться в том случае, если требования предъявил бы поставщик. В то же время, неисполнение или ненадлежащее исполнение договора не дает права должнику требовать возврата сумм, уплаченных фактору, если он имеет возможность получить эту сумму с поставщика.

Россия Конвенцию не ратифицировала, в связи с этим основополагающими нормами являются нормы ГК РФ, вместе с тем российские лица могут применять Конвенцию в силу автономии воли. Если стороны не избрали применимое право, то им будет являться право страны нахождения фактора.

Международный франчайзинг

В понимается вид предпринимательской деятельности который осуществляется на основе договора по которому одна сторона франчайзер, передает другой стороне получателю франшизы, в границах определенного рынка и за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности франшизу. Франшиза – особый комплекс имущественных и неимущественных прав включающие в себя объекты интеллектуальной собственности, в том числе фирменное наименование товарный знак и технические знания.

Выделяется3 формы франчайзинга:

— товарная она предполагает передачу права продажи товаров под торговой маркой

-производственный в этом случае франчайзер спонсирует создание оптовой франчайзинговой системы, при этом франчайзер продает оптовикам лицензии на производство своей продукции (например компания кока-кола)

-деловая связана с передачей права на использование имени франчайзера а также его производственной или маркетинговой технологии в сфере услуг. В результате фирма-производитель услуг спонсирует розничную франчайзинговую систему (Макдональдс).

Порядок расчетов м/у франчайзером и получателем франшизы имеет несколько вариантов:

1)поушальный-фиксированый разовый платеж

2)начальный уплачиваемый частями

3)фиксированый-переодические платежи

4)отчисление от выручки

5)взимание наценки на оптовую цену товаров6)вознаграждение за рекламу и иные специфические услуги франчайзероа

Способ оплаты в обязать порядке д/б зафиксирован в договоре. Вознаграждение, выплачиваемое франчайзеру является объектом налогообложения в гос-ве получателя франшизы.

Распространенность м/н франчайзинга не привила к возникновению универсального м/ун регулирования, традиционно для регулирования данного договора используют средства предоставляемые конвенциями по интеллектуальной собственности. В связи с этим отношения по данному договору регулируются условиями договора, а также применимым национальным законодательством получателя франшизы.

Помимо этого законодательства на договор всегда распространяется законодат-во обеих сторон о защите конкуренции в сфере м/ун правового регулирования сущ рекомендации м/ун ассоциации франшизы и ряд региональных актов (наиб в ЕС)

Унификации правового регулирования пытается заниматься унидруа в наст время работа унидруа завершилась принятием решения об унификации 2ух аспектов правового регулирования. Применительно к договорным отношением были разработаны 2 руководства для мастер соглашения франшизы(98 2007гг) оба руководства представляют собой обобщнени договорной практики в сфере отношений по франшизе. По правовой природе доки-рекоменлдат хар-р но в силу авторитета унидруа применяются повсеместно ссылка на док содер-ся в типовом контракте м/ун фр разработанного м/ун торговой палатой(публикация №557) преддоговорное взаимодействие – относительно него был разработан проект модельного закона о раскрытии информации сент 2002г. Основное содержание данного закона сводится к определению объема инфы которую франчайзер будет обязан раскрыть в будущем. То закон охватывает только преддоговорное раскрытие инфы и не затрагивает процесса реализации договора. Модельный закон предназначен для применения не т к м/ун но и к внутреннему франчайзенгу. Положения данного закона были положены в основу ч4 ГК.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

м/ун транспортные конвенции чрезвычайно разнообразны но вместе с тем можно выделить некоторые общие чсерты присущие природе м/ун перевозок. м/ун перевозка осуществляется на основании договора перевозки который носит двусторонниий и возмездный характер при этом договорр оформляется српец транспортными документоми. 2ых при м/ун перевозках в конвенциях предусматривается строго ограниченный предел отвентственности перевозчика который отвечает за неисполнение или не надлежащее исполнение договора перевозки на принципах презимируемой вины. В3их пределы ответственности перевозчика в конвенциях выражаются в виду условных валютных единиц (франкпуонкаре состоит из 65 миллиграммов золота 900пробы и основой исчисления пределов ответственности явл золотое содержание валюты соответствующего государства; 2ая еденица – специальные права заимствования – искусственное платежное средство имитируемое м/ун валютным фондом. Его курс по отношению к доллару евро и фунту стерлингов определяется еженедельно.)в4ых при м/ун перевозках предусматривается претензионный порядрок урегулирования споров и сокращенные сроки исковой давности.

Международная железнодорожная перевозка

межгосударственная унификация правового регулирования ж/д перевозок началась в конце 19века. В 1890г была принята бернская конвенция о м/ун жд перевозках груза. Россия участвовала в этой конвенции. В 1923г бернская конвенция о м/ун жд перевозках пассажиров и багажа. Обе конв действовали продолжит время неоднократно пересматривались и дополнялись. Посл редакция принята в 1970г. Затем в целях улучшения содержаничя конв центральное бюро м/ун жд сообщений подготовило проект единого соглашения о м/ун перевозках. Соглашение принято в 1980г под названием бернская конвенция о м/ун жд перевозках (котиф) вступила в силу 1мая 85года в ней участвуют все гос-ва Европы, а также большинство стран азии и северной африки. Котиф устанавливает правила заключения договора и положения об ответственности перевозчика сов союз в котиф не участвовал россия тоже не учавствует. Вместе с тем положения этого дока применяются при осущ-ии перевозок со странами участницами. Для россии действует: в 1950г в рамках системы социалистических гос-в было заключено 2 соглашения: согл о м/ун грузовых сообщениях(СМГС) и соглашение м/ун пассажирских сообщениях (СМПС). В наст время правила обеих конвенций сохрангяют свою юр силу одновременно в рамках СНГ образ=н совет по жд транс=порту для координации работы жд и выработки принципов их функционирования. В рамкаъх совета закл согл-ие между странами снг и прибалтийскими гос 97г в соотв с соглдашением перевозки грузов д осущ=ся на основании правил смгс. Также на территории республик бывшего союза разработаныы и приняты соглашения по др вопросам в обл жд перевозок. Согл о разделении инвентарных парков грузовых вагонов и контейнеров93г, согл о сотрудничестве в области технического переоснащения и обгновления жд подвижного состава94г и др.

в сооотв с соглашением котиф договор перевозки грузов оформляется жд накладной первый экземпляр которой является товарораспорядительным документом, 2ой экз наклодной остается у грузоотправителя. Основная обязанность перевозчика эьто осуществление безопасной перевозки груза в срок и без потерь. В случае присинения ущерба илди утраты груза а также при просрочке в доставке перевозчик обязан составтить акт при его отсутствии грузополдучатель теряет все права требования к перевозчику. Ответственность перевозчика зща несоблюдение условий перевозки возникает на началах презимируемой вины. Перевозч м отклонить призумп если предоставит док-ва о том счто убыткми возникли в рез-те обстоят-в за которые жел дорога не отвечает: собственная вина лица имеющего право на груз, негативные последствия вызванные свойствами товаров, неизбежные обстоятельства например ядерный взрыв, специальные риски, например ненадлежащая упаковка,перевозка животных и тд. Отсутствие вины доказывает перевозчик. Пределы ответственности перевозчика установлены в размере 51 франк за 1кг гшруза, если ценность не объявлялась. За просрочку в доставке 3хкратный размер провозной платы. Пределы ответственности не применяются если б установлен умысел перевозчика илди его грубая неосторожность. Срок исковой давности – 1год. В случае неправомерных действий перевозчика 2 года.

СМГС специально подчеркиванется что на условиях данного соглашения производится перевозка грузов в прямом м/ун ж/д грузовом сообщении между станциями открытых для грузовых опереаций стран участвующих в соглашении в том чиле соглашение регулирует перевозки грузов в том случае если станция отправления назначения находится в одном государстве но перевозка произвождится транзитом по территории др страны. В соотв с соглашением осн транспортным доком явл ж/д накладная. Она дб заполнена в строгом соответствии с пояснениями по заполнению наклодной- приложение к СМГС. Накладная состоит из5 листов 1-оригинал наклодной 2 – дорожная ведомость 3-дублтикат наклодной 4-лист выдачи груза 5-лист уведомление о прибытиии груза. Накл дб подписана грузоотправителем. Все листы кр дубликата сопровождают груз до станции назначения, дубликат у грузоотправителя. В накл дб указаны обязательно вывходные пограничные станции страны отправления и транзитнызх стран через которые слеждует груз если сущ-ет возможность перевозки ч/з несколько ывходных пограничных станции то ыв накл указ и входные станции. Груз м перевозиться как с объявлением ценности так и без нее, вместе с тем объявлять ценность необходимо для слекд видов груза: золото серебро платина и изделия из них, драгоценные камни, ценные меха и изделия из мехов, заснятые фильмы картины статуи худ изделия антикварные вещи и домашние вещи. При реализации СМГС юльшое значение имеют правила перевозок отдельных видов грузов. Такие правила дб рпазработаны в во всех гос-ах участников соглашения. Все эти правила дополняют смгс и конкретизируют отдельные положения. При перевозке применяется служебная инструкция к смгс. Ее особенность в том, что она не регулирует отношения между грузоотправителем и жел дорогами.смгс четко определяет какие предмнетыв не мб допущены к перевозке, в связи с этим до приема груза к перевозке станвция ротправления должна проверить возможность допуска. Нельзя перевозить: предметы переврозка которых запрещена хотя бы в обной из стран жел дороги которых д участвовать в перевозке; предметы составляющие монополию почтового ведомства хотябы одной из стран, также не допускаются к перевозкам разрывные снаряды огнестрельные боевые припасы кр охотничьих и спортивных; взрывчатые и радиоактивные вещества; мелкие отправки массой менее 10кг на 1 место; грузы массой более 1.5 тонн в крытых вагонах с не открывающейся крышей. Договор перевозки грузов считается заключенным с момента приема зруза к перевозке по накладной прием к перевозке удостоверяется наложением на наклад календарного штемпеля станции отправления. Он должен быть наложен немедленно после оплаты провозных платежей со стороны грузоотправителя. Течение срока доставки начинается с ноля часов дня следующего за днем принятие груза к перевозке. Срок доставки увеличивается на 1 сутки, если необходима перегрузка грузов. В соотв со ст13 смгс провозные платежи должны исчисляться по извнестным заранее тарифам. Ответственность перевозчика строится на принципе презюмируемой вины, он нне несет ответ только в том случае, если вред причинен в результате форс-мажора. В отличае от котиф ответ перевозчика наступает в пределах действительной стоимости груза. Но при этом жел дорога не д возмещать убытки в сумме превышающей полную стоимость груза. Смгс оговаривает обстоятельства при которых жел дорога освобождается от ответственности за просрочку доставки: стихийные бедствия на срок более 15 дней и обстоятельства вызвавшие ограничение движения по распоряжению правительства соответствующей страны. СМГС предусматривает обязательный претензионный порядок претензии в письм форме с обоснованием при этом на каждую отправку дб подана отдельная претензия. Она рассматривается в течении 180 дней.

Международная морская перевозка грузов

Может осуществляться по чартеру или коноссоменту.

По чартеру – договор между судовладельцем и фрактователем на аренду судна или его части на определенный рейс или определенный срок. В настоящее время отсутствуют м/ун конвенции которые бы регламентировали перевозки по чартеру. В 70х гг 20века предпринимались попытки создания м/ун соглашения в рамках ЮНКТАД(конференция оон по торговле и развитию). Однако данные попытки не успешны. В мировой практике в настоящее время широко используются типовые проформы чартеров которые начали создаваться еще в 19веке в наст время разработка проформ осуществляется в рамках 2ух организаций: британская палата судоходства, балтийский и м/ун морской совет(БИМКО). В рамках данных организаций разработаны типовые проформы рейсовых чартеров. Преимущество использования типовых поформ закл в том, что применяя соответстующую проформу стороны договора перевозки исключают применение норм нацуиональ ного законодательства конкретных государств. Помимо типовых проформ для их толкования разработаны унифицированные толкованиянекоторых условий чартер. В настоящее время действуют несколько списков терминов, разрабротанных специализированными организациями, к таким относятся: БИМКО,ММК(м/ун морской комитет), ФОНАСБА(федерация национальных ассоциаций судовых брокеров и агентов),ИНТЕРКАРГО(м/ун ассоциация владельцев сухогрузных судов). В настоящее время существует проформа чартеров предназначенная для перевозки отдельных видов товара, перевозки грузов для которых нет српец проформы осущесчтвляются нга базе чартера «ДЖЕНКОН». С тз структуры все условия чартера делятся на постоянные и переменные. Постоянные условия составляют его неизменную сущность и составляют подавляющую часть содержания чартера. Все переменные условия меняются от сделки к сделке в сязи с этим в договоре они выносятся на отдельный лист и образуют часть а-чартер.

Наиболее важными условиями чартера являются:

-субститут – право судовладельца заменить поименованное судно другим

-мореходность – судно дб во всех отношениях снаряженным для данного рейса

-безопасный порт – в тех случаях, когда в чартере не обозначен порт, то должна существовать оговорка, что порт дб безопасным

-сталийное время – это время отводимое на грузовые операции

-сверх контрсталия – это условие означает, что , если фрахтоватедль держит судно в простое сверх установленного срока то на него ложится обязанность возместитьб судовладельцу не только расходы на содержание судна но и убытки которые могут возникнуть из-за возможных задержек

-демередж-плата за простой судна

-диспач – компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки судна до истечения сталийного времени

-канцеллинг – право фрахтователя расторгнуть договор если судно не пришло в рпорт погрузки к определенному сроку.

-нотис о готовности судна – прибыв в назначенный порт, капитан судна должен заявить о готовности судна к грузовым операциям

-прекращение ответственности – фрахтователь освобождается от ответственности с того момента когда судно загружено.

Выделяется 4 вида чартеров:

*рейсовый – договор фрахтования, по которому судовладелец предоставляет фрахтователю грузовые помещения судна и обязуется доставить груз в порт назначения

*тайм – чартер – договор фрахтования судна с экипажем на время, судовладелец обязуется предоставить фрахтователя судна для целей торгового мореплавания.

*бэрбоут- чартер – дог фрахтования судна без экипажа для целей торгового мореплавания, в этом случае фрахтователь в течение действия чартера распоряжается судном на правах владельца, в том числе имеет право сменить флаг

*слот — чартер в наст время не применяется.

Перевозки по канноссоменту.

Коносамент- документ выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. Он выполняет несколько функций:

1)подтверждение договора перевозки

2)функция товаротранспортной накладной

3)товарораспорядительный документ

Существует несколько разновидностей: базовым является ордерный коносамент, также выделяется бортовой-его выдает судлвладелец в подтверждение тому что груз погружен на борт судна, выделяют коносомент для погрузки- подтверж что товароы приняты для погрузки и поставлены под охранцу судовладельца; именной коносомент в нем указана фамилия наименование получаетеля; коносомент на предъявителя – практически не используется; выделяют чистые и с оговорками и существует еще сквозной коносомент который применяется при смешанных перевозках.

Коносамент д иметь ряд реквизитов:
-наименование судна

-наименование перевозчика и грузоотправителя

-место прием а или погрузки груза

-место назначения груза

-наименование получателя

-наименование и описание груза

-также указывается размер платежей

-время и место выдачи коносамента

-число составленных экземпляров коносамента

Рекомендуется также указывать все важные условия перевозки в том числе положение об ответственности перевозчика. Для облегчения практики разработаны типовые формы коносамента в зависимости от рода груза.

В наст время перевозка грузов по коносоменту осуществляется на основе м/ун конвенций.

м/ун конвенция об унификации некоторых правил, касающихся коносамента, заключена в Брюсселе 25августа 1924г. В конвенции установлен порядок установления выдачи коносамента и перечислены его основные реквизиты. Большая часть конв посвящена определению ответ-ти перевозчика. В целом направлена на защиту интересов держателя коносаментов, фактически защищает перевозчиков. Конв предусматривает освобождение от ответственности перевозчика по следующим основаниям:
*за навигационные ошибки — ошибка капитана любого члена экипажа

*за последствия пожара на судне если он не возник по вине перевозчика, кроме того ответ-ть ограничивается суммой 100фунтов стерлингов за одно место или за одну единицу груза.

В конв также включен ряд постановлений которым ограничивается круг отношений к которым конв может применяться. Она не распр-ся на отношения между сторонамти договора по поводу загрузки и разгрузки судна, они регулируются национальным законодательством места совершения действия. Также не охватывает перевозку по чартеру. И конв предоставляет сторонам права заключать любые соглашения перевозки в том числе противоречащие правилам конвенции. Брюссельская конвенция была дополнена протоколом об изменениях он подписан 23февраля 68года – правила Висби. Изменения: было установлено что перевозчик не лишен права доказывать, что содержащиеся в коносаменте сведения о грузе не соответствуют действительным данным; протокол повысил предел ответственности перевозчика до 10000 франков пуанкорелли за одно место, либо 30франков за кг. Также протоколом было установлено что расширяется сфера действия конвенции и она стала применяться к перевозке грузов междук портами 2ух различ государств при наличии условий: коносамент выдан в договаривающемся государстве; перевозка осуществляется из порта такого государства; коносамент содержит условия о применении конвенции либо воспроизводящего его национального закона.

1декабря 79г. Очередной протокол об изменениях: суммы ответственности перевозчика выражаются в спец правах заимствования, за одно место – 666,67расчетных единиц, аза кг – 2 расчетные единицы. Ратификация этого протокола стала обязательной для членов конвенции которые является членами м/ун валютного фонда.

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 31марта 78г. – гамбургские правила.

Правила охватывают более широкий круг отношений чем предъыдущие соглашения она регламентирует также ответственность грузоотправителя кр того содержит положения о судебной юрисдикции. Существенно расширяетчся ответственногсть перевозчика, в том числе в конв предусмотрено что ответственность перевозчикпа наступает в результате следующего ущерба:

-при перевозке живых животных

-за несохранность упаковки, в том числе за подмочку морской водой

-навигационная ошибка

-пожар

Увеличиваются правила ответственности по сравнению с висби на 25 процентов.

В целом эта конвенция предусматривает усиленную защиту грузоотправителя и не учитывает высокие риски морских перевозок.

В связи с этим конвекцию не ратифицировала не одна морская держава.

В связи с этим эти правила были признаны неудачными и с 2001 года осуществляется разработка нового проекта в рамках ЮНСИТРАУ.

11декабря 2008 года была принята конвенция ООН о договорах полностью или частично в морской международной перевозке грузов – ротердамские правила. Конв основана на ранее разработанных конвенциях и в основном касается смешанной перевозки.

Международная морская перевозка пассажиров

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 13декабря 74г. Россия участвует в конвенции. Она применяется если:
-судно плавает под флангом гос-ва участника конвенции

-если договор перевозки заключен в гос-ве участнике

-если в соответствии с договором перевозки место отправления или место назначения находится в гос-ве участнике.

Определяет ответственность перевозчика:

Перевозчик отвечает за ущерб, причиненным в результате смерти пассажира, а также нанесения ему телесных повреждений, а также утраты или повреждения багажа, при условии, что ущерб причинен во время перевозки вследствие вины или небрежности перевозчика. Бремя доказывания лежит на перевозчике. При этом считается, что перевозчик виновен, если ущерб возник в связи с любыми недостатками судна посадкой на мель и кораблекрушения.

Ответственность перевозчика в соответствии с конвенцией в отношении каждого пассажира составляет 700 тыс франков пуан корелли. Вместе с тем, если в соответвии с законом страны суда установлен более выс предел ответственности то прелдел конв не применяется. Ответственность за багаж – стоит на уровне 12500франков за одно место, одновременно перевозчик и пассажир может установить более высокие пределы ответственности в договоре. Для возмещения ущерба пассажир д направить перевозчику письменное уведомление в течение 15 дней со дня окончания перевозки. Отсутствие уведомления приводит к невозможности иска.

Самостоятельно – оформление договора! сфера электронных билетов.

Международная автомобильная перевозка

Международная автомоб. перевозка – перевозка транспортным средством грузов или пассажиров за пределы территории РФ или на территорию РФ, а также перевозка транзитом через территорию РФ.

К такой перевозке относится проезд груженого и негруженого трансп. средства, принадлежащего рос. перевозчику с территории России на территорию иностр. государства и обратно. Допуск рос. перевозчиков к междунар. перевозкам осуществляется на основании Положения о допуске рос. перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2001 года № 730.

В соответствии с Положением допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и ИП, осуществляющие коммерческие и некоммерческие перевозки грузов и пассажиров.

Некоммерческие перевозки – перевозки рос. перевозчиками своих грузов за собственный счет для производственных нужд или для нужд своих работников на транспортных средствах, принадлежащих им на любом законном основании. Допуск рос. перевозчика производит Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. В качестве условий допуска называются следующие:

¯ наличие лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

¯ наличие транспортных средств, принадлежащих на любом законном основании и соответствующих международным техническим стандартам;

¯ наличие ответственных специалистов, которые соответствуют квалификационным требованиям по организации перевозок автомобильным транспортом;

¯ устойчивое финансовое положение рос. перевозчика: наличие в собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании 1 транспортного средства, осуществляющего междунар. перевозки. На каждое дополнительное транспортное средство необходимо не менее 170 тыс. рублей;

¯ обязательное страхование гражданской ответственности.

Для получения допуска рос. перевозчик должен представить следующие документы:

¯ заявление с указанием основных реквизитов, вида перевозки и срока, на который испрашивается разрешение;

¯ копии учредительных документов, заверенные нотариусом;

¯ свидетельство о постановке на налоговый учет с указанием ИНН;

¯ копия лицензии на перевозку;

¯ документы на транспортное средство, подтверждающие соответствие международным техническим стандартам;

¯ копия документа, подтверждающего профессиональную компетентность ответственного специалиста;

¯ балансовый отчет за последний отчетный период;

¯ копия полиса страхования гражданской ответственности.

Разрешение на международные перевозки выдается на 5 лет. Если перевозчик хочет получить допуск на более длительный срок, то он также должен представить документ, подтверждающий опыт работы по осуществлению международных автомобильных перевозок.

Международные автомобильные перевозки осуществляются по правилам Женевской конвенции о праве международной дорожной перевозке грузов 19.05.1956 года. Данная конвенция применяется к междунар. дорожной перевозки груза за вознаграждение, когда место погрузки и доставки находятся на территории 2-х различных государств при условии, что хотя бы одно из них является участником конвенции. Применение конвенции не зависит от места жительства и национальности сторон сделки.

Договор перевозки оформляется накладной. Она составляется в 3-х экземплярах, которые подписываются отправителем и перевозчиком. 1-й экз. – отправителю, 2-й – сопровождает груз, 3-й — остается у перевозчика. Если груз, подлежащий перевозке должен быть погружен на различные автомобили, то составляется количество равное количеству используемых автомобилей.

Накладная должна содержать след. сведения:

o место и дата составления;

o имя и адрес отправителя;

o имя и адрес транспортного агента;

o место и дата принятия груза к перевозке;

o место его доставки;

o имя и адрес получателя;

o обозначение характера груза и тип его упаковки;

o число грузовых мест;

o вес груза брутто;

o связанные с перевозкой расходы;

o инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей;

o ссылка на конвенцию.

Кроме того в накладной могут быть указаны дополнительные сведения, а именно запрещение о перевозке груза, заявление о стоимости груза, инструкция относительно страхования груза и дополнительный срок выполнения перевозки. При принятии груза перевозчик обязан проверить точность записей, сделанных в накладной относительно числа грузовых мест, их маркировки и номеров, а также внешнее состояние груза и его упаковки. Если перевозчик не имеет возможности проверить правильность записи, то он должен вписать в накладную обоснованные оговорки.

Отправитель обязан присоединить к накладной и предоставить в распоряжение перевозчика все необходимые документы и сообщить все требуемые сведения для выполнения Тж и иных формальностей. Причем проверка правильности и полноты этих док-ов в обязанности перевозчика не входит. Перевозчик несет отв-ть за полную или частичную потерю груза, за его повреждение, а также для опоздание доставки. Перевозчик освобождается от Отв-ти, если убытки наступили в рез-те событий, которые перевозчик не м/предотвратить, но при этом перевозчик не вправе ссылаться на дефекты ТС. Также перевозчик освобождается от отв-ти, когда потеря или повреждение явл следствием особого риска:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет использование открытых ТС, если такое использование спец.указано в накладной.

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Неудовлетворительная упаковка груза или ее отсут-е

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Природа нек.грузов, к-ые подвержены усушке, утечке, внезапному гниению, ржавлению и нападению паразитов и грызунов.

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Недостаточная маркировка или нумерация грузовых мест

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Перевозка животных

Во всех этих случая перевозчик б/нести отв-ть только в случае его вины.

Перевозка груза, к-ая осущ-ется без промежуточной перегрузке с пересечением одной или неск гр-ц до таможни места назначения регул-ется таможенной конвенцией о мжн перевозке грузов с применением МДП.

Конвенция 14.11.75 необх условие в данной конвенции – это участие в ней гос-в, на терр-ии к-ых нах-ятся таможни место отправления и места назначения. Грузы, перевозимые с МДП освобождаются от уплаты ввозных и вывозных пошлин в промежуточных таможнях. Кроме того, грузы, перевозимые в запломбированных дорожных ТС освобождаются от досмотра в промежуточных таможнях.

Книжка МДП выдается в стране отправления, она печатается на фр.языке, лицевая сторона обложке также печатается на англ.языке. Книжка МДП действительна до завершения операции таможни назначения. Традиционно выдается 1 книжка на 1 ТС. Если сцепленные ТС – 1 книжка.

Маршруты перевозок с применением книжки МДП м/проходить через неограниченное кол-во Тж пунктов. Для получения Тж льгот книжка МДП д/предъявляться вместе с дорожным ТС в каждой таможне. При этом для использования книжки ТС дб снабжено спец.знаком TIR.

Единственная орг-ция, к-ая уполномочена предоставлять рос.перевозчикам допуск к системе МДП – Ассоциация мжн автомобильных перевозчиков АСМАП – это общ-ная ассоциация, к-ая осущ-ет контроль за исполнением требований и условий работы в рамках Конвенции. Также она служит гарантом надежности своих членов.

Международная воздушная перевозка

В настоящее время в сфере мжн воздушных перевозов дей-ют одновременно 2 Конвенции:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Варшавская конвенция для унификации нек. правил, касающихся мжн воздушных перевозок 1929г. РФ ратиф-ла

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Монреальская конвенция для унификации нек. правил мжн воздушных перевозок. Это Конвенция вст в силу в 2004г. РФ не ратиф-ла.

И варшавский и монреальский режим одинаково определяют сферу применения. Обе конвенции применяются к люб.перевозке людей, багажа или грузов поср-вом воздушного судна при условии, что место отправления и место назначения расположены на территории различных гос-в участников Конвенции.

Порядок заключения и оформления договора перевозки несколько отличается по конвенции.

Согласно ВК 1929г., при перевозке пассажиров и багажа, перевозчик обязан выдать проездной билет и багажную квитанцию. Кроме того, перевозчик обязан выдать пассажиру отрывной талон багажной бирки.

Согласно МК, на перевозку пассажиров и багажа выдается единый перевозочный док-т. При этом МК большое внимание уделяет перевозке незарегистрированного багажа. За утрату такого багажа МК устанавливает пределы отв-ти в 1000 спец. прав заимствования.

Что касается оформления и перевозки груза, то предусмотрено составление авиагрузовой накладной – воздушно-перевозочный док-т.

Данный док-т выполняет 4 ф-и:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Это свид-во заключения договора

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Свид-во принятия груза к перевозке

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Подтв-ет условия перевозки

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Дает право грузовладельцу на распоряжение грузом.

Накладная составляется отправителем в 3ех подлинных экземплярах. Первые 2 экземпляра предназначены для перевозчика и получателя. 1 экземпляр подписывается отправителем, 2 — отправителем и перевозчиком, 3 – только перевозчиком и возвращается отправителю. Все экземпляры дб подписаны до погрузки груза на борт судна.

Отправитель отвечает за правильность сведений относительно груза. В число таких сведений входят данные о весе, размере, кол-ве, объеме товара и о состоянии товара и его упаковке.

Обе конвенции устанавливают определенные правила в отношении содержания перевозочных док-в. В число обязательных реквизитов вх-ит уведомление об ограничении отв-ти перевозчика.

Центральными положениями отд. конвенций явл нормы об отв-ти авиаперевозчиков. Согласно ВК 1929г., перевозчик несет отв-ть только в случае установленной вины. Ограничение отв-ти перевозчика за перевозку пассажиров составляется 250тыс франков Пуанкаре.

МК не предусматривает к-л пределов отв-ти за смерть и телесное повреждение пассажира. При этом, если размер причиненного вреда не превышает 100тыс СПЗ, то такая отв-ть наступает при наличии факта причинения вреда. В части требований, превышающих данную сумму, перевозчик б/освобожден от отв-ти, если докажет свою невиновность.

Суммы, определенные конвенциями в кач-ве пределов отв-ти не мб уменьшены. Любая оговорка договора об уменьшении этих пределов влечет недей-ть такой оговорки при сохранении юр.силы самого договора.

Обе конвенции также предусматривают возм-ть увеличении пределов отв-ти по решению перевозчика.

В отличие от ВК1929, МК содержит положение о предварительных выплатах.

Обе конвенции предусматривают отв-ть за вред, произошедший вследствие задержки перевозки. По ВК – в случае непоср-ной вины, МК – за сам факт нарушения.

МК вводит обязательное страхование гр-кой отв-ти авиаперевозчиков. Такого страх-я ВК не предусм-ет.

Согласна ВК, претензии мб предъявлены в течение 7 дней в случае повреждения багажа, в течение 14 – повреждение груза, в течение 21 дня – в случае задержки доставки. Непредъявление претензий в срок лишает заинтер. лицо права на иск. МК содержит те же положения. она дополнительно объясняет, что требование дб в письм. форме и сроки не предъявляются, если со стороны перевозчика имеется обман или введение в заблуждение.

Согласно ВК, иск мб предъявлен либо в суд по месту нах-я перевозчика, либо в суд по месту назначения.

МК расширяет возм-ть выбора юрисдикции и добавляет, что иск также предъявлен в суд того гос-ва, в котором пассажир имеет ПМЖ.

Международная смешанная (комбинированная) перевозка

Для осущ-я смешанной перевозки гл.особенностью является наличие спец.лица, которое принимает на себя отв-ть за сохранность груза на всем протяжении перевозки и тем самым берет на себя ф-ии единого перевозчика. Это лицо – оператор смешанной перевозки.

Основной мжн договор в этой сфере – Женевская конвенция ООН О мжн смешанных перевозках грузов 1980г. согласно ЖК, мжн смешанная перевозка означает перевозку по меньшей мере 2 разными видами ТС на основании единого договора. Нормы ЖК носят императивный хар-р и применяются ко всем договорам смешанной перевозке, при условии, что место отправления и места назначении нах-ятся на терр-ии различ. Гос-в зотя бы одно из к-ых явл. Участников ЖК.

Читайте также:  Приложение - Коммерсантъ Деньги (119489) - Невпроворот на Восток

Согласно ЖК, оператор смешанной перевозки д/принять груз и выдать док-т. Такой док-т мб оборотным и необоротным. Если он выдается как оборотный, он дб составлен в виде ордерного документа и в этом случае он передается поср-вом передаточной надписи, то есть фактически выполняет ф-ии ордерной ценной бумаги. Необоротный документ имеет силу традиционной накладной.

Отв-ть оператора смешанной перевозки охватывает весь период перевозки до выдачи груза получателю.

Оператор несет отв-ть за ущерб в рез-те утраты или повреждения груза, а также задержки доставки, если только не док-ет, что б/предприняты все меры для избежания ущерба.

Предел отв-ти в данном случае составляет 920 СПЗ за место отгрузки или 2,75 СПЗ за 1 кг веса брутто.

При этом, если смешанная перевозка не вкл-ет перевозку водными путями, то отв-ть повышается и нах-ится на отметке, 3, 33 СПЗ за 1 кг веса брутто.

Оператор смешанной перевозки не имеет право на ограничение отв-ти, если доказано, что ущерб наступил в рез-те вины или небрежности перевозчика. ЖК предусматривает претензионный порядок урегулирования разногласий. Претензия дб предъявлена в течение 6 календ. дней с даты выдачи грузополучателя. потом невозможность иска.

Обязательство оператора традиц. базируется на док-ах, к-ые оператор выдает грузоотправителю. Правовое нормы в этой области унифицированы в публикациях МТП. Наиб сущ-ым док-ом является публикация № 481. она вкл-ет в себя стандартные условия оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сообщении. Публикация 1992г. данные условия б/разработаны мжн федерацией экспедиторских ассоциаций.

Данные условия имеют 3 сущ-ых отличия от ЖК:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Более низкий предел отв-ти устанавливается 666, 66 за одно место отгрузки или 2 СПЗ на 1кг веса брутто

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Более короткий срок иск. Давности. ЖК – 2 года с момента предъявления претензии. Здесь — 9 мес.

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Указание на применимое право – закон коммерческого предприятия оператора. Установлено, что место нах-е оператора – единственно возможная территория судебного иди арбитражного разбирательства.

Деликтные обязательства в МЧП

В дей-щем зак-ве в кач-ве основного коллизионного начала для определения статута обязательства, возникающего вследствие причинения вреда закреплен принцип – закон места причинения вреда. При этом под таким местом понимается страна, где имело место дей-я или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. – п. 1 ст 1219ГК. при этом потерпевший не имеет возм-ти выбора б. благоприятного для него права.

П.2 ст 1219 ГК формулирует изъятия из общего принципа. В основе этих изъятий нах-ится общий правопорядок, связывающий стороны правоотношения. В частности установлено, что закон места причинения вреда не применяется, если стороны обязательства либо имеют одну национальность, если они, не будучи гр-ами одного гос-ва, имеют МЭ на территории одной страны. В этом случае, вместо закона места причинения вреда применяется право соотв-щей страны, к-ая является общей для сторон. Следует учитывать, что данные изъятия применяются только в том случае, если вред был причинен за гр-цей. Причинение вреда на терр-ии РФ – влечет применение рос.права.

С помощью коллиз. норм, определяющих применимое право, формируется статут деликтного обязательства.

Ст. 1220 ГК ограничивает статут деликтного обязательства слкд. ?сами:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Деликтосп-ть – СП-ть нести отв-ть за вред

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Возложение отв-ти на лицо за вред, не явл-щимся причинителем вреда

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Основания отв-ти

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Основания ограничения отв-ти и освобождения от нее

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет СП-бы возмещения вреда

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Объем и размер возмещения вреда.

На практике статут расширяется и в рез-те, в соотв-ии с применимым правом, определяются:

ü степень вины потерпевшего,

ü право регресса к лицу, причинившего вред,

ü а также круг лиц, к-ые имеют право на возмещение вреда.

В области деликтный соглашений принято достаточно много мжн конвенций:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.НетРимская конвенция об ущербе причиненном ин. воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952г. РФ участвует с 1982г.

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.НетБрюссельская Конвенция об отв-ти операторов ядерных судов 1962г.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

МГП включает в себя комплекс вопросов, связанный с защитой прав иностранных лиц, а также порядком и особенностями рассмотрения в судах гражданско-правовых споров, осложненных иностр. элементом. Термин международный гражданский процесс носит условный характер, и слово «международный» означает наличие иностранного элемента. Круг вопросов, охватываемый МГП, следующий:

ü гражданско-процессуальное положение иностранных лиц;

ü определение международной подсудности;

ü порядок и способы исполнения судебных поручений;

ü признание и исполнение иностранных судебных решений;

ü нотариальные действия, связанные с защитой прав и интересов участников гражданского оборота.

В настоящее время не сложилось единого мнения о природе МГП. Можно выделить следующие подходы:

1. МГП — элемент национального процессуального права (Ярков).

2. МГП – новая отрасль внутригосударственного права (Богуславский).

3. МГП – часть МЧП.

4. МГП относится исключительно к международному публичному праву.

Таким образом, в доктрине не сложилось однозначного понимания термина МГП и определение его места в системе прав. Это связано с тем, что сегодня не выработана признаваемая всеми система международного права.

Нормы МГП содержаться в многочисленных международных документах. К универсальным многосторонним конвенциям относятся следующие:

ü Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г;

ü конвенция, отменяющая требования легализации иностранным официальных документов 1961 г;

ü Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965;

ü Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительном исполнении решений в отношении гражданских и коммерческих споров 1968 г;

ü Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и уголовным делам 1970 г.

Нормы МГП содержаться в региональных конвенциях – Минская и Кишиневская, также в двусторонних договорах и в национальном законодательстве.

Говоря о развитии источником МГП, следует отметить постепенное сближение правил и процедур. Это происходит путем создания общих наднациональных процессуальных правил и регламентов. Но с другой стороны унификация осложняется тем, что традиционно процессуальное право считается отраслью публичного права и многие государства не допускают постановки в рамках него коллизионных вопросов.

Особо острой проблемой в сфере МГП является определение международной подсудности. Фактически она устанавливает, подпадает ли под компетенцию национальных судов разрешение правового спора, осложненного иностранным элементом.

В правовых системах предусматривается 3 основных способа определения международной подсудности:

1. По признаку гражданства сторон – компетентным судом является суд того государства, гражданином которого является одна из сторон (Франция, Италия).

2. По признаку места жительства ответчика (Германия, Швейцария и Япония).

3. По признаку фактического присутствия ответчика (Англия, США).

При определении подсудности с участием иностранных лиц Россия исходит из второго подхода. Иные положения могут быть предусмотрены международным договором. Минская конвенция устанавливает, что по общему правилу иск предъявляется по месту жительства ответчика, но вместе с тем возможно предъявление иска по месту осуществления деятельности ответчика, либо по месту исполнения договора.

Кроме того предусмотрено понятие исключительной международной подсудности. В частности:

ü иски оправе собственности на недвижимое имущество предъявляются в суды по месту нахождения имущества;

ü иски к перевозчикам – по месту нахождения транспортной организации;

ü дела по спорам, вытекающим из морских требований – судом, определяющимся по принципу флага — ст. 389 КТМ, а также международной конвенцией об унификации некоторых правил касающихся ареста морских судов 1952 г.

Российское законодательство предусматривает договорную международную подсудность – стороны спора могут заключить соглашение, которое будет определять подсудность в пользу суда конкретного государства.

Различные подходы к определению подсудности вызывает конфликт юрисдикций. Он может проявляться в 2 вариантах:

ü отрицательный – несколько государств отвергают подсудность этого дела своим судам.

ü положительный – несколько государств претендуют на подсудность данного дела.

Проблему отрицательного конфликта можно решить только на уровне международного договора.

Положительный конфликт наиболее распространен. Правила его решения могут быть предусмотрены международным договором, либо национальным законодательством. В РФ существует положение, по которому возбуждение дела в иностранного государстве препятствует возбуждению дела в рос. суде, при условии, что это не затрагивает исключительную компетенцию рос. судов.

Пророгационные и деррогационные соглашения

Соглашение сторон, которое устанавливает выбор компетентного учреждения, называют пророгационным или дерогационным соглашением. Такие соглашения могут иметь место только в рамках альтернативной подсудности и не могут затрагивать исключительную компетенцию судов.

Пророгационное соглашение – соглашение, в силу которого не подсудны по общим диспозитивным нормам определения компетенции данного суда спор становиться подсудным. То есть фактически такое соглашение расширяет компетенцию суда.

Дерогационное соглашение – соглашение, в силу которого подлежащее рассмотрению данным учреждением спор изымается из сферы юрисдикции и в том числе передается другому суду.

Пророгационное соглашение обладает рядом свойств материального и процессуального характера и может быть отнесено однозначно ни к материально правым договорам ни к процессуальным соглашениям. На пророгационные соглашения распространяются положения договорного права о совпадении воли сторон и о моменте заключения договора. В то же время допустимость и действие такого договора будут определяться процессуальным правом.

В РФ пророгационное соглашения приобретают юр.значение и влекут соотв-щие последствия при след. условиях:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Избранный ст-нами суд дб российским

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Уч-ком соглашения дб хотя бы одно ин. лицо

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Рос.суд д/принять решение о достаточности своей юрисдикции над ин. ответчиком

Соглашения обладают автомномным хар-ром, то есть они не зависят от первоначального договора. Об этом свид-ют след. хар-ки соглашения:

Оно имеет см-ный предмет, который заключается в изменении терр-ой подсудности спора

Такое соглашение имеет Пссное содержание, то есть регул-ется нормами Пссного права

Недей-ть соглашения не порождает недействительности всего договора

Пророгационное соглашение имеет см-ный статут и см-ную коллизионную привязку, в частности, допустимость и действие соглашения регулируется правом страны суда.

Пророгационное соглашение дб заключено в письменной форме до принятия дела к произ-ву к-л суда.

Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных лиц в судах РФ

Статус ин. лиц определяется внутренним зак-вом и мжн договорами. Как правило, на люб. ин.лиц распр-ется нац.режим, то есть они пользуются Пссными правами и несут Пссные обязанности наравне с рос. гр-нами и орг-циями, в том числе, они имеют право на обращение в суд.

В частности, такое положение закреплено ст 1 Минской конвенции, к-ая устанавливает, что гр-не каждой их договаривающихся сторон, а также др. лица, проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды и иные учреждения договаривающихся сторон, к компетенции к-ых относятся Гр, С, Удела, в том числе они м/предъявлять иски, подавать ход-ва и осущ-ть иные Пссные дей-я на тех же условиях, что и местные лица. Таким образом, на терр-ии РФ на ин. распр-ются норма ГПК.

В связи с этим ин. гр-не обладают всеми Пссными правами, в том числе мб освобождены от уплаты суд. расходов, а также м/вести дела лично или через представителя. В данном случае следует помнить, что согласно ВК о консульских сношениях 1963г, консул м/представлять своих гр-н без спец.полномочий, то есть без оформления доверенности.

Ин. гр-не м/пользоваться бесплатной юр.помощью на тех же основаниях, что и гр-не.

ГрПссная деесп-ть для ин. гр-н определяется законом страны гр-ва, то есть личным законом ФЛ.

В то же время, гр-кая Пссная деесп-ть мб определена в соотв-и с рос. правом при условии, что он не достиг деесп-ти по своему праву.

Особенность рассмотрения дел с иностранным элементом в государственных АС

Особенностям рассмотрения дел с участием иностранных лиц посвящена гл 33 АПК.

Согласно ст. 254 АПК, на иностранных лиц распространяется национальный режим. Вместе с тем установлены определенные особенности, связанные со сроками рассмотрения дела, определением статуса иностранных лиц и вручением суд. документов.

Сроки рассмотрения дел с участием ин. лиц различаются в зависимости от места нахождения участников Псса и связаны с возможностью своевременного информирования о суд. разбирательстве. Таким образом, если ин. лица или их органы управления, а также филиалы, представительства или представители, уполномоченные на ведение дела, нах-ятся или проживают на терр-ии РФ. То дело дб рассмотрено в общие сроки, установленные для данной категории дел. Если ин. лица нах-ятся вне пределов РФ, то срок рассмотрения дела продлевается АС на период, установленный договором о правовой помощи, а при его отсут-ии — на срок не б. чем 6 мес.

Властные полномочия АС в отношении ин. лиц ограничены территорией России. Таким образом, если ин. лицо либо его представитель нах-ятся на территории РФ, то они уведомляются в общем порядке. При этом уведомление лица, уполномоченного на ведение дела, нах-егося на территории РФ не освобождает суд от обязанности соблюдения порядка уведомления ин. ЮЛа в соотв-ии с положениями АПК и Гаагской конвенции 1965г.

Согласно данной конвенции, уведомление ин. ЮЛц осущ-ется в порядке выполнения суд. поручений. Каждое гос-во участник конвенции дб назначить спец. орган, компетентный принимать и рассматривать запросы о вручении док-ов, поступающих из др. гос-в. В РФ таким органом является МинЮст. Центральный орган запрашиваемого гос-ва составляет и направляет запросившему АС подтверждение о вручении док-та, который составляется в форме спец. свидетельства. При этом в нем указываются СП-б, место и дата вручения, а также лицо, которому вручен документ. Если док-т не б/вручен, то в свид-ве указываются причины.

Запрашиваемого гос-во м/отказать в исполнении запроса только в том случае, если считает, что исполнение запроса м/нанести ущерб его суверенитету или безопасности.

Вречение суд. док-в лицам, нах-имся за границей, м/также осущ-ться через рос. дипломатических или консульких агентов при условии, что запрашиваемое гос-ва при присоединении к конвенции не заявило о том, что оно не допускает подобного порядка вручения документа. РФ сделала такую оговорку.

Поэтому дипломатические и консульские агенты ин.гос-ва не впарве осущ-ть вречение док0в на рос. территории за искл случает вручения таких док-в своим гр-ам.

Гаагская конвенция предусматривает Пссные последствия несовершения дей-й по вречению док-та. В частности установлено, что если док-т отправлялся, а ин. ответчик не явился, то АС не м/вынести решение по делу до тех пор пока не б/установлено, что док-т действительно вручен надлежащему лицу в надлежащем порядке.

Вынести решение при отсут-ии подт-щего вручение свид-ва, АС м/при след. условиях:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Документ был передан одним из СП-бов, предусмотренных Гаагсокй конвенцией

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет С момента направления док-та истек достаточный срок (устанавливается судов в отношении каждого конкр дела, но не м. 6 мес)

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Не б/получено никакого подт-ния доставки суд. документа, не смотря на меры, предпринятые для его получения.

В целях обеспечения им-ного Иса истца Асом на период ожидания мб приняты обеспечительные меры. В случаях, если АС вынес решение против отсут-щего ин. ответчика и при этом отв-к пропустил срок на обжалование, то данный срок мб восстановлен в пределах года с момента вынесения решения.

Ин. лицам обеспечивается судопроизводство на тех же условиях, что и российским лицам. Пссные льготы м/предоставляться на условиях взаимности при наличии м/н договора. Пссная право- и дееспособность определяется исключительно личным законом, при этом ин. лицо д/предоставить в суд доказательство, подтверждающего его юр. статус.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Признание исполнения иностранных судебных решений

В сооотв-и 409ст ГПК, решение ин. судов, в том числе об утвержении мировых соглашений признаются и исполняются в РФ, если это предусмотрено мжн договором. Признание решений ин. суда означает, что оно случит подт-нием гр и иных прав и обязанностей в такой же степени, что и решения нац. суда. Таким образом, признание ин. суд.решения является предпосылкой для его принудительного исполнения.

Как правило, каждому гос-ву св-ны свои системы исполнения решений ин.судов. общим для этих систем является только требование взаимности.

В итоге в одних странах для исполнения суд.решения требуется проверка правильности с формальной т.зр, а также установление его непротиворечив публичному порядку страны суда. В др. гос-вах – необходима выдача экзекватуры. В этом случае суд, д/вынести постановление о разрешении исполнения. Третьи – ин.суд. решения исполняются при условии, что они не противоречат основным принципам национального права.

В многост-их конвенциях также закрепляется правила признания исполнения ин. суд. решений.

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г., предусматривает дипломатический путь обращения с просьбой об исполнении решения. При этом рассмотрение вопроса о разрешении принудительного исполнения производится компетентными органами государства в соответствии с национальным законодательством, при этом установлено что суд – место исполнения, не должен рассматривать иностранное решение по существу, а должен ограничатся установлением его формальной правильности. При этом установлен перечень документов, которые необходимо приложить о признании решения, документы:

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Заверенное судом решение

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Справка о том, что решение вступило в силу

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Документ, подтверждающий участие ответчика в процессе, или документы подтверждающие, своевременное извещение ответчика о процессе.

Правовое регулирование иностранных инвестиций — Студопедия.Нет Заверенные переводы всех документов, и перевод ходатайства.

В договорах о правовой помощи для России также содержаться основные условия признание и исполнение иностранных, судебных решений, в частности решение признается, если вступила в законную силу, при разрешении дела по существу, соблюдены процессуальные права участников, соблюдены нормы мн договоров о разграничении компетенции судов и отсутствует другое вступившее в законную силу решения, между теме же сторонами по тому же предмету, вынесенное судом – государстве на территории которого решение должно быть исполнено. Кроме того, в ряде договорах указываются и другие условия, в частности, может быть указано: решение подлежит исполнению, если не истек срок давности.

Признание и исполнение иностранных судебных решений регламентируется процессуальным законодательством. В соответствии с ГПК РФ ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда, должно содержать следующие сведения:
1. Наименование взыскателя и его представителя

2.Наименование должника и место его нахождения

3.Просьбу взыскателя о принудительном исполнении решения с указанием момента которое оно требуется.

4.Хоадьельсвту прилагаются документы, предусмотренные м/н договорами.

Ходатайство о признании принудительного исполнения, учреждения Юстиции и нотариальные акты в отношении денежных обязательств также рассматриваются судом страны, на территории которого должно было быть исполнено принудительное исполнение. В данном случае, суд рассматривающий ходатайство должен ограничится установлением того, что соблюдены все условия предусмотренные м/н/ договором.

Порядок принудительного исполнения определяется по законодательству страны, на территории которого оно должно быть произведено. При этом в исполнении решения может быть отказано, по просьбе стороны против которого оно направлено при соблюдении следующих условий:

1. Ранее вынесено законное решение по этому же делу компетентным судом – при этом такое решение является признанном в РФ

2. Если другая сторона не была извещена о процессе.

3. Если спор разрешен не компетентным судом

4. Если истек 3х годичный срок давности для предъявления решения к принудительному исполнению.

Заявление о признании и исполнении решения должно подаваться в компетентный судебный орган, который определяется по общим правилом подсудности. При рассмотрении ходатайства не допускается пересмотр решения иностранного суда по существу. Отказ в его признании может иметь место только по основаниям, которые предусмотрены в ст. 412,413 ГПК и ст. 244 АПК РФ. при этом перечень основанием является исчерпывающим.

Кроме того, следует помнить, что по отдельным категория дел, решения могут признаваться и приводится в исполнение только в соответствии с м/н/ договорами. В частности, это дела,

1)об объявлении граждан безвестно отсутствующими или умершими.

2) объявление гражданами недееспособными

3) заявления о загрязнении нефтью

4) по делам в области перевозок.

Легализация иностранных документов

согласно ст. 409 ГК РФ – документы принимаются на территории другого государства только при условии их соответвующего удостоверения, в установленном порядке, этот порядок называется легализацией.

фактически:легализация – это действия, посредством, которого публичное д/ж лицо, свидетельствует достоверность подписи, на официальном или частном документе, качество в котором действовало лицо подписавшее, а также подлинность печати/штампа, которым скреплен документ.

цель легализации – установление достоверности документов.

В некоторых странах легализация подтверждает наличие у конкретного лица, компетенцию подписывать документ.

По общему правилу легализация осуществляется в стране, где был совершен документ, а также полномочным д/ж лицом государства, в котором документ в последствии должен быть представлен.

Не правильная легализация ведет к отказу принятия иностранных документов. В зависимости от требования предъявляемых к оформлению документов, предназначенных для действия заграницей, выделяют несколько правовых режимов, признания их доказательственной силой, к таким режимом относиться консульская легализация, опостилирование, отсутствие формальностей.

1 режим — Консульская легализация.

Применяется если м/н соглашением РФ не установлено иное.

Порядок ее легализации предусматривается инструкцией о консульской легализации от 06.07.1984г.

К/л российских официальных документов, для использования заграницей, осуществляется по следующей схеме:

А) нотариус заверяет копию документов и верность его перевода на иностранный язык.

Б) Минюст РФ свидетельствует подлинность подписи и печати нотариуса.

В) департамент консульской службы, МИД подтверждает подлинность печати Минюста и подпись д/ж лица.

Г) консул иностранного лица, подтверждает подлинность подписи и печати уполномоченного сотрудника МИД РФ. (этот этап заканчивается для РФ)

Д) дальше по правилам другого государства.

Данная процедура длительная и дорогостоящая и ее основной недостаток: пройдя все стаи легализации, документ можно использовать на территории одного иностранного государства.

2 режим – апостилирование — самый распространенный

Гаагская конвенция 1961г. – эта конвенция отменяет требования консульской легализации иностранных документов путем проставления опостиля. При этом проставление опостиля – единственная формальность для легализации документа. апостилированный документ может быть использован в любой стране – участнице конвенции.

апостиль – специальный штамп, в виде квадрата 9 см. имеющий название на французской языке и включающий в себя 10 пунктов: кто подписал, дата, кто опостиль проставил и др. Опостиль проставляется на официальных документов и нотариально – заверенных документов по просьбе любого предъявителя документа непосредственно на самом документе или на отдельным листе, который скрепляется с документом. Опостиль удостоверяет подлинность подписи лица, подписавшего документ, его качество, подлинность печати или штампа, под официальными документами, гаагская конвенция понимает: документы, изданные любым органом или д/ж лицом государства (даже секретарь суда), административные документы, нотариальные акты, официальные надписи которые сделаны на документах, подписанных частыми лицами.

Распраонение на документы образования, трудовом стаже, гражданском состоянии, медицинские документы, доверенности, на любом материале по гражданским, семейным, уголовным делам.

Документы с проставленным опостилем принимают все страны – участники конвенции.

Кто проставляет апостиль:

Минюст РФ и его территориальные органы – на документах исходящих от любых органов и д/ж лиц, в том числе от судебных органов.

Органы записи актов гражданского состояния, на документах, подведомственных.

Архивные органы субъекта Федерации (на архивных справках)

На документах, оформляемых по линии прокуратуры, опостиль проставляется управлениями делами генеральной прокуратуры РФ.

На документах образования – министерство образования и его территориальные органы.

Для проставления апостиля:

Предоставить заявление и квитанцию об оплате госпошлины (300 руб. за 1 документ), документы ЮЛ легализуются только в нотариально – удостоверенных копиях, при условиях, что данные документы, зарегистрированы в российских государственных органов и имеют соответствующей печати его регистрации.

Срок рассмотрения документов для апостилирования – 3 дня. Однако д/ж лицо может увеличить до 30 дней при необходимости проверки.

Проставление апостиля отказывается, если официальный документ, не предназначен для предъявления заграницей, если на нем отсутствуют реквизиты наличие которых, являются обязательным в соответствии с законодательством РФ. Если подпись д/ж лица или оттиск печати на официальном документе не соответствуют имеющимся образцам, если подписавший документ – д/ж лицо не обладает полномочиями на его подписание и иных случаях.

Отказ осуществляется как в письменной, так и в устной форме. Можно обжаловать в судебном порядке.

3 режим – освобождение от легализации.

Легализация документа не требуется когда:

А) учреждение, в которое планируется представить документ не требует его легализации,

Б) когда м/у РФ и соответствующим государствам заключен 2х стороной договор об отмене легализации

В) когда легализация не может быть осуществлена по причине специфического вида документа.

В настоящее время освобождение легализации предусмотрено практически всеми договорами о правовой помощи, действующая в России в том числе, Минская конвенция. Т.е в Белоруссию можно ехать без легализованного диплома.

Практика легализации сложилось для коммерческой сфере не требует легализации:

1) договоры, счета – фактуры и другие товарораспределительные документы, для указанных видов документов, иногда предусматривается специальная процедура легализации, которая осуществляется в Торгово – промышленной палате.

2) для документов дипломатических/консульских учреждения,

3) документы о таможенных операциях.

4) паспортов и иных документов, удостоверяющих личность

Такие документы признаются вообще без легализации в международной практике.

Международный коммерческий арбитраж (МКА)


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

§

Для начала арбитражного разбирательства истец должен направить ответчику уведомление об арбитраже. Арбитражное разбирательство считается начатым в день получения ответчиком уведомления, включающее в себя:

— требование о передачи спора на арбитражное разбирательство

— наименование, адреса сторон

— ссылку на соответствующее арбитражное соглашение

— ссылку на договор в отношении, которого возникает спор,

— изложение в общей форме характера спора и спорной суммы.

— предложение относительно числа арбитров, если их число не было ранее согласовано сторонами,

Такие же требования устанавливают большинство арбитражных регламентов.

Исковое заявление, направляемое в МКАС подписывается уполномоченным лицом, с приложением его документального подтверждения полномочий.

Регламент ЮНСИТРАЛ предусматривает, что если исковое не было включено в уведомление об арбитраже, то истец должен направить ответчику исковое заявление в письменной форме, в течении срока, установленного арбитражным судом. Кроме того, исковое заявление д/б направлено каждому из арбитров, содержанием искового заявление традиционное. Кроме того, истец должен приложить к заявлению документы, относящиеся к делу, либо он может сделать ссылку на документы, которые намерен представить в будущем.

Ответчик имеет право на отзыв причем, его возражения могут касаться как существа исковых требований, так и компетенции арбитражного суда. Ответчик также прилагает к отзыву необходимые документы.

После должен быть сформирован состав арбитражного суда, в международном коммерческом суде применяться способы избрания арбитра:

1) По соглашению сторон, может произойти избрание единоличного арбитра.

2) По соглашению сторон, может быть установлен суд в составе 3 арбитров, в этом случае по одному арбитру избирает каждое из сторон, а третий арбитр, который одновременно председатель арбитраж (суперарбитр), он избирается этими двумя арбитрами.

3) Назначение единоличного арбитра в соответствующего регламентом, в данном случае функция назначения арбитра возложено на специальный орган или д/ж лицо.

Кроме того возможны случаи когда арбитров будет назначать государственный суд, по просьбе одной из сторон (если национальное законодательство дает такое право, в РФ такого нет).

Требования к арбитрам определятся соглашением м/у сторонами национальным законодательством и соответствующим арбитражным регламентом, как правило, к числу таких требований относиться:

— согласия лица выполнять функции арбитра,

— квалификация арбитра,

— национальность арбитра,

— независимость и беспристрастность арбитра.

При не соблюдении требований возможен отвод арбитра, при чем отвод может быть заявлен не только до начала разбирательства, но и в ходе разбирательства, основаниями для отвода являются:

— финансовая зависимость арбитра с одной из сторон,

— одна и таже национальность арбитра с одной из сторон

— предвзятость или ранее высказанное мнение.

Отвод арбитру м/б заявлен в течении 15 дней с момента как стороне стало известно о подобных обстоятельствах. В постоянно действующем арбитражном учреждении всегда есть утвержденные списки арбитров, содержащие перечень лиц, рекомендуемые в качестве арбитров. Такие списки м/б 2 видов:

А) закрытые списки – обязательные для сторон, т.е в этом случае они вправе избрать в качестве арбитра, только включенных в них лиц,

Б) открытие списки – носят рекомендательный характер, и в этом случае функции арбитра, могут также выполнять лица, не включенные в такие списки (распространено).

Решение арбитража имеет много общего с решениями государственных судов, а именно:

1) Качается конкретного правоотношения, и содержит властное предписание, адресуемое определенным лицам,

2) Четко определяет меру возможного и должного поведения, участников спорного правоотношения,

3) Решение направлено, на властную реализацию правовых норм,

4) Оно должно отвечать требованиям, которое предъявляется ему законодательством.

В тоже время можно выделить ряд отличий:

1) В отличие от решений государственного суда, решений арбитража – не обязательное решение, не обладает привидинциальным эффектом.

2) Принудительное исполнение решений арбитража не может быть осуществлено без процедуры его признания со стороны государственного суда,

3) По формальным юридическим признакам решений арбитража не может быть пересмотрено в аппеляционном, кассационном, надзорном порядке.

Решение МКА принимается большинством голосом арбитров, которое входит в состав суда, арбитражные решения делятся (ВИДЫ):

1. Окончательное решение – по существу дела, по итогам разбирательства.

2. Частичные решения – решения разрешающие некоторые из заявленных исковых требований,

3. Промежуточные решения – решения, выносимые по некоторым вопросам процессуального характера.

4. Решения, вынесенные на основании мирового соглашения,

5. Дополнительны решения – выносятся после окончательного решения в отношении требований, вывод которого не отражен в окончательном решении.

Национальное законодательство регламенты арбитра предъявляют требования к арбитражным решениям, с точки зрения формы – письменный вид, а противном случае – невозможность его принудительного исполнения. С точки зрения содержания, в решении д/б указаны дата и место его вынесения, обоснование компетенции арбитража, определение применимого права, исследование фактических юридических обстоятельств дела, обоснование выводов об уклонении/ удовлетворении исковых требований, распределение расходов по делу, подписи арбитров голосовавших за принятие этого решения.

Только при соблюдении данных требований Арбитражное решение м/б предъявлено для принудительно исполнения, в порядке предусмотренным Нью-Йоркской конвенцией 1958г.

МКАС при ТПП РФ

Указ президиума СССР от. 14.12. 1987г. согласно которому внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово — промышленной палате РФ была переименована в Арбитражный суд при ТПП, в настоящее время МКАС в соответствии с законом от 07. 06. 1993г. является приемником арбитражного суда, при ТПП ССР.

Приказом ТПП РФ от 18. 10.2005 г. утвержден новый регламент МКАС при ТПП, одновременно в качестве приложения было утверждено положение об арбитражных расходах и сборах, которое начало свое действие с 1 марта 2006г., в МКАС могут передаваться споры из гражданско-проавых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговой и иных видов м/н экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится заграницей. Кроме того, МКАС имеет право рассматривать инвестиционные споры.

МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения м/у сторонами, кроме того, МКАС может принять к своему рассмотрению, споры, подлежащие его юрисдикции, в силу м/н договоров.

Арбитры избираются или назначаются в соответствии с регламентом, из числа лиц обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения спора, лицо, принимающее на себя функции арбитра заполняет и подписывает специальное заявление, форма которого утверждается президиумом МКАС, на основании данного заявления арбитр принимает на себя обязательство сообщить в МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения, относительно его беспристрастности или независимости в связи со спором.

ТПП по представлению Президиума МКАС утверждает список арбитров сроком на 5 лет, в списке указываются сведения:
— Ф.И.О.,

— образование,

— место работы,

— специальность/ специализация

— сведения о знании иностранных языков.

Если после окончания 5 летнего срока не утвержден новый список, то действует прежний. Список арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу, секретариатом МКАС. Данный список является открытым, т.е функции арбитра могут выполнять лица, не включенные в список. При отсутствии соглашения сторон, состав арбитража по делу, формируется в составе трех арбитров, однако, президиум МКАС может принять решение, что дело подлежит решению единоличным арбитром, при условии, что цена иска не превышать 25 тысяч долларов США.

В случае если арбитраж формируется президиумом, то можно избрать по 1 запасному арбитру. Они необходимы для замещения арбитров отведенных по заявлению сторон. Отвод м/б заявлен, если арбитр вызывает сомнения в беспристрастности, либо он не обладает квалификацией, обусловленной соглашением стороной.

Заявление стороны об отводе д/б подано в письменной форме в течение 15 дней, после того, как сторона узнала, об основаниях отвода,

Арбитражное разбирательство начинается с подачи искового заявления, содержание традиционное (ссылка на арбитражный суд только). Если исковое заявление подано с нарушением регламента, то истцу предоставляется месячный срок для устранения недостатка, срок м/б сокращен. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового заявления и предоставляет ему копию. Одновременно ответчику предоставляется срок для предоставления отзыва не более 30 дней с даты получения копии заявления. При подаче искового заявления, истец оплачивает регистрационные сборы, до уплаты сбора иск считается не поданным.Кроме того, по каждому иску, истец также должен уплатить арбитражный сбор. Регистрационный сбор возврату не подлежит, арбитражный сбор относится на расходы и распределяется по сторонам (то какая сторона выиграет). Размеры сбора и порядок их уплаты установлены положением «ОБ арбитражных сборах и расходах », все документы д/б представлены сторонами в 5 экземплярах, при этом количество экземпляров увеличивается при участии в споре более 2 ответчиков.

Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Место арбитража: г. Москва.

Язык: русский, но стороны могут договориться об ином, следовательно, избирают соответствующих арбитров.

Разбирательство дела д/б завершено в срок не более 180 дней, со дня образования состава арбитража. Президиум МКАС может по усмотрению продлевать срок. О слушании дела составляется протокол и содержит:

— наименование МКАС.

— номер дела,

— место и дата слушания,

— наименование спорящих сторон,

— сведения об участии в слушании представителей сторон,

— именная фамилия арбитров, докладчика и других участников слушания,

— краткое описание хода слушания

— требование сторон и изложение важных иных сведений сторон.

— указание оснований и утверждение вывода

— подписи арбитров.

Любая стона может получить копию д-ра. После того как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и приступает к вынесению решения. Решения принимаются большинством голосов состава, при решающем голосе председателя.

Арбитр не согласный с принятым решением может возложить свое особое мнение, которое приобщается к решению.

В решении указывается номер дела, дата вынесения решения, именная фамилия арбитров, наименования спорящих сторон, предмет спора и кратное изложение обстоятельств , мотивы на которые основаны решения с обоснованием применимого права, вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, распределение расходов по делу м/у сторонами, подписи арбитра. О подписании решения определяется с учетом даты последней подписи арбитра, вынесенное последним. Состав Арбитража Должен уведомить секретариат МКАС, кроме того в секретарит предоставляется проект решения, для проверки его соответствия требований регламента с точки зрения формы. Вынесенное решение составляется минимум 3 экземпляра. После получения арбитражного решения в разумный срок, имеет право просить состава арбитража исправить допущенные описки, опечатки. Если по делу не принимается окончательное решение, то арбитражное разбирательство прекращается постановлением о прекращении разбирательства, такое постановление выносится в случаях:

— в случае отказа истца от своих требований, при условии что ответчик в течении 15 дней после такого отказа, не выдвинет возражений против прекращения разбирательства.

— в случае договоренности сторон о прекращении разбирательства (наличие мирового соглашения)

— в случае, (бредовая идея) когда состав арбитража приходит к выходу что продолжение арбитража стало не нужным, в частности в предпосылках необходимых для разрешения дела по существу. Например: бездействие истца более 6 мес. – сборы не уплачивает.

МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, какое избрали стороны. При этом любое указание на право, какого – либо государства, толкуются как непосредственно отсылающие к материальному праву данного государства. При отсутствии указания сторон, МКАС определяет право в соответствии с коллизионными нормами.

Кроме того, МКАС имеет право осуществлять разбирательство дело с учетом любых неправовых источников (лекс меркатория, Инкотермс), при условии что это не будет противоречить императивным нормами Российского права.

Признание и проведение в исполнение иностранные решения

Признание приведение в исполнение иностранных решений было унифицировано в результате принятия Нью-Йоркской конвенции от 10.06.1958 г. Участвует 136 государств. Сфера применения конвенции определена очень широкого в частности со ссылкой на конвенция должны признавать, и приводится к исполнению любые арбитражные решения. Вынесенные за пределы государства, в котором и спрашивается признание, и исполнение при условии, что данное государство участвует в конвенции.

Процедура признания и проведения в исполнении решения определяется государством, самостоятельно исходя из общих принципов, изложенных в конвенции.

СМОТРИ ГЛАВА 31 АПК!!!!!:

1. Порядок подачи заявления. Приложения.

2. Полномочия Арбитражного суда.

Альтернативные способы разрешения международных коммерческих споров.

В последнее время альтернативные способы разрешения споров являются наиболее эффективными в дополнение судебной системе. Причины применения:

— длительность разбирательства,

— стремление сторон сохранить деловые отношения,

— желание избежать огласки конфликта

— соблюдение принципа добровольности.

Понятие альтернативное разрешение спора – заимствовано из английского права и в самом широком смысле означает: любое внесудебное разрешение спора, в настоящее время устоявшегося определения не сущетсвуеют. В целом оно представляет собой – систему взаимосвязанных действий сторон, по рассмотрению возникшего спора, направленных на его внесудебное урегулирование на основании добровольного волеизъявления сторон. В качестве альтернативных способов в международной практике применяются следующие:

— примерительное производство,

— доарбитражное производство.

— Посредничесвто – мелиация

— мини — процесс, трибунал должностных лиц.

К альтернативным способам строны обращаются в случаях:

— когда они обоютно стремяться урегулировать спор мирным путем.

— когда они хотят определить сове правовое положение в споре.

1: примирительное производство.

Этот способ применятся во внешней торговли, инвестиционной. Часто примеритнльное производство предусматривается регламентаими Тетейски судов и фактически является частью арбитражного производства.

Примирительное производство предусмотрено в регламентах Международной торговой палаты, Итальянской Арбитражной Ассоциацией, японской ассоциацией коммерческого арбитража, регламента Московского МКАС, а также примирительном регламенте ЮНСИТРАЛ.

В рамках международной торговой палаты регламентируется о добровольном производстве. Цель примирения в данном случае: это содействие сторонам для достижения мирового соглашения.

Примирительная процедура состоит из этапов:

1)передача спора на примирительное производство.

2)назначение примирителя, со стороны международной торговой палаты,

3)уведомление другой стороны в споре, которая может отказаться в течение 15 дней.

4)Примиритель назанчает место заседания

5)примирельная процедура – подпсиание мирового соглашения (это цель), которая будет обязательной для сторон. Приимрительная процедура может прекратиться в любое время любой из сторон.

2: Доарбитражное производство.

С 01.01.1990 г. называется доарбитражное производства с участием реккери международной торговой палаты. Такое произвосдвта применятся когда необходимо применять срочные меры врмеенного характера. Данное производство применяется только при наличии письменного оглашения сторон, рефери избираются сторонами или назначется председателем международного арбитражного суда.

Реффери – большие полномочия в решении. Врмееный и обязательный характер. Имеет право:

— применить обеспечитильные меры

— обязать сторноны произвести какие – либ оплатежи, предпринять необходимые дейсвтия в поьлзу другой стороны

— обязать выполнить любое требование, которое будет касаться сохарнени яли установления доказательств.

Эти права рефери могут быть изменены сторонами путем письменного соглашения.

В дальнейшем рефери не могут выступать арбитром в этом споре.

Медиация.

Процедура, согласно которой спорящие стороны добровольно соглашаются на привлечение нейтрального посредника – медиатора, для оказания им помощи, в размерешении споров, путем достижения мирового соглашения.

В этом случае медиатор не имеет право применять решения и навязывать свою точку зрения сторонам. Основная функция медиатора, это предложение компромиссных решений и организаций переговоров.

Мини – процесс.

Фактически он представляет собой совместное заседание руководящих должностных лиц спорящих сторон в присутствии нейтрального советника.

Цель этой процедуры – цель возможности разрешения спора на реальной коммерческой основе.

Ключевой фигурой является — нейтральный советник, который в обязательном порядке, должен обладать необходимыми знаниями, и иметь юридическое образование. Он содействует спорящим сторонам в определении их позиции, путем постановки перед ним необходимых вопросов, параллельно объясняя сложные аспекты дела.

Очень часто мини – процесс перерастает в медиацию.

Вывод: все альтернативные способы не являются обязательными и не влекут принятия решения, которое возможно принудительно исполнить.


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

Закладка Постоянная ссылка.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии запрещены.